Метка: общественный договор

  • Юридический закон в системе механизмов регуляции поведения

    //Вестник Курганского университета. – Серия «Гуманитарные науки». – Вып. 1. 2005. №3 (03). С. 79-90.

    Аннотация

    Юридический закон содержит начало необходимости и, следовательно, является специфической разновидностью закона в общенаучном смысле слова. Начало необходимости присутствует не в диспозиции, которая адресована обособленному свободному субъекту и потому имманентно предполагает возможность своего нарушения, а в характере связи между нарушением диспозиции и санкцией. Эта связь реализуется социальным целым, в развитом обществе – прежде всего государством. Первой формой юридического закона выступает межродовой (а не межиндивидуальный, в отличие от классических представлений) общественный договор. Юридический закон может реализовываться в догосударственных, государственных, внегосударственных и надгосударственных формах.
    Ключевые слова: закон, юридический закон, необходимость, принуждение, общественный договор, мораль, государство, регуляция поведения, межродовые отношения.

    Juridical Law in the System of Behavioral Regulation Mechanisms

    Abstract

    A legal law contains an element of necessity and is therefore a specific kind of law in the general scientific sense of the term. The element of necessity is present not in the disposition, which is addressed to an individual free subject and therefore inherently presupposes the possibility of its violation, but in the nature of the connection between the violation of the disposition and the sanction. This connection is realized by the social whole and, in a developed society, primarily by the state. The first form of legal law is the inter-kin, rather than inter-individual, social contract, contrary to classical conceptions. Legal law may be realized in pre-state, state, extra-state, and supra-state forms.
    Keywords: law, juridical law, necessity, coercion, social contract, morality, state, behavior regulation, inter‑clan relations.

    Текст:

    Содержанию статьи я хотел бы предпослать несколько вводных замечаний.

    1. Ниже читателю предлагается новое понимание места закона в системе механизмов регуляции поведения. Это понимание как целое опирается отчасти на ряд положений, высказываемых впервые, отчасти – на авторскую интерпретацию и модификацию в новом концептуальном контексте тех идей, которые уже присутствуют в гуманитарном знании – юридическом, философском, историческом и этнографическом.

    Концептуальная претензия, с одной стороны, и вытекающее из жанра статьи ограничение по размеру, с другой, требуют в определенной мере пожертвовать во имя цельности обстоятельностью анализа существующих позиций и особенно развернутостью исторических обоснований. Вообще, историко-генетическая методология хотя и не единственно возможна, но обладает мощной эвристической эффективностью. Кроме того, историческое измерение при рассмотрении данной проблемы в принципе невозможно исключить в силу того, что закон работает в столь отдаленных друг от друга по времени эпохах, что валидизация любой концепции его сущности невозможна только на материале современности. Тем не менее, эпоха формирования закона в юридическом смысле слова столь далека, что исчерпывающей доказательности ни одна концепция никогда не получит. Как ясно с позиции современной философии науки, любой эмпирический материал, в том числе исторический, выявляется и интерпретируется в конкретном теоретическом контексте. Теория не доказывается фактами. Она должна лишь, по возможности, не противоречить им. Обоснованием теории выступает, прежде всего, ее внутренняя логическая стройность.

    2. В теоретико и философско-правовой литературе не перестает обсуждаться проблема соотношения закона и права. Сложная сама по себе, в русскоязычных текстах она дополнительно запутана некорректной терминологией, к сожалению, уже устоявшейся и привычной, некогда сформировавшейся на безе некорректных переводов. Так, эквивалентом английских customary lawlaw of nations, administrative lawRoman law в русских  юридических текстах выступают, соответственно, обычное право,  международное право,  административное право, римское право (примеры можно множить). Между тем, английское law означает  закон. Для выражения понятия права в английском используются слова jus или right. Далее вместо привычных в русских текстах словосочетаний обычное право,  международное право и т.п. будут использоваться словосочетания обычный закон, международный закон  и т.п. Везде, где в русских текстах принято использовать слово право в значении, используемом в приведенных словосочетаниях, будет использоваться слово закон, что соответствует международной терминологии.

    3. Общепризнано, что спецификация правовой проблематики, происшедшая в значительной мере под влиянием юридического позитивизма, способствовала прогрессу юридической науки, реального законодательства и юридической инфраструктуры развитых стран. Но в то же время появилась тенденция к отрыву юридической мысли от общегуманитарного контекста, к ее восприятию как сугубо прикладной отрасли знания. В том числе, и даже особенно, характерно это было для советского этатизма, где внутритеоретические обстоятельства умножались на идеологический коэффициент. Юридический позитивизм означает трактовку закона и права как сугубо надстроечных (если воспользоваться марксистской терминологией), поверхностных явлений. Я придерживаюсь позиции, согласно которой регуляция поведения людей посредством закона – не надстроечное, а фундаментальное социальное явление, имманентное обществу как таковому. Эта точка зрения, в столь общем виде достаточно распространенная, будет обосновываться в данной статье в более конкретной модификации.

    1. Закон и закон (юр.)

     Коренные социальные изменения всегда стимулируют переосмысление фундаментальных проблем гуманитарного знания. В постсоветский период этот процесс не мог миновать и юридическую науку. Актуализируется обсуждение философско-правовой проблематики, возрождается философия права как исследовательская  область. Интенсивно дискутируется проблема правопонимания – «безусловно, определяющая в юридической науке» (15).  В этом контексте заслуживает тщательного анализа категория закона. Оставаясь пока в тени споров относительно сущности права, она кажется многим более ясной и определенной. Думается, такое мнение ошибочно; здесь назрела необходимость в обстоятельном категориальном анализе, что неизбежно скажется на понимании и права, и государства, и соотношения их обоих с законом и друг с другом.

    Принято считать, что существует два основных значения термина закон. Прежде всего – это фундаментальная общенаучная категория. В этом смысле говорят о законах природы, общества, мышления и т.п. Второе значение в разного рода энциклопедиях и словарях дается с пометкой «юр.» — юридический.

    Получается довольно странная ситуация. Математический и логический, физический, химический и биологический, даже экономический, социологический и исто-

    80

    рический законы[1] – это одно (вариации, модусы одного), а юридический – нечто принципиально другое. Здесь мы сталкиваемся либо с каким-то терминологическим недоразумением (которое, однако же, должно быть прояснено), либо с реальной проблемой, которая, тем более, требует своего решения.

    В первом значении, как общенаучная категория, закон обычно понимается как «необходимое, существенное, устойчивое, повторяющееся отношение между явлениями» (16, 188). Однако имеет смысл внимательно присмотреться к высказываниям типа: «Движение небесных тел подчинено законам механики»;   «Если вдвое увеличить действующую на тело силу, то, по второму закону Ньютона, удвоится его ускорение» и т.п. Разумеется, под словом «закон» в этих примерах подразумевается и некая связь. Однако, прежде всего, здесь очевидна детерминирующая, регулятивная функция закона. Закон как регулятор есть начало, детерминирующее протекание некоторого процесса[2]. Замечу — пока в предварительном порядке, — что понимание закона в общенаучном смысле слова как регулятора сразу ставит под сомнение корректность противопоставления ему закона юридического.

    Специфика детерминации процесса законом, в отличие от других детерминационных механизмов, состоит в ее необходимом характере. Порядок движения, устанавливаемый законом, не может быть нарушен. Процесс, подчиненный некоторому закону, не может происходить иначе, чем этим законом предписывается. Если по закону Ома между напряжением и силой тока существует прямопропорциональная связь, то с увеличением напряжения сила тока возрастет, а не наоборот.  Если по законам природы животному суждено умереть, то оно не будет жить вечно.

    Законы, детерминирующие собой различные сферы и аспекты мирового движения, имеют, наряду с имманентными закону как таковому и потому инвариантными характеристиками, существенные типологические различия. Более того, с восхождением от более простых к более сложным процессам фиксируются и определенные тенденции в развитии соответствующих законов. Обстоятельный анализ этих тенденций здесь неуместен, однако, по крайней мере, на два момента мы должны обратить внимание.

    Первый. Законы классической механики – вероятно, наиболее простые среди законов природы – относятся к каждому отдельному телу, «поведение» которого определяется законом. Более сложные процессы часто регулируются законами, определяющими интегральные параметры систем и не опускающимися до уровня отдельных элементов.   Уже т.н. газовые законы фиксируют связь между температурой, давлением и объемом газа, то есть характеристиками относящимися к газу в целом, но не к отдельным молекулам. И хотя, например, температура жестко связана со средней скоростью движения молекул газа, но именно со средней, и на скорость движения отдельной произвольной молекулы закон не накладывает никаких ограничений.

    Второй. Законы классической механики носят однозначный характер. Оставляя в стороне вопрос, насколько точно они отражают описываемые процессы, и нет ли и там какого-либо «допуска», констатируем, что более сложные процессы подчиняются законам иного рода, не предполагающим однозначной детерминации. Для иллюстрации обратимся к наиболее сложным природным процессам – поведению высших животных. Здесь отдельные особи самостоятельно определяют конкретный рисунок своего поведения. Они способны творчески решать многоходовые ситуативные задачи, как предметные, так и коммуникативные, могут изготавливать элементарные орудия труда, даже осваивать человеческий язык в пределах сотен лексических единиц, свободно употребляя его вплоть до уровня порождения метафор. Эти потрясающие возможности высших животных, открытые в последней трети прошлого века, подтолкнули некоторых серьезных исследователей к чересчур сильным выводам: «Данные из области приматологии, накопленные к настоящему времени, существенно подрывают традиционные представления о качественной уникальности человека и делают поиски пресловутой грани между ним и человекообразными обезьянами мало перспективными. Конечно, различия существуют, но они по большей части количественного порядка» (1, 93).

     Коренное различие состоит не в уровне сообразительности, не в большей сложности предметных или коммуникативных действий, а в характере детерминации индивидуальной жизни в ее соотношении с биологическим видом.

     Животная особь способна к выбору лишь на уровне частной ситуативной задачи. Но ее жизнепостроение во всех основных моментах генетически предопределено, то есть детерминировано биологическим видом, к которому особь принадлежит. Генетическая предопределенность развертывается через систему инстинктов, каждый из которых – и есть отдельный закон[3]. Он задает жесткие границы, за которые особь выйти не в состоянии. Чем «умней» животное, тем более разнообразно его поведение в пределах инстинкта, но стены задаваемого им коридора – это и есть необходимость. Итак, второй момент состоит в том, что, в отличие от простейших законов, здесь необходимым образом задаются лишь некоторые пределы, внутри которых ограничений нет; при этом эволюционная тенденция заключается в расширении коридора возможностей.

    Система инстинктов – это видовой Закон, который «на роду написан» каждой особи, ради исполнения которого она живет, а если (когда) надо – умирает: рыба преодолевает для нереста огромные расстояния и сложнейшие препятствия, и после него часто гибнет; самец кенгуру, проигравший драку за самку, получает столь тяжелые увечья, что редко выживает и т.п. Мир живого – это царство видов. Собственно говоря, конкретная система инстинктов, видовой закон, – это и есть конкретный биологический вид. А особи – всего лишь средство, комочки живого вещества, посредством воплощения в которые этот закон (вид) обеспечивает свое существование сквозь время.

    Между природой и обществом лежит долгий и сложный этап антропосоциогенеза, сущность которого состоит в «обуздании» основных биологических инстинктов[4]. Пока хотя бы один инстинкт остается непреодолимым поведенческим абсолютом – общества нет. И лишь когда последний, самый сильный инстинкт «человеческого животного» проигрывает столкновение с системой социокультурной детерминации, происходит прорыв из природного животного царства необходимости на новый онтологический уровень – в собственно человеческое царство, царство свободы.

    81

    Свобода – антропологически сущностная характеристика человека. В отличие от животной особи, человеческий индивид – не раб своего вида. Антропогенез сломал животную сущность – видовое предопределение индивидуальной жизни. Сама биология человека стала такой, что прижизненно формируемые детерминанты поведения потенциально энергетически сильнее, чем видовые. Нет такого инстинкта, который человек не мог бы преодолеть. Это значит, что человеческий индивид перестает быть средством обеспечения существования видового целого, становится способным к превращению в  субъекта своего жизнепостроения, к обретению индивидуальной самоценной сущности. В этом и заключается коренное отличие человека от животного. Животная особь – раб видового закона. Человеческому индивиду видовая детерминация – не закон.

    Однако последнее не означает, что в человеческом мире отсутствуют механизмы регуляции поведения, носящие необходимый характер. Как должно быть ясно из сказанного выше, мир живой природы распадается на виды – именно они, а не отдельные особи, являются базовыми единицами биологической организации. Аналогично, единицами социокультурной организации выступают не человеческие индивиды, а отдельные общества. Применительно к современному миру основными такими единицами выступают этносы, страны и цивилизации (20, 55). Исторически первой единицей социокультурной организации считается род[5].

    Отношения «животная особь – биологический вид» и «человеческий индивид – единица социокультурной организации» не тождественны. Между ними есть сущностное различие[6]. Но  между ними есть и сущностное сходство. Сходство заключается в следующем.

    Особи рождаются и умирают, множество поколений сменяет друг друга, а вид продолжает существовать сквозь их череду. То же отношение имеет место между человеческими индивидами и, например, этносом, к которому они принадлежат.

    Если предположить в порядке мысленного эксперимента исключительно эгоистическое поведение особей, то вполне очевидно, что оно привело бы к быстрому исчезновению вида. Не отрегулированными, хаотическими и губительными в силу столкновения «интересов» оказались бы уже отношения сосуществующих взрослых особей, но главное – не было бы обеспечено рождение и особенно взросление нового поколения. «Интересы» вида представлены в поведении индивидуальной особи через ее ориентацию на будущее и обеспечиваются половым и родительским инстинктами, которые сущностно противоречат индивидуальной пользе живущих особей. Самотрансляция вида сквозь время тем и обеспечивается, что живущее поколение сменяется новым. Надвременное бытие вида в проекции на временное существование особей предстает как модус будущего. Видовой закон (инстинкт) позволяет особи работать на себя лишь постольку, поскольку ее поведение объективно работает на вид. Самосохранение животных видов обеспечивается железными рамками необходимости, ограничивающими поведение особей.

    Современность более чем наглядно иллюстрирует возможность поведения человеческого индивида, направленного на его собственную выгоду, независимо от того, совпадает оно с интересами общности или противоречит им. Если, также в порядке мысленного эксперимента, представить, что сегодня ничто не ограничивает прагматически ориентированное поведение людей, то станет совершенно ясно, что самоуничтожение общества – вопрос дней. Однако существование конкретных, сохраняющих тождественность себе, единиц социокультурной организации является фактом. Значит, существуют регулятивные механизмы, определяющие поведение людей таким образом, что оно надежно обеспечивает сохранение этих единиц сквозь длинную череду сменяющих друг друга поколений. Совокупное поведение свободных субъектов оказывается организованным таким образом, что социокультурное целое не только не распадается, а устойчиво воспроизводится.

    Насколько сильны эти социокультурные механизмы, становится еще более ясным, если подойти к проблеме с другой стороны. Тот факт, что в процессе антропосоциогенеза произошло обуздание биологических инстинктов, говорит о наличии коренного противоречия между биологической и социокультурной детерминацией поведения. Биологическая детерминация поведения находилась в противоречии с логикой функционирования и развития социокультурной общности, социокультурного бытия. Биологическая детерминация вела назад, в тот мир, из которого в процессе антропосоциогенеза становящимся людям как раз удалось вырваться. И новый мир должен был возвести новые стены, надежно препятствующие возрождению прежней системы детерминации поведения. Это были стены, фиксировавшие качественную определенность новой формы бытия. Новые регулятивные механизмы побеждают не только т.н. «зоологический индивидуализм» животной особи, не только утилитарно-прагматические детерминанты поведения человеческого индивида – они одерживают в ходе антропосоциогенеза историческую победу над фундаментальными принципами животной организации, оказываются более мощными, выигрывают в конкурентной борьбе и ставят последние под свой контроль.

    Оставим в стороне технико-технологические и иные инструментально-прагматические аспекты культуры. При всей важности, они играют подчиненную роль, ибо более или менее эффективно – в зависимости от собственного совершенства – реализуют ту или иную направленность. Лопата может быть орудием как обработки земли, так и убийства. Нас интересуют механизмы, регулирующие именно направленность поведения людей.

    Существуют три типа механизмов, не позволяющих противоборствующим индивидуально-прагматическим поведенческим детерминантам разорвать общество, механизмов, обеспечивающих социокультурную ориентацию поведения.

    Первый из них основывается на непосредственном сопереживании. Способность к сопереживанию лежит в основе нравственного отношения к действительности, то есть отношения к ней под углом зрения противоположности добра и зла. Если человек желает, чтобы другому было хорошо, а не плохо, и если за этим не стоит утилитарный интерес, то в основе такого желания лежит сопереживание. Нравственная нормативность оформляет, обобщает и структурирует отношения сопереживания между людьми.

    Непосредственное сопереживание играло особую роль в организации первобытного рода. Сила автономной родовой группы в огромной степени зависела от ее сплоченности. Эта сплоченность надежно обеспечивалась через механизм эмоционального взаимопроникновения и единения,  уровень которого был столь высок,

    82

    что приводил к формированию как бы единой родовой души, единой родовой психики. Существовало мощнейшее МЫ, НАШИ и т.п. Сплоченность МЫ была столь велика, что превращала первичную группу фактически в единый супер-организм[7]. Внешнее посягательство на другого члена рода было равносильно посягательству на себя[8].

    Второй механизм – формирование иррациональных ценностных абсолютов. Непосредственное сопереживание может играть определяющую роль в обеспечении сплоченности и согласованного поведения только небольших внутренне недифференцированных групп. Вопреки по-прежнему распространенному мнению, отнюдь не экономические, технические или иные прагматические факторы формируют принципиальную структуру того или иного общества. Как показал М. Вебер, пока протестантизм не освятил эффективное хозяйствование именем Бога, никакой капитализм был невозможен. Прагматическое, рациональное поведение людей осуществляется в тех рамках, которые задаются системой ценностных абсолютов. Ими определяются, с одной стороны, основные направленности человеческого поведения, а с другой – запреты. Комплекс ценностных абсолютов того или иного общества не может быть произвольным по своему содержанию. Он формируется в ходе истории таким образом, чтобы осуществляемая на его основе ценностная маркировка различных форм поведения обеспечивала самовоспроизводство общества. Когда ценностная маркировка форм поведения оказывается в противоречии с их объективной значимостью[9], это влечет кризис социокультурного воспроизводства. В стабильные исторические периоды ценностные абсолюты в значительной мере собственной силой обеспечивают себе зону безопасности от  интеллектуальных и поведенческих посягательств.

    Замечу, что второй механизм работает уже и на родовой стадии развития человечества, а первый сохраняется и в более развитых, чем родовое, обществах.

    Третий механизм представляет собой принуждение, осуществляемое социальным целым в отношении индивида. Этот третий механизм возникает с возникновением человеческого мира и будет присутствовать в нем всегда. Как справедливо отмечал П.И. Новгородцев, «условия общественной жизни требуют, чтобы известные предписания исполнялись во что бы то ни стало, все равно, соответствуют они или нет желаниям и мнениям отдельных лиц. Сожитие людей в обществе было бы немыслимо, если бы такие деяния, как воровство и убийство, ставились исключительно в зависимость от добровольного усмотрения отдельных лиц» (10, 108).

    Неизбежность принуждения вытекает из недостаточности первых двух механизмов. Как уже говорилось, сообразно своей антропологической сущности человеческий индивид обладает способностью к самостоятельному жизнепостроению. Он способен властвовать над своими эмоциями, способен выбирать, самостоятельно вырабатывать или игнорировать любые ценностные абсолюты. Человеческий индивид находится с самим человечеством «на равной ноге». Более того, способность индивида к отрицанию, модификации, порождению новых ценностных абсолютов отнюдь не является абстрактной возможностью; достаточно сказать, что она лежит в основании самой истории (18).

    Основой обоих первых механизмов выступает присущая человеческому индивиду свобода. Но свобода не может гарантировать необходимый характер самовоспроизводства социокультурного целого, его самотрансляции сквозь время и череду поколений. Поэтому регулятивные механизмы человеческого поведения, опирающиеся на свободу, неизбежно дополняются механизмами, опирающимися на принуждение.

    Практически общепринято, что в ряду разнообразных норм — моральных, религиозных и т.д. — принудительный характер присущ только нормам юридическим. Каким образом принуждение, специфицирующее юридическую норму, соотносится с необходимостью, специфицирующей закон в общенаучном смысле этого слова?

    Выше отмечалось, что одной из важных тенденций в развитии регуляции поведения посредством закона является  расширение коридора возможностей. Для человека расширение коридора возможностей достигает бесконечности или, что то же самое, внутри индивида стены коридора исчезают вообще. Если животное не может (в смысле «не в состоянии») нарушить инстинкт, то человеческий индивид может (в смысле «в состоянии»)  нарушить юридический закон.

    Принципиальная возможность нарушения со стороны индивида любого устанавливаемого обществом закона является выражением свободы как его антропологической сущности. Лишенными такой свободы могут быть только относительно немногие члены общества, в противном случае общество распадется в силу своего противоречия этой сущности. Но тогда, на первый взгляд, ни о какой необходимости, как и о принуждении, не может быть и речи. Однако — лишь  на первый взгляд.

    Обратимся к аналогии. Частным выражением закона всемирного тяготения является запрет падать вверх. Частным выражением законов пищеварения является запрет есть ядовитые грибы. Между этими запретами есть существенные различия. Наиболее очевидное в том, что первый запрет не нарушаем – как и животный инстинкт. Что касается второго, то его в виде шутки иногда формулируют по-другому: «Все грибы можно есть, но некоторые только один раз[10]». Человек в состоянии его нарушить. Однако этим нарушением, совершенным им по свободной воле, он «включает» определенный механизм, с необходимостью приводящий туда, где уже грибы не едят. 

    Отношения видовой закон / животная особь и юридическая норма / человеческий индивид различаются тем, что животная особь – не субъект, она не обладает свободной волей, через ее поведение реализует себя видовой закон. Особь внутри этого закона, и закон внутри особи. Используя платоновские категории, можно сказать, что особь причастна закону, а закон присутствует в ней. Что касается человеческого индивида – то он субъект  в полном смысле слова, обладающий свободой детерминации собственного поведения во всей ее полноте. Следовательно, необходимый характер детерминации его поведения может проистекать только извне. Я свободен съесть ядовитый гриб. Я свободен попытаться с разбега лбом пробить бетонную стену. Но и у химических процессов, запущенных попаданием мухомо-

    83

    ра в организм, и у стены своя логика, которой нет дела до моей свободной воли. Их железная необходимость, хотя и запущенная моим действием, реализуется помимо нее. Поэтому, если я хочу избежать опасных для своей жизни и здоровья последствий, я принужден отказаться от поедания мухоморов и попыток пробить стену головой. По отношению к свободной воле необходимый характер регуляции обретает форму принуждения.

    Итак, ответ на вопрос о соотношении необходимости и принуждения выглядит следующим образом: принуждение есть необходимость в ее проявлении относительно свободной воли; необходимость относительно свободной воли проявляет себя как принуждение. Следовательно, норма, соблюдение которой обеспечивается принуждением, представляет собой закон не только в специфически юридическом, но и в общенаучном смысле слова.  Противопоставление юридического закона закону вообще не имеет под собой оснований. Юридический закон является специфической разновидностью закона как такового. При этом его фундаментально значимая специфика вырастает в соответствии с общими тенденциями развития законов. Ограничение поля возможностей субъекта выносится за его рамки.

    Впрочем, для скептически настроенного вдумчивого читателя — каковой только и может предполагаться претендующим на научную новизну автором — здесь остаются достаточно серьезные вопросы. Наиболее, на мой взгляд, существенные ниже будут рассмотрены.

    Приведенная аналогия с грибами на первый взгляд выглядит некорректной в силу того, что, в отличие от пищеварительных и иных природных законов, юридические законы создаются самими людьми. Однако норма, ставшая законом, превращается в особого рода объективную реальность (точнее, ее элемент). Юридический закон в качестве объективной реальности противостоит индивидуальному или иному обособленному субъекту, который вынужден считаться с ней при стремлении к достижению своих целей. Юридический закон создается людьми как внешняя объективная сила и, будучи созданным, таковым и выступает[11]. Если для Иисуса несть ни эллина, ни иудея при условии принятия его веры, то для закона  несть ни эллина, ни иудея, независимо, верят ли они в него и даже знают ли о его существовании.

    Далее. При устном изложении предлагаемой здесь концепции мне неизменно говорили: о какой необходимости может идти речь, если человек способен нарушить закон? Хотя этот момент уже затрагивался, основной ответ на него я сформулирую сейчас. Он носит принципиальный, теоретический характер и является одним из ключевых моментов представляемой концепции.

    Принято считать, что норма закона включает в свою структуру три элемента: диспозиция, гипотеза и санкция, отвечающие на вопросы (соответственно) «какое поведение она предусматривает для субъектов правового отношения, при каких условиях это поведение должно или может иметь место и  какими будут последствия для лиц, не исполняющих или нарушающих установленное правило» (6, 184). На языке логики эту структуру описывают высказыванием «Если А, то В, иначе С», где А – гипотеза, В – диспозиция, С – санкция[12].

    Индивиду либо другому обособленному субъекту непосредственно адресована лишь диспозитивно-гипотетическая часть этого высказывания.  Что касается части «иначе С», то она необходимым образом определяет функционирование социального целого.

    Диспозиция — элемент, который коренным образом отличает юридический закон от всех остальных законов. Именно она сообщает юридическом закону собственно нормативное содержание. Именно она ставит юридический закон под знак долженствования. Долженствование представляет собой единственно возможное непосредственное детерминирующее воздействие по отношению к свободной воле. Детерминация через долженствование имманентно предполагает возможность нарушения долга субъектом. Здесь нет необходимого характера детерминации, и потому сама по себе диспозиция не придает норме качества закона.

    Качество закона исходит от части «иначе С». В развернутом виде она будет выглядеть следующим образом: «Если при наличии такого-то условия (гипотеза) нарушается такое-то правило (диспозиция), то следует такое-то наказание (санкция). Для простоты опустим гипотезу, которая здесь не играет решающей логической роли, и мы получим обычное импликативное суждение: «Если не-B, то C».

    Импликативное суждение «Если… то» является наиболее адекватной  логической формой выражения любого, в том числе естественнонаучного, закона. Адекватность связана именно с тем, что здесь в самой логической форме заложен необходимый характер связи антецедента и консеквента, конституирующий закон. При этом обеспечение данной связи — применительно к юридическому закону —  уже не имеет к частному лицу, которому адресована диспозиция, никакого отношения. Она обеспечивается «включающимся» при нарушении диспозиции объективным надличностным социальным механизмом, который в  развитом обществе реализуется, прежде всего, государством. Именно в этом заключается идея закона — в том же смысле, в котором Гуссерль говорит об идее науки. К вопросу о том, насколько государство (на ранних этапах истории — неинституционализированное социальное целое) в состоянии реализовать эту связь, я вернусь чуть позже.

    При сопоставлении естественного и юридического законов в аспекте их детерминирующего воздействия на человеческое поведение получаем следующую картину.

    1. И естественный, и юридический законы представляют собой объективную реальность. Соответственно, компетентный индивид учитывает их при построении своего поведения. В том числе он может предпринимать те или иные действия, направленные на реализацию своих целей, отчетливо осознавая негативные для себя последствия, которые неизбежно наступят сообразно закону. Сегодня едва ли не каждый спортсмен, работающий в «большом спорте», осознает, что сверхнагрузки при тренировках и соревнованиях (не говоря уже о применении определенных препаратов) в силу объективных физиологических законов крайне вредны для его организма, но ради достижения спортивных результатов он идет на это. Аналогично, в юридической практике не уникальны случаи, когда N замышляет, например, убийство M, намереваясь сразу сообщить о совершенном преступлении, что фактически и делает. Мотивы, ради которых он совершает убийство (политические, моральные, бытовые) для него важнее обусловленных законом негативных последствий. В этом плане между юридическим и естественным

    84

    законами нет принципиальной разницы. Юридический закон оказывает детерминирующее воздействие на поведение субъекта опосредовано — через создание объективной реальности, с которой субъект вынужден считаться.

    2. Наряду с этим, юридический закон содержит дополнительное детерминирующее поведение воздействие, специфицирующее его именно в качестве юридического. Это — диспозиция. Она непосредственно адресована субъекту. Диспозиционная детерминация не только не содержит необходимого начала, но прямо противостоит ему, ибо имманентно предполагает возможность нарушения диспозиции. Детерминирующим здесь выступает не начало необходимости, а начало долженствования[13].

    3. Следует отметить также, что в рамках юридического закона детерминация на основе долженствования и детерминация на основе необходимости неразрывно взаимосвязаны и придают друг другу специфику, выделяющую их из других видов детерминации, соответственно, через необходимость или через долженствование.

    Итак, на уровне идеи закона мы получаем ответ на вопрос о том, где «живет» необходимость в юридической регуляции социального мира: в характере связи между нарушением диспозиции и санкцией. Поэтому, например, факт совершения преступления[14] хотя и есть нарушение закона, но сам по себе он нарушает лишь его диспозициональную составляющую, не претендующую на необходимость.   Необходимый характер связи нарушения диспозиции и санкции призвано реализовать социальное целое, в развитом обществе — прежде всего государство. Но реализуется ли он в действительности? На первый взгляд — очевидно, что нет.

    По-видимому, существует три основных причины разрывов между нарушением диспозиции и санкцией. Первая — наличие латентной преступности. Здесь соответствующий объективный механизм не запускается вообще. Вторая — то неизбежное обстоятельство, что объективный социальный механизм реализуется через деятельность многочисленных субъектов. Деятельность каждого из них в отдельности непосредственно детерминируется процессуальным законом диспозиционно. Таким образом, в отличие от природного мира, здесь необходимость реализуется (если реализуется) через свободу. Но она может не реализоваться, поскольку каждый из них способен сознательно нарушить диспозицию и встать «по ту сторону баррикад». Наконец, третья причина состоит в том, что для реализации связи гипотезы и санкции надындивидуальный механизм, «машина правосудия», должен оказаться сильнее в противоборстве с преступником, что не может иметь место всегда.

    Тем не менее, применительно к стабильному, устойчиво воспроизводящему себя обществу, сохраняются основания утверждать, что юридический закон несет в себе общее всякому закону основание — необходимость. Она заключается в том, что общество с необходимостью поддерживает определенный уровень неизбежности наказания[15]. Если же общество оказывается не в состоянии его обеспечить, то масштаб нарушений переходит некоторую критическую черту, а общество утрачивает свою стабильность и качественную определенность, переходит в хаотическое состояние, характеризующееся отсутствием каких-либо законов, и может распасться вообще. Это сродни «поведению» стареющего биологического организма: клетки и органы перестают подчиняться закону, и организм гибнет. Однако для организма социального возможен и иной вариант: преодолев хаос, он обретает новую качественную определенность. Последняя включает в себя новую систему законов и, более того, в значительной мере конституируется ею[16].

    Подытожим сказанное.

    1. Закон вообще, в общенаучном значении этого термина, есть начало, необходимым образом детерминирующее некоторый процесс.
    2. Юридический закон несет в себе конституирующие признаки закона вообще, являясь, таким образом, частным случаем последнего.
    3. Диспозитивная часть юридического закона, адресованная обособленному субъекту, не содержит в себе начала необходимости, а, напротив, предполагает возможность своего нарушения свободным субъектом.
    4. Конституирующее юридический закон в качестве закона вообще начало необходимости присутствует в детерминации связи между нарушением диспозиции и санкцией. При этом предметом регулирования здесь выступает не поведение обособленного субъекта, а функционирование социального целого.
    5. Детерминируемая юридическим законом необходимость реализуется в функционировании социального целого не помимо свободы (как в природе), а через свободу — через деятельность свободных субъектов.
    6. Юридический закон необходимым образом детерминирует определенный уровень неизбежной связи между нарушением диспозиции и санкцией.

    2. Общественный договор: второе издание.

    Исторические и этнографические данные свидетельствуют о том, что первыми  механизмами, необходимым образом регламентировавшими социокультурную жизнь уже в период первобытного рода, были многочисленные табу. Присущая табу как регулятивному механизму необходимость превращает его в закон. Хотя большинство табу сегодня могут показаться нелепыми, достаточно обоснованно принято считать, что в целом они были направлены по преимуществу на подавление и регулирование биологических инстинктов.

    Выдающийся современный исследователь первобытного общества Ю.И. Семенов выделяет в структуре табу три компонента: «Первый компонент — глубокое убеждение коллектива в том, что если кто-то из его членов со­вершит определенные действия, то это неизбежно навлечет не только на него, но и на весь коллектив опасность, возможно, даже приведет к гибели всех… Второй компонент – чувство страха или ужаса перед неведомой опасностью, которую навлекают некоторые действия людей на коллектив, и тем самым страха перед этими действиями… Третий компонент — собственно запрет, норма. Наличие запрета свидетельствует о том, что ни веры в опасность, навлекаемую данными актами поведения человека, ни ужаса перед ней не было достаточно

    85

    для того, чтобы отвратить людей от совершения опасных действий» (13, 8). Для совокупности такого рода норм Ю.И. Семенов предлагает, кажется, весьма удачное название табуитет, подчеркивая, что «понятие мораль к ним не применимо, поскольку нарушение табу… грозило физическим наказанием, в том числе смертью» (13, 8).

    Следует подчеркнуть, что никакое эмоциональное взаимопроникновение, единая родовая душа и т.д. не могли воспрепятствовать наказанию. В качестве примера приведу случай, описанный классиком этнографии Дж. Фрэзером: «Одеяние священного вождя (согласно описываемым представлениям – Б.Ш.) убивает тех, кто им пользуется. То же воздействие оказывают вещи, к которым прикоснулась, например, женщина во время менструаций. Один австралийский абориген, застав жену, у которой были месячные, лежащей на его одеяле, убил ее и той же ночью сам умер от страха»(17, 237).

    Как верно отмечает С.И. Нагих, в отечественной специальной литературе «преобладающим, до недавнего времени, было мнение, согласно которому нормы первобытного общества рассматривались только лишь как нормы морали» (9, 34). Однако уже достаточно давно иную позицию занял один из ведущих специалистов по истории первобытного общества А.И. Першиц: «…Учитывая синкретность, неотдифференцированность основных правил поведения в первобытном обществе, — писал он, — более удачным представляется термин «мононорма», отражающий такую синкретность» (11, 214). Поскольку ранее доминировавший взгляд был связан с рядом идеологических догматов и препятствовал осмыслению фактического материала,  позицию А.И. Першица, видимо, следует считать определенным шагом вперед, расширившим категориальные рамки такого осмысления. Это обстоятельство, безусловно, способствовало распространению данного подхода. В то же время, принять его, на мой взгляд, не представляется возможным.

    Нельзя не согласиться с А.И. Першицем и другими авторами, подчеркивающими, что в первобытном обществе не было норм, типологически тождественных как современным моральным, так и современным юридическим. Однако понятие мононормы прячет наличие двух кардинально различных типов норм. Можно дискутировать, называть одни из них протоморальными или моральными, а другие протоюридическими, юридическими или как-то еще, но нельзя затушевывать принципиальную разницу. Если моральные нормы[17]  представляли собой обобщенный опыт сопереживания и соответствующего поведения «своих», друг друга любящих и готовых прийти на помощь, то нормы типа табу устанавливали границы отношений в первую очередь с некоей внешней реальностью. Причем эта внешняя реальность представлялась невероятно могущественной и страшной силой, субъектом, способным покарать за нарушение табу самым страшным образом, вплоть до уничтожения всего рода.

    Следует заметить, что при всей своей причудливости, система табу устанавливала границу между социокультурным и животным способами бытия. И животное начало действительно было главной опасностью для едва вставшей на ноги социокультурной реальности. Система табу устанавливала крепостную оборонительную стену, линию силовой обороны человека от дремавшего в нем человеческого животного. Хотя, разумеется, первобытный человек этого не осознавал. В его сознании реальная опасность выступала в форме иллюзорного смертельно опасного субъекта. Нормы табу представляли собой нечто подобное договору с ним, в случае нарушения которого наступает страшная кара.

    Система связей, обеспечивающая целостность рода, адекватна относительно небольшой группе людей. Дальнейшая эволюция социокультурного бытия происходила не через увеличение рода, а через формирование надродовой организации. Следует зафиксировать как факт, что такова общеэволюционная логика. На уровне физико-химической природы мы видим не безграничное разрастание атома, а возникновение молекулы как надстраивающейся над атомами целостности. В живой природе аналогичным образом происходит формирование многоклеточных организмов. Подобно атому и клетке, род вошел в качестве единицы, «кирпичика», в более сложное образование. При этом, с одной стороны, в основном сохранились связи, обеспечивающие внутреннюю целостность рода, с другой стороны, межродовые отношения выстраивались на совершенно иных принципах.

    Становлению социального организма, включавшего в себя несколько родов, предшествовало формирование относительно устойчивых принципов взаимоотношений между родами. Наряду с сотрудничеством здесь бывали и конфликты, которые как раз нас сейчас и интересуют. «Причиной конфликтов чаще всего был ущерб, который был нанесен члену или членам одного рода, а тем самым и этому роду, членом или членами другого. Этот ущерб мог носить различный характер: ранение, убийство, изнасилование или похищение женщины — члена рода или жены члена рода, похищение вещей и т. п.» (13, 10).

    В ряде блестящих, на мой взгляд, работ Ю.И. Семенова[18], пересказывать которые не имеет смысла, он приходит к следующим важным здесь утверждениям:

     — Ущерб, нанесенный члену рода, затрагивал весь род. Обиженный род должен был реагировать на нанесенный ему ущерб. Ответ мог быть только один — роду обидчика или обидчиков следовало нанести не меньший ущерб. Убийство члена рода могло быть возмещено лишь убийством, не обязательно самого убийцы, но непременно одного из членов его рода. Кровная месть возникла как явление межродовое и была суровой необходимостью (курсив мой — Б.Ш.). Уничтожение члена рода обидчика восстанавливало баланс сил и предупреждало всех соседей, что смерть члена данного рода не останется безнаказанной.

    — Опасность обусловленной кровной местью бесконечной цепи убийств и взаимоуничтожения враждующих сторон привела к формированию принципа талиона: ответный ущерб должен быть равен инициальному ущербу (око за око).

    — Так начало одновременно формироваться и понятие, и чувство справедливости. Когда одна сторона нанесла ущерб другой, произошло нарушение справедливости. Справедливость должна быть восстановлена. Самый первый способ ее восстановления — нанесение обидчику или обидчикам адекватного ущерба. Тогда конфликт считался исчерпанным, и потерпевшая сторона не имела права на возмездие. Если же она пыталась совершить ответные действия, то развертывался новый конфликт.

    — В результате возникла новая форма регулирования отношения между людьми, отличная как от табуитета, так и от морали. Именно ее и принято называть обычным правом. В качестве сторон, отношения между которыми регулировались обычным правом, т. е. субъектов

    86

    обычного права, первоначально выступали только группы, но не индивиды. Понятие справедливости было важнейшим в обычном праве. Оттуда оно перешло в право, где сохранило свое значение[19].

    Интеграция групп соседствующих родов в надродовые целостности не изменила принципиально характера ни внутриродовых, ни межродовых отношений. В то же время род, нарушивший задаваемые принципом талиона «правила игры» противопоставлял себя не только другой стороне конфликта, но и всем остальным членам надродового сообщества, и сообществу в целом. Последнее неизбежно влекло множество разнообразных опасностей и угроз. Поэтому соблюдение «правил игры» между родами получало весьма убедительную опору.

    В курсах истории правовых учений, социологии, философии, как некий интеллектуальный факт «старины глубокой», прочно захороненный позднейшими конструкциями, излагается идея общественного договора. Между тем, стоит перечислить хотя бы часть тех, кто  в том или ином варианте разделял и разрабатывал эту идею: Гроций, Гоббс, Локк, Спиноза, Руссо, Кант… Любая идея, высказанная гением, сколь бы абсурдной она ни казалась, требует очень внимательного к себе отношения. Здесь же такой сонм имен, что «с порога» ясно: папка «общественный договор» сдаче в архив не подлежит.

    Справедливо считается, что в Новое время (более давние прототипы опускаем) концепции общественного договора получили мощнейшую разработку в контексте субстанциализации индивида. По мере того, как становилось все ясней, что люди никогда не представляли собой рассеянного множества робинзонов, идея все более гасла, не в силах справиться с тьмой фактов. Впрочем, если обратиться к основополагающим текстам, то мы увидим, что они совершенно не настаивают на множестве робинзонов. Гоббс даже, казалось бы, совершенно противореча себе, пишет: «Никогда и не было такого времени, когда бы частные лица находились в состоянии войны между собой» (2, 97). В действительности классики, во-первых, разглядели начало договора за системой отношений, связывавшей индивида, закон и государство. Во-вторых, акцентировали не столько историческое, сколько логическое предшествование естественного состояния обществу. Особенно у Локка мы видим, что естественное состояние сохраняется и в настоящем: «Все люди естественно находятся в этом состоянии и остаются в нем до тех пор, пока по своему собственному согласию они не становятся членами какого-либо политического общества» (8, 270). Что касается истории, то идея общественного договора скорее задавала определенную поисковую установку. Но прямая экстраполяция в прошлое логико-функциональной связи не нашла фактического подтверждения, да и не могла найти.

    Однако, как я уже сказал, не стоит хоронить идею. Все встает на свои места, если понять одну единственную вещь: субъектами договора были не индивиды, а роды. Принцип кровной мести вполне подпадает под Гоббсово понятие войны всех против всех. Причем именно принцип, поскольку согласно Гоббсу «война есть не только сражение, или военное действие, а промежуток времени, в течение которого явно сказывается воля к борьбе путем сражения» (2, 95). Что касается принципа талиона — то это уже вполне определенный договор даже когда речь идет об отношениях между автономными родами, тем более, когда они объединяются в надродовое целое.

    Сакраментальный вопрос: человек человеку — брат или волк? В рамках рода — брат (на то он и род). Что касается межродовых отношений, то если даже отказаться от метафорического «волк», то вполне точной здесь будет категория чужого. Внутри рода — свои, «родные», между которыми царит взаимопомощь, здесь боль одного есть боль другого, поэтому «один за всех — все за одного». Всякий внешний — чужой[20].

    Чужой — это внешняя объективная реальность. Она обладает определенными объективными свойствами, собственной, совершенно независимой от членов «нашего» рода логикой существования. Эти  свойства, эту логику «мы» должны адекватно фиксировать для обеспечения эффективности собственного поведения. Важнейшими характеристиками «чужих», отличающими их от прочей объективной реальности, являются следующие: а) «чужие» в принципе хотят тех же благ, что и мы, с ними всегда есть конкуренция и противостояние; б) «чужие» — не пассивные объекты, а активные и умные субъекты, для которых «мы» — всего лишь объективная и потому безразличная реальность, причем препятствующая достижению их целей и потому подлежащая — если это возможно — устранению; чужие, таким образом, есть источник страшной опасности, это сила, которую можно остановить только силой.

    В процессе восхождения от родового уровня организации социокультурного бытия к надродовому как его условие и важнейший компонент имел место переход от «войны всех против всех» к общественному договору. Логика этого перехода вполне ясно показана Гоббсом. Тот факт, что субъектами договора исторически выступили не индивиды, а роды, в сущности ничего не поменял в этой логике[21]. Договор предполагал отказ (относительно друг друга) от безграничного характера притязаний (в терминологии Гоббса — от «права на все»). Каждый род должен был «довольствоваться такой степенью свободы по отношению к другим…, которую он допустил бы у других… по отношению к себе» (2, 99). Но кроме этого договор предполагал и силовую санкцию за его нарушение, ибо «соглашения без меча лишь слова, которые не в силах гарантировать человеку безопасность» (2, 129).

    Со «своими» договор не нужен, ибо «свои» находятся не в конвенциональном согласии, а в изначальном безусловном онтологическом единстве. Договор — это форма установления отношений между «чужими»[22]. При этом сторонами договора выступают силовые субъекты, то есть субъекты, способные к силовому противостоянию. Договор есть не что иное, как констатация устойчивого баланса сил. Силовое начало имманентно присутствует во всяком договоре. Подобно тому, как труд является субстанцией стоимости, а свобода — субстанцией права[23], сила выступает субстанцией договора.

    Исторические и этнографические данные показывают, что общественный договор имел место (разумеется, не как подписанный или принятый на общем собрании акт, а как объективно исторически сложившаяся фор-

    87

    ма социальной организации, онтологический договор). Но не он впервые конституировал социокультурное бытие: первой формой организации был не базировавшийся на договоре род. Общественный договор, становление которого заняло длительный исторический период, представлял собой второй важнейший шаг человеческой эволюции — к надродовой организации. Появились социальные организмы с двухступенчатой структурой. Базовой единицей выступал род, единство которого обеспечивалось в основном моральными нормами и системой табу, а целостность второго уровня обеспечивалась главным образом межродовым онтологическим договором.

     Как было показано ранее, из того факта, что регуляция посредством онтологического договора носила необходимый характер, можно заключить, что общественный договор представлял собой закон. При этом в сравнении с табу общественный договор обладал рядом особенностей, принципиально важных в контексте разбираемой здесь проблематики. Если табу по способу своей представленности в родовом сознании носило выраженный иррациональный характер, регламентируя отношения с неведомой ужасной силой, то природа договора была в принципе ясна и рациональна: не наноси ущерба другому роду. Но еще более важно, что нарушение договора, как уже отмечалось, представляло собой нарушение устанавливаемой договором справедливости, а нанесение ответного ущерба (позднее наряду с этим возникло также возмещение ущерба) означало ее восстановление. При этом еще один важнейший аспект справедливости заключался в принципе адекватности, соразмерности ответного (возмещенного) ущерба нанесенному. Наконец, если за соблюдением табу стоял прежде всего социальный страх, то соблюдение договора уже было несомненно связано с долгом. Нарушение договора оценивалось негативно не только прагматически, это было еще и нехорошо, недостойно, неправильно.

    Комплекс указанных отличий делает договор социальным явлением совершенно иного типа, нежели табу. Хотя табу и подпадает под понятие закона в общенаучном смысле слова, едва ли будет правильно распространять на него характеристику «юридический». Где нет справедливости, о каком юридическом начале может идти речь? Что касается общественного договора, то имманентно присущие ему начала справедливости, соразмерности и долга превращают его в закон не только в общенаучном, но и в юридическом смысле слова. Таким образом, именно договор конституирует юридическую сферу социальной действительности. Межродовой онтологический общественный договор — это исторически первая форма юридического закона.

    Со времени своего возникновения онтологический общественный договор претерпевает колоссальную эволюцию и трансформацию (их описание — важнейшая задача исторического и историко-правового знания), при этом наиболее значительную — в рамках западной цивилизации. Начало современного этапа его истории приходится на Новое время. Размышляя над историей европейского правопонимания, И.Ю. Козлихин высказывает ряд взаимосвязанных замечаний: «Принцип равенства — пожалуй, основной в античном правопонимании»; «Идея индивидуальной свободы… в период античности сложиться не могла»; «Принцип равенства дополнился принципом индивидуальной свободы… только в Новое время»; «В Новое время западноевропейское правопонимание дополнилось принципиально важной идеей автономности личности» (7). К этим — на мой взгляд, бесспорным — утверждениям в контексте темы статьи хочу добавить два момента. Первый: принцип равенства имманентно присутствовал уже в межродовом договоре. Второй: важным аспектом исторической трансформации общественного договора была трансформация его субъектов; идея автономности личности в правопониманииявляется выражением того, что впервые в истории в Новое время базовыми субъектами онтологического договора становились обретавшие собственную субстанциональность индивиды.

    С формированием двухступенчатой социальной организации ясно намечаются два «встречных» процесса, которые в известной мере продолжаются и сейчас. Первый — проникновение закона внутрь рода, второй — расширение моральной регуляции за пределы рода.

    Логика первого процесса на его ранних этапах показана в публикациях Ю. Семенова. В том числе — хотя и не только — это было связано с дифференциацией рода, с возникновением в его составе целой иерархии родственных групп, которые могли выступать по отношению друг к другу субъектами юридических отношений. Сегодня во многих странах мира, прежде всего принадлежащих к западной цивилизации, фактически единственным, что сохранилось от рода, осталась семья. При этом внутри закона присутствует его самоограничение и признание семьи зоной, в известной мере автономной от юридического регулирования. Это выражается, например, в том, что никто не обязан свидетельствовать не только против себя, но и против своих близких родственников[24]. Однако сегодня и члены семьи относительно друг друга оказываются субъектами не только моральных, но и юридических отношений.

    Что касается расширения сферы моральной регуляции, то оно обусловлено рядом факторов, происходило и происходит в разных формах. Одна из причин состоит в  том, что общность, представляющая собой соединение чужих друг другу групп, крайне неустойчива. Поэтому упрочение любой надродовой  общности неизбежно связано с тенденцией к признанию своими всех ее членов. Одним из наиболее эффективных механизмов превращения «чужих» в «своих» стали религии. Совершенно не случайно присутствие в религиозных текстах «родственной» терминологии. Знаменателен в этом смысле известный евангельский эпизод: «Когда же Он еще говорил к народу, Матерь и братья Его стояли вне дома, желая говорить с Ним. И некто сказал Ему: вот Матерь Твоя и братья Твои стоят вне, желая говорить с Тобою. Он же сказал в ответ говорившему: кто Матерь Моя? и кто братья Мои? И, указав рукою Своею на учеников Своих, сказал: вот матерь Моя и братья Мои; ибо, кто будет исполнять волю Отца Моего Небесного, тот Мне брат, и сестра, и матерь» (4, 12: 46-50).  Принципиально важным являлся шаг от этнических религий к мировым. Иисус говорит: «Проповедано будет сие Евангелие царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам» (4, 24: 14); стремясь привести к единению «всех овец», независимо от того, от какого они двора, он утверждает: «И они услышат голос Мой, и будет одно стадо…» (3, 10: 16). Уже сама претензия на «все народы» и «одно стадо» содержит возможность трактовки всякого  другого человека как своего. Антропологической предпосылкой этого является способность человека к сопереживанию всякому другому.

    Разумеется, сегодня никуда не исчезло — и, я убежден, никогда не исчезнет — разделение людей на «своих» и «чужих». Однако если взять любое развитое общество, то любые два «укорененных» в нем человека выступают друг

    88

    к другу одновременно и как «свои», и как «чужие». В той мере, в которой существует единое человечество, этот тезис распространяется и на него. Отношения между людьми как чужими регламентируются законом.  Отношения между людьми как своими регламентируются моралью.

    Попытки разграничить мораль и закон через области регулируемых ими отношений тщетны. Хотя есть сферы исключительно моральной либо юридической регуляции, их зоны действия в основном пересекаются. В основе моральной нормы «Не убий» лежит единение: он — это ты,  «возлюби ближнего как самого себя». В основе нормы закона «Не убий» лежит то, что все об этом договорились, как и о соответствующей санкции.

    Согласно Гоббсу, общественный договор, закон и справедливость неразрывно связаны не только друг с другом, но и с государством как необходимым условием, механизмом их реализации. Однако сегодня мы можем сказать, что государство — не единственно возможный механизм такого рода. Было бы странным упрекать Гоббса по этому поводу. Во-первых, он просто не мог знать соответствующих данных (в отличие от, например, современных юридических позитивистов, игнорирующих новый фактический материал — кто в силу незнания, кто в силу неспособности интерпретировать его со своей методологической позиции, от которой нет сил отказаться). Во-вторых, говоря о сущностной связи государства с законном, справедливостью и общественным договором, Гоббс в основном был, безусловно, прав.

    Становление государства происходило в полном соответствии с общей логикой прогрессивной эволюции сложных систем. Не вдаваясь в детали и несколько огрубляя, можно сказать, что логика эта (точнее, важный ее аспект) состоит в следующем. В процессе усложнения организации прогрессивно развивающихся систем формирование некоторой новой относительно автономной структуры происходит «под реализацию» определенной функции, причем на достаточно высоком уровне развития последней. Так в эволюции животного мира на определенной ступени развития ориентационной функции формируется нервная система — именно как «субстратизация» этой функции. Так в человеческой истории на определенной стадии развития обмена возникают деньги, на определенной стадии развития познания институционализируется наука и т.п. Примеры можно множить бесконечно, именно потому, что такова общая логика.

    Ориентационная функция существовала до нервной системы. Однако нервная система вывела ориентацию на качественно иной уровень и сделала ее несопоставимо более эффективной. Высокоразвитые организмы невозможны без нервной системы. Жизнь не могла подняться выше какого-то уровня без ее возникновения. И тем не менее, хотя ориентационный процесс обретает совершенно иной облик, что мешает сразу разглядеть родовое единство и, тем более, реконструировать основные ступени эволюции, основной функцией нервной системы остается не с ней возникшая ориентационная деятельность. То же с соотношением обмена и денег, познания и науки и т.д.

    В принципе таково же соотношение юридического закона и государства. Государство не создает закон. Закон, в том числе юридический, существует и реализуется до государства[25]. Оно формируется в ходе истории как структура, как социальный институт, важнейшей функцией которой является реализация закона. Не имея возможности обсуждать здесь проблему формирования государства, ограничусь следующим соображением. Поскольку государство формируется как «субстратизация», институционализация функции реализации закона, оно вырастает как бы «изнутри» этого процесса, встраивается в него, постепенно занимая в нем доминирующую позицию. Поэтому именно эволюция механизма реализации закона должна быть приоритетной зоной исследования становления государства в его логике и фактологии. Государство, будучи специализированным институтом, прежде всего, оптимизирует реализацию закона. Кроме того, оно создает условия развитию закона, и само участвует в этом процессе. Поскольку, в отличие от природного, человеческий закон как онтологический договор формируется людьми, то с историческим изменением человека и общества развивается и закон, и государство активно участвует в этом процессе в качестве институционального субъекта. Начиная с определенного уровня развития закона, его существование и дальнейшая эволюция без государства невозможны.

    Однако вернемся к приведенным выше аналогиям. И при наличии нервной системы ориентационные процессы происходят не только в ее рамках. И при наличии денег существует безденежный обмен. И при наличии науки существует вненаучное познание. И при наличии государства «жизнь» закона протекает в более широком, чем институт государства, социальном поле.

    В современном развитом обществе онтологический договор — это договор между людьми, индивидами. Он конституирует не государство, а общество, он конституирует не принимаемый парламентариями законодательный акт, а объективный юридический закон. Экспликация этого закона, меняющегося и развивающегося со временем, — функция законодательной власти. Поэтому принципиально, логически правильно формирование законодательной власти на основе представительства. Если законодательный орган адекватно представляет общество, законодательные акты в основном соответствуют онтологическому договору. Это дает возможность нормальной институциональной реализации закона.

    Несоответствие законодательного акта онтологическому договору приводит к тому, что законодательный акт не работает. Он не становится реальным законом, то есть механизмом, необходимым образом регламентирующим поведение[26]. Значительное несоответствие законодательного акта онтологическому договору способно повлечь очень серьезные негативные социальные последствия. В качестве примера можно вспомнить хотя бы о том, что принятие в США т.н. «сухого закона» послужило мощнейшим катализатором формирования развитой организованной преступности.

    В периоды кризиса государственной власти, да и вообще если государство слабо и не в состоянии обеспечить «онтологический договор», значимым социальным фактом становится внегосударственная реализация закона. И здесь опять нет ничего, выбивающегося из общей логики функционирования сложных систем: при разрушении или ослаблении эволюционно более поздних, высших регулятивных механизмов возрождаются и начинают самостоятельно действовать примитивные формы организации. Описывая «естественное состояние» Дж. Локк в общем справедливо писал: «Каждый человек в ес-

    89

    тественном состоянии обладает властью убить убийцу как для того, чтобы посредством примера, показывающего, какое наказание следует за это со стороны каждого, удержать остальных от подобного преступления, которое нельзя ничем возместить, а также и для того, чтобы обезопасить людей от покушений преступника, который, отрекшись от рассудка, общего правила и мерила, данного богом человечеству, сам посредством несправедливого насилия и совершенного им убийства одного человека объявил войну всему человечеству» (8, 267-268). В отсутствие суда цивилизованного с необходимостью возникает самосуд, и нет ни силы, ни основания воспрепятствовать этому.

    Другая, еще более опасная, форма внегосударственной реализации закона связана с деятельностью устойчивых криминальных сообществ. Вообще преступный мир как объект изучения заслуживает самого серьезного внимания не только криминологии, но и всего комплекса фундаментальных социогуманитарных наук. Преступность давно перестала быть разрозненной совокупностью отдельных преступлений. В современном мире, к сожалению, она стала одним из самых влиятельных явления социальной жизни. Это касается многих развитых стран, а может быть и международного сообщества в целом. Фундаментальное исследовательское внимание к этому неслучайному феномену позволит, с одной стороны, глубже понять его собственную природу, а с другой, прольет свет на многие проблемы, носящие общесоциальный характер.

    Профессиональные преступники — это люди, которые уже по определению живут вне общего закона. Эффективно работающее государство в основном удерживает преступность в разрозненном виде: отдельные преступники, маленькие преступные группы, образующиеся для совершения конкретных преступлений. Между ними практически нет постоянных субординационных и координационных отношений. Однако ослабление государства стимулирует не просто рост количества преступлений, а качественное организационное изменение структуры преступного мира. Формируются крупные устойчивые преступные сообщества, обладающие жесткой внутренней субординацией. Стремление расширить зоны влияния приводит их к столкновениям друг с другом. Начинается война всех против всех — в полном смысле этого слова, с вооруженными боевыми действиями, масштабными потерями и т.п. Какие-то группы могут вообще прекратить свое существование, остальные в результате силового противоборства приходят к соглашению, устанавливающему «территориально-отраслевые» границы зон влияния. Сегодня такого рода процессы наиболее интенсивно происходят в Южной Америке, на территории бывшего СССР, в ряде других стран.

    Стоит поставить эти факты рядом с догосударственными процессами социальной организации, и сходство сразу становится очевидным. Отношения внутри группировки сходны с отношениями внутри рода. В русском языке это видно даже на уровне терминологии: «братва», «братаны» и т.п. (не говоря уже о «классических» мафиозных кланах, в значительной мере основывающихся на реальном родстве). Отношения между группировками аналогичны межродовым. Маятник их качается от войны на уничтожение до сравнительно устойчивого договора, в основе которого лежит принцип талиона. Этот договор представляет собой закон, который, по крайней мере, до поры все соблюдают. При этом в конфликтных ситуациях кроме обычных переговоров («стрелок») используется и третейский суд, также имевший место в межродовых конфликтах. Стоит обратить внимание также на распространившийся недавно термин «по понятиям», обозначающий основание, на котором базируется рассмотрение конфликтов. «Понятия» противостоят, с одной стороны, «беспределу» (который не может долго оставаться распространенным явлением), с другой — писаному закону.

    Разумеется, современное организационное оформление преступного мира не тождественно описанным выше историческим процессам. Однако столь же очевидно, что тут не случайные совпадения, а сущностное сходство. Государству противостоит не случайно возникшая совокупность взаимодействующих структур, а закономерно порождаемая субгосударственная организационная система (в основном воспроизводящая логику построения догосударственной социальной организации), базирующаяся на собственном противостоящем официальному законе. При этом преступный мир — не безобидная автономная субкультура. В целом он паразитичен и, существуя за счет остального общества, внедряется в него вместе со своей системой взаимоотношений, со своим законом.

    Главная опасность состоит в том, что государство не удерживает в своих руках монополию на насилие. Наряду с ним возникают другие надындивидуальные, организованные, способные эффективно действовать вооруженные силовые субъекты. И если государство не справляется с функцией обеспечения онтологического договора, частично эта функция перехватывается криминальными структурами  с соответствующим дрейфом от официального закона к «понятиям». Но в той мере, в которой люди принимают это, изменяется и сам онтологический договор. В предельных случаях официальное государство вместе с его законодательными актами (уже не законами, а всего лишь отвлеченными логико-лингвистическими конструкциями)  может выродиться в бутафорское прикрытие совершенно иного социального устройства[27].

    В заключение коснусь вопроса межгосударственных отношений. Ясно, что почти вся их история прошла под знаком войны всех против всех. Реальные локальные и мировые войны завершались договорами, соответствующими установленному противоборством соотношению сил. Только о XX веке можно говорить как о начале формирования претендующего на охват всего человечества межгосударственного общественного договора, предполагающего равенство его субъектов. Однако шаткость этого договора, готовность стран, которые могут себе это позволить, в любой момент нарушить его в своих интересах, силовая субстанция международных отношений вполне очевидны. Столь же понятно, что, хотя возможна прогрессивная эволюция ООН и/или других координирующих международный порядок организаций, в обозримом будущем ни о каком всемирном государстве, гарантирующем соблюдение норм международного закона, говорить не приходится. Тем не менее никому не приходит в голову оспаривать наличие международного закона и его юридический характер. Это еще раз свидетельствует о том, что хотя связь государства и закона не случайна и органична, она носит конкретно-исторический характер.

    Подведем итоги.

    Существуют механизмы регуляции социокультурной жизни, несущие в себе начало необходимости. Последнее конституирует их как законы в общенаучном смысле слова.

    Исторически первой формой такого закона высту-

    90

    пает табуитет, который, однако, не является еще юридическим законом.

    Первой формой юридического закона выступает межродовой онтологический общественный договор, вырабатывающийся в процессе силового противостояния родов и завершающийся формированием надродовой общности.

    В отличие от норм морали, базирующихся на сопереживании людей как «своих», юридический закон регулирует отношения людей как «чужих».

    Государство представляет собой специализированный социальный институт, важнейшей функцией которого является экспликация и выполнение онтологического общественного договора.

    Юридический закон может реализовываться в догосударственных, государственных, внегосударственных и надгосударственных формах.

    ПРИМЕЧАНИЯ

    1. Бутовская М.Л. Эволюция человека и его социальной структуры // Природа. № 9. – 1998.
    2. Гоббс Т. Левиафан, или материя, форма и власть государства церковного и гражданского // Сочинения в двух томах. Т. 2. М., Мысль, 1991.
    3. Евангелие от Иоанна
    4. Евангелие от Матфея
    5. Карпович В.Н. Проблема эмпирического содержания теоретических конструкций в правовой сфере // Гуманитарные науки в Сибири. 1999. № 1; в электронном виде: http://www.philosophy.nsc.ru/journals/humscience/1_99/16_KARP.htm.
    6. Керимов Д.А. Законодательная техника // Общая теория государства и права. Академический курс в 2-х томах. Т.2. Теория права.
    7. Козлихин И.Ю.: Российское общество и право // http://lawfac.bip.ru/materials/r4.html.
    8. Локк Дж. Два трактата о правлении // Сочинения: В 3 т. — Т. 3. — М.: Мысль, 1988.
    9. Нагих С.И. Нормативная система догосударственного общества и переход к государству // Юридическая антропология. Закон и жизнь. – М., 2000 год.
    10. Новгородцев П.И. Право и нравственность // Правоведение. 1995, № 6.
    11. Першиц А. И. Проблемы нормативной этнографии // Исследования по общей этнографии. М., 1979.
    12. Семенов Ю.И. На заре человеческой истории. – М., Мысль, 1989.
    13. Семенов Ю.И. Формы общественной воли в доклассовом обществе: табуитет, мораль и обычное право // Этнографическое обозрение. 1997. №4 (июль-август).
    14. Соловьев В.С. Право и нравственность. — Мн.: Харвест, М.: АСТ, 2001. 
    15. Таранченко Е. Правопонимание в постсоветскую эпоху: обзор основных концепций // Кодекс-Info. 2003. № 7-8;
      в электронном виде: http://law-students.net/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=107.
    16. Философский энциклопедический словарь. М., Советская энциклопедия, 1983.
    17. Фрэзер Дж. Дж. Золотая ветвь: Исследование магии и религии. Пер. с англ. – М.: Политиздат, 1980.
    18. Шалютин Б.С. Исторический процесс как смена ценностных абсолютов // Философия ценностей: Материалы Российской конференции (г.Курган, 15-16 апреля 2004 г.). – Курган: Изд-во Курганского государственного университета, 2004.
    19. Шалютин Б.С. Проблемы начала и «верхней границы» антропосоциогенеза // Человек. –2003. — № 3.
    20. Шалютин С.М. Что такое общечеловеческие ценности //Человек, его ценности и жизненный путь. Барнаул, 1997.

    [1] Речь идет об объективных законах, а не о выражающих их формулировках  соответствующих наук, изменяющихся с развитием научного знания. Закон как единица научного знания в этой статье не рассматривается.

    [2] Приведенная выше словарная дефиниция закона довольно тесно (хотя и не абсолютно), органически связана с материалистической философией – отсюда и ее распространенность в отечественной литературе. Здесь нет возможности объяснять существо этой связи.

    [3]  Замечу попутно, что, например, по-английски инстинкт самосохранения обозначается не только как «the instinct of self-preservation», но и как «the law of self-preservation».

    [4] См об этом (12; 19).

    [5] См., например, (12, 41-43).

    [6] Его системная экспликация здесь опускается как излишняя по отношению к основной задаче данной статьи.

    [7] Сохранившийся сегодня «осколок» родовых отношений – семья, которая в какой-то мере может рассматриваться как иллюстративный аналог.

    [8] Разумеется, этот характер отношений распространялся только на своих, что, кстати, имманентно всякой морали. Мораль – это отношение между своими (подробнее об этом речь пойдет позже). Здесь нельзя лгать, предавать, причинять боль. Здесь нет холодного субъекта, а за поступком стоит сопереживание. На чужака невозможно воздействовать моральными нормами, потому что в основе их лежит эмоциональное взаимопроникновение. А чужак не сопереживает – он понимает только силу.

    [9] Рассмотрение причин возникновения таких противоречий находится за пределами тематики данной статьи.

    [10] Формулировка приведена по памяти, кажется, из знаменитых «фраз» Литературной газеты 70-х годов. К сожалению, мои попытки установить авторство не увенчались успехом.

    [11] Впрочем, как и стена из вышеприведенного примера.

    [12] В.Н. Карпович справедливо отмечает: «На самом деле в этой конструкции скрытым образом присутствуют деонтические операторы «обязательно», «разрешено», «запрещено»» (5). Учет этого обстоятельства позволил бы провести некоторые последующие рассуждения логически более строго. Однако это потребовало бы гораздо большего пространства либо использования языка символической логики, снижающего доступность статьи. Поэтому я ограничусь традиционным огрубленным описанием структуры нормы.

    [13] Вопрос об источнике долженствования трактуется по-разному, от морали (согласно В. Соловьеву и Г. Еллинеку, право есть минимум морали) до воли властвующего субъекта (наиболее однозначно — И. Бентам). Эта тема будет подробно рассмотрена во второй части статьи.

    [14] Я обращаюсь здесь к сфере уголовной юстиции как к более удобной в иллюстративном отношении.

    [15] Здесь можно вернуться к аналогии с газовыми законами, устанавливающими определенные отношения между параметрами системы как целого.

    [16] Близкую к последней — хотя и не тождественную — мысль высказывает И.Ю. Козлихин: «Человеческое общество предполагает существование той или иной нормативной системы. Более того, оно вообще может быть описано как нормативная система» (7).

    [17] Буду здесь для простоты использовать именно это обозначение.

    [18] См., например (13).

    [19] Замечу, что в действительности — о чем Ю.И. Семенов и сам говорит в других местах — под обычным правом (в английском — common law или customary law) разные авторы понимают разное, а он высказывает собственное терминологическое предложение.

    [20] Особый случай — экзогамный брак, но это мы здесь оставим в стороне.

    [21] Заслуживает внимания то, что как Гоббс, так и Локк в качестве примера людей, находящихся по отношению друг к другу в «естественном состоянии» приводили монархов (2, 97; 8, 269) — то есть как раз лиц, в которых персонифицируется хотя и не род, но также коллективный субъект.

    [22] Потому и в современных договорах со всей тщательностью прописываются права, обязанности  и ответственность сторон, что эти стороны противостоят друг другу, по крайней мере, потенциально.

    [23] В.С. Соловьев называет свободу субстратом права (14, 192). Думаю, понятие субстанции точнее выражает суть дела. Впрочем, это тема отдельного обсуждения.

    [24] Под этим же углом зрения можно рассматривать институт наследства.

    [25] Много точных замечаний и рассуждений относительно догосударственной, доинституциональной реализации закона имеется у Дж. Локка.  Пространство статьи не позволяет уделить историко-правовому аспекту вопроса достаточно внимания.

    [26] В действительности, «соответствует — не соответствует», «работает — не работает» — не вполне удачные оппозиции. В обоих случаях более правильно было бы говорить о степени.

    [27] Особого анализа под этим углом зрения заслуживает советский социализм, где официальные законы действовали, если не противоречили «руководящим указаниям».

  • Закон, юридический закон и общественный договор

    // Вопросы философии. – 2006. — № 11. С. 27-46.

    Аннотация

    В статье рассматривается соотношение закона в общенаучном смысле и юридического закона. Закон определяется как начало, необходимым образом детерминирующее некоторый процесс; на этой основе юридический закон трактуется как его специфическая разновидность. Обосновывается различие между долженствованием, непосредственно обращенным к свободному субъекту и допускающим нарушение, и необходимостью, выражающейся в связи между нарушением юридической диспозиции и санкцией.

    Генезис юридической регуляции связывается с переходом от родовой к надродовой организации общества. Общественный договор интерпретируется как исторически складывающаяся форма отношений между родами, основанная на взаимном ограничении притязаний, справедливости и санкции за нарушение. Юридическая регуляция предстает как особая форма необходимой детерминации поведения свободных субъектов, исторически предшествующая государству и не сводимая к нему.

    Статья представляет собой сокращённый вариант более развёрнутой работы автора «Юридический закон в системе механизмов регуляции поведения» (2005), адаптированный для философской аудитории; все ключевые теоретические выводы сохранены, но историко-этнографический материал существенно сокращён.

    Ключевые слова: закон; юридический закон; общественный договор; юридическая регуляция; социальная регуляция; необходимость; свобода; долженствование; принуждение; санкция; диспозиция; справедливость; табу; мораль; родовая организация; надродовая организация; правогенез; государство; социальная детерминация.

    LAW, LEGAL LAW, AND THE SOCIAL CONTRACT

    Abstract

    The article examines the relationship between law in the general scientific sense and legal law. Law is defined as a principle that necessarily determines a process; on this basis, legal law is interpreted as a specific form of law in general. The article distinguishes between obligation, which is directly addressed to a free subject and allows for violation, and necessity, expressed in the connection between the violation of a legal disposition and the resulting sanction.

    The genesis of legal regulation is associated with the transition from kin-based to supra-kin social organization. The social contract is interpreted as a historically emerging form of relations between kin groups, based on mutual limitation of claims, justice, and sanctions for violations. Legal regulation is thus understood as a specific form of necessary determination of the behavior of free subjects, historically preceding the state and irreducible to it.

    This article is an abridged version of the author’s more extensive work «Juridical Law in the System of Behavioral Regulation Mechanisms» (2005), adapted for a philosophical readership; all key theoretical conclusions are retained, but the historical and ethnographic material is significantly reduced.

    Keywords: law; legal law; social contract; legal regulation; social regulation; necessity; freedom; obligation; coercion; sanction; disposition; justice; taboo; morality; kin-based organization; supra-kin organization; genesis of law; state; social determination.

    Текст:

    Содержанию статьи я хотел бы предпослать несколько вводных замечаний.

    1.  Ниже читателю предлагается новое понимание места закона в системе механизмов регуляции поведения. Концептуальная претензия, с одной стороны, и вытекающее из жанра статьи ограничение по размеру — с другой, требуют в определенной мере пожертвовать во имя цельности обстоятельностью анализа существующих позиций
    и особенно развернутостью исторических обоснований.

    Историческое измерение при рассмотрении данной проблемы невозможно исклю­чить уже в силу того, что закон работает в столь отдаленных друг от друга по времени эпохах, что рассмотрение любой концепции его сущности невозможно только на ма­териале современности. Тем не менее эпоха формирования закона в юридическом смысле слова столь далека, что исчерпывающей доказательности ни одна концепция никогда не получит. Как известно, эмпирический материал, в том числе исторический, выявляется и интерпретируется в конкретном теоретическом контексте. Теория не доказывается фактами. Она должна лишь, по возможности, не противоречить им. В этих рамках обоснованием теории выступает, прежде всего, ее внутренняя логическая стройность.

    2.  В философско- и теоретико-правовой литературе не перестает обсуждаться про­блема соотношения закона и права. Сложная сама по себе, в русскоязычных текстах
    она дополнительно запутана некорректной терминологией, к сожалению, уже устояв­
    шейся и привычной, некогда сформировавшейся на базе некорректных переводов.
    Так, эквивалентом английских customary law, law of nations, administrative law, Roman
    law в русских юридических текстах выступают, соответственно обычное право, меж­дународное право, административное право, римское право (примеры можно мно­жить). Между тем английское law означает закон. Для выражения понятия права в английском используются слова jus или right. Далее вместо привычных в русских текстах словосочетаний обычное право, международное право и т.п. будут использоваться словосочетания обычный закон, международный закон и т.п. Везде, где в русских текстах принято использовать слово право в значении, используемом в приведенных словосочетаниях, будет использоваться слово закон, что соответствует международной терминологии.

    © Шалютин Б.С., 2006 г.

    27

    1. Закон общенаучный и закон юридический

    Переосмысление фундаментальных проблем гуманитарного знания, всегда сопро­вождающее коренные социальные изменения, в постсоветской России привело, в частности, к возрождению философии права как исследовательской области и к ин­тенсивным дискуссиям относительно сущности права. При этом в тени остается кате­гория закона, кажущаяся многим более ясной и определенной. Думается, такое мне­ние ошибочно; здесь назрела необходимость в обстоятельном категориальном анали­зе, что неизбежно скажется на понимании и права, и государства, и соотношения их обоих с законом и друг с другом.

    Принято считать, что существует два основных значения термина закон. Прежде всего — это фундаментальная общенаучная категория. В этом смысле говорят о зако­нах природы, общества, мышления и т.п. Второе значение в разного рода энциклопе­диях и словарях дается с пометкой «юр.» — юридический. Получается странная ситуа­ция. Математический и логический, физический и биологический, даже социологиче­ский и исторический законы1 — это одно (вариации, модусы одного), а юридический -нечто принципиально другое. Здесь мы сталкиваемся либо с терминологическим не­доразумением (которое должно быть прояснено), либо с реальной проблемой, кото­рая, тем более, требует своего решения.

    В первом значении, как общенаучная категория, закон обычно понимается как «необходимое, существенное, устойчивое, повторяющееся отношение между явления­ми» (15, 188). Однако имеет смысл внимательно присмотреться к высказываниям ти­па: «Движение небесных тел подчинено законам механики»; «По второму закону Нью­тона удвоение действующей на тело силы влечет удвоение его ускорения» и т.п. Разу­меется, под словом «закон» в этих примерах подразумевается и некая связь. Однако, прежде всего, здесь очевидна детерминирующая, природно-регулятивная функция зако­на. Специфика природной регулятивности не предполагает сознательной деятельности. Закон как природный регулятор есть начало, детерминирующее протекание некоторого процесса2. Замечу — пока в предварительном порядке, — что понимание закона в общена­учном смысле этого слова как регулятора сразу ставит под сомнение корректность про­тивопоставления ему закона юридического .

    Специфика детерминации процесса законом, в отличие от других детерминационных механизмов, состоит в ее необходимом характере. Процесс, подчиненный закону, не может происходить иначе, чем этим законом предписывается.

    Законы, детерминирующие собой различные сферы и аспекты мирового движе­ния, имеют, наряду с имманентными закону как таковому и потому инвариантными характеристиками, типологические различия. Более того, с восхождением от простых процессов к более сложным в развитии соответствующих законов фиксируются опре­деленные тенденции. Оставляя их обстоятельный анализ, обратим внимание на два момента.

    1 Речь идет об объективных законах, а не о выражающих их формулировках соответствующих наук, изменяющихся с развитием научного знания. Закон как единица научного знания в этой статье не рас­сматривается.

    Приведенная выше словарная дефиниция закона довольно тесно (хотя и не абсолютно), органиче­ски связана с материалистической философией — отсюда и ее распространенность в отечественной лите­ратуре. Здесь нет возможности объяснять существо этой связи.

    Стоит напомнить, что идея закона природы четко оформилась гораздо позднее и в значительной мере производна по отношению к идее закона в юридическом смысле слова. Развернутый историко-кате-гориальный анализ, невозможный в рамках данной статьи, потребовал бы обращения, по крайней мере, к Гераклиту, чей Хбуос,, подчиняющий все сущее — от движения небесных светил до поведения человека, — выступает общим корнем по отношению к обоим современным значениям.

    28

    Первый. Механические законы — вероятно, наиболее простые среди законов при­роды — относятся к каждому отдельному телу, «поведение» которого ими определяет­ся. Более сложные процессы часто регулируются законами, детерминирующими ин­тегральные параметры систем и не опускающимися до уровня отдельных элементов. Таковы уже газовые законы. И хотя, например, температура жестко связана со сред­ней скоростью движения молекул газа, но именно со средней, и на скорость движения отдельной молекулы закон не накладывает ограничений.

    Второй. Законы классической механики носят однозначный характер. Оставляя в стороне вопрос, насколько точно они отражают описываемые процессы, и нет ли и там какого-либо «допуска», констатируем, что более сложные процессы подчиняются законам иного рода, не предполагающим однозначной детерминации.

    Для иллюстрации последнего обратимся к наиболее сложным природным процес­сам — поведению высших животных. Здесь отдельные особи самостоятельно опреде­ляют конкретный рисунок своего поведения. Они могут решать многоходовые ситуа­тивные задачи, изготавливать элементарные орудия труда, даже осваивать человече­ский язык в пределах сотен лексических единиц, свободно употребляя его едва ли не до уровня порождения метафор (хотя переход на собственно метафорический уровень -дискутируемый вопрос). Эти потрясающие возможности высших животных, откры­тые в последней трети прошлого века, подтолкнули некоторых серьезных исследова­телей к чересчур сильным выводам: к сомнению в качественной уникальности чело­века и представлению о том, что различия между ним и человекообразными обезьяна­ми «…по большей части количественного порядка» (1, 93).

    В действительности, коренное различие существует, но оно состоит не в уровне со­образительности, не в большей сложности предметных или коммуникативных дей­ствий, а в характере детерминации индивидуальной жизни в ее соотношении с биоло­гическим видом.

    Животная особь способна к выбору лишь на уровне ситуативной задачи. Но ее жизнепостроение в основных моментах генетически предопределено, то есть детерминиро­вано биологическим видом, к которому она принадлежит. Предопределенность развер­тывается через систему инстинктов, каждый из которых — и есть отдельный закон4. Он задает границы, за которые особь выйти не может. Чем «умней» животное, тем разно­образнее поведение в рамках инстинкта, но стены задаваемого им коридора — это и есть необходимость. Итак, второй момент состоит в том, что, в отличие от простей­ших законов, здесь необходимым образом задаются лишь некоторые пределы, внутри которых ограничений нет, и эволюционная тенденция заключается в расши­рении коридора возможностей.

    Система инстинктов — это видовой Закон, «на роду написанный» особи. Ради его исполнения она живет, а если (когда) надо — умирает: рыба преодолевает для нереста сложнейшие препятствия и потом часто гибнет; самец кенгуру, проигравший драку за самку, получает такие увечья, что редко выживает и т.п. Мир живого — это царство видов. Собственно говоря, конкретная система инстинктов, видовой закон, — это и есть конкретный биологический вид. А особи — лишь средство, комочки живого ве­щества, посредством воплощения в которые этот закон (вид) обеспечивает свое су­ществование сквозь время.

    Между природой и обществом лежит антропосоциогенез, сущность которого со­стоит в «обуздании» основных биологических инстинктов . Пока хотя бы один ин­стинкт остается непреодолимым для индивида поведенческим абсолютом — общества нет. И лишь когда последний, самый сильный инстинкт «человеческого животного» проигрывает столкновение с системой социокультурной детерминации, происходит

    4    Замечу попутно, что, например, по-английски инстинкт самосохранения обозначается не только
    как «the instinct of self-preservation», но и как «the law of self-preservation».

    5    См. об этом (12; 18).

    29

    прорыв из природного царства необходимости на новый онтологический уровень — в собственно человеческий мир, царство свободы.

    Свобода — сущностная антропологическая характеристика человека. В отличие от животного, человеческий индивид — не раб вида. Антропогенез сломал животную сущность — видовое предопределение индивидуальной жизни. Биология человека ста­ла такой, что прижизненно формируемые детерминанты поведения потенциально энергетически сильнее видовых. Нет непреодолимого для человека инстинкта. Это значит, что человеческий индивид перестает быть средством обеспечения существо­вания видового целого и становится способным к превращению в субъекта жизнепо-строения и к обретению индивидуальной самоценной сущности. В этом и состоит его коренное отличие от животного, раба видового закона. Человеческому индивиду ви­довая детерминация — не закон.

    Однако последнее не означает, что в человеческом мире отсутствуют механизмы регуляции поведения, носящие необходимый характер. Как ясно из сказанного выше, мир живой природы распадается на виды — именно они, а не отдельные особи, являют­ся базовыми единицами биологической организации. Аналогично, единицами социо­культурной организации выступают не человеческие индивиды, а отдельные общества. Применительно к современности основными такими единицами выступают этносы, страны и цивилизации (19, 55). Исторически первой единицей социокультурной орга­низации считается род6.

    Отношения «животная особь — биологический вид» и «человеческий индивид — еди­ница социокультурной организации» не тождественны. Между ними есть сущностное различие , но есть и сущностное сходство. Сходство заключается в следующем.

    Особи рождаются и умирают, множество поколений сменяет друг друга, а вид про­должает существовать сквозь их череду. То же отношение имеет место между челове­ческими индивидами и, например, этносом, к которому они принадлежат.

    Если предположить в порядке мысленного эксперимента исключительно эгоисти­ческое поведение особей, то вполне очевидно, что оно привело бы к быстрому исчез­новению вида. Неотрегулированными, хаотическими и губительными в силу столкно­вения «интересов» оказались бы уже отношения сосуществующих взрослых особей, но главное — не было бы обеспечено рождение и особенно взросление нового поколе­ния. «Интересы» вида представлены в поведении индивидуальной особи через ее ори­ентацию на будущее и обеспечиваются половым и родительским инстинктами, кото­рые противоречат индивидуальной пользе живущих особей. Самотрансляция вида сквозь время тем и обеспечивается, что живущее поколение сменяется новым. Над-временное бытие вида в проекции на временное существование особей предстает как модус будущего. Видовой закон (инстинкт) позволяет особи работать на себя лишь по­стольку, поскольку ее поведение объективно работает на вид. Самосохранение жи­вотных видов обеспечивается железными рамками необходимости, ограничивающи­ми поведение особей.

    История и современность более чем наглядно иллюстрируют возможность поведе­ния человеческого индивида, направленного на его собственную выгоду, независимо от того, совпадает оно с интересами общности или противоречит им. Если, также в порядке мысленного эксперимента, представить, что сегодня ничто не ограничивает прагматически ориентированное поведение людей, то станет совершенно ясно, что са­моуничтожение общества — вопрос дней. Однако существование конкретных, сохра­няющих тождественность себе, единиц социокультурной организации является фак­том. Значит, существуют регулятивные механизмы, определяющие поведение людей таким образом, что оно надежно обеспечивает сохранение этих единиц сквозь череду сменяющих друг друга поколений. Совокупное поведение свободных субъектов ока-

    6  См., например, (12, 41-43).

    Его системная экспликация здесь опускается как излишняя по отношению к основной задаче статьи.

    30

    зывается организованным таким образом, что социокультурное целое не только не распадается, а устойчиво воспроизводится.

    Насколько сильны эти социокультурные механизмы, становится еще яснее, если подойти к проблеме с другой стороны. Тот факт, что в процессе антропосоциогенеза произошло обуздание инстинктов, говорит о наличии коренного противоречия между биологической и социокультурной детерминацией поведения. Биологическая детер­минация находилась в противоречии с логикой становления, функционирования и раз­вития социокультурной общности, социокультурного бытия. Она вела назад, в тот мир, из которого в ходе антропосоциогенеза становящимся людям как раз удалось вы­рваться. И новый мир должен был возвести новые стены, надежно препятствующие возрождению прежней системы детерминации поведения и фиксирующие качествен­ную определенность новой формы бытия. Новые регулятивные механизмы побежда­ют не только т.н. «зоологический индивидуализм» животной особи, не только утили­тарно-прагматические детерминанты поведения человеческого индивида — они одер­живают в ходе антропосоциогенеза историческую победу над фундаментальными принципами животной организации, оказываются более мощными, выигрывают в конкурентной борьбе и ставят последние под свой контроль.

    Оставим в стороне технико-технологические и иные инструментально-прагмати­ческие аспекты культуры. При всей важности они играют подчиненную роль, ибо бо­лее или менее эффективно — в зависимости от собственного совершенства — реализу­ют ту или иную направленность. Лопата может быть орудием как обработки земли, так и убийства. Нас интересуют механизмы, регулирующие именно направленность поведения людей.

    Существуют три типа механизмов, не позволяющих противоборствующим индиви­дуально-прагматическим поведенческим детерминантам разорвать общество, меха­низмов, обеспечивающих социокультурную ориентацию поведения.

    Первый из них основывается на непосредственном сопереживании. Способность к сопереживанию лежит в основе нравственного отношения к действительности, то есть отношения к ней под углом зрения противоположности добра и зла. Если чело­век желает, чтобы другому было хорошо, а не плохо, и если за этим не стоит утили­тарный интерес, то в основе такого желания лежит сопереживание. Нравственная нормативность оформляет, обобщает и структурирует отношения сопереживания между людьми.

    Непосредственное сопереживание играло особую роль в организации первобытно­го рода. Сила автономной родовой группы в огромной степени зависела от ее спло­ченности. Эта сплоченность надежно обеспечивалась через механизм эмоционального взаимопроникновения и единения, уровень которого был столь высок, что приводил к формированию как бы единой родовой души, единой родовой психики. Существовало мощнейшее МЫ, НАШИ и т.п. Сплоченность МЫ была столь велика, что превраща­ла первичную группу в некий супер-организм . Внешнее посягательство на другого члена рода было равносильно посягательству на себя9.

    Второй механизм — формирование иррациональных ценностных абсолютов. Непо­средственное сопереживание может играть определяющую роль в обеспечении спло­ченности и согласованного поведения только небольших внутренне недифференциро­ванных групп. Вопреки все еще распространенному мнению, отнюдь не экономиче-

    Сохранившийся сегодня «осколок» родовых отношений — семья, которая в какой-то мере может рассматриваться как иллюстративный аналог.

    9 Разумеется, этот характер отношений распространялся только на своих, что, кстати, имманентно всякой морали. Мораль — это отношение между своими (подробнее об этом речь пойдет позже). Здесь нельзя лгать, предавать, причинять боль. Здесь нет холодного субъекта, а за поступком стоит сопережи­вание. На чужака невозможно воздействовать моральными нормами, потому что в основе их лежит эмо­циональное взаимопроникновение. А чужак не сопереживает — он понимает только силу.

    31

    ские, технические или иные прагматические факторы формируют принципиальную структуру того или иного общества. Как показал М. Вебер, пока протестантизм не освятил эффективное хозяйствование именем Бога, капитализм был невозможен. Прагматическое, рациональное поведение осуществляется в тех рамках, которые за­даются системой ценностных абсолютов. Ими определяются, с одной стороны, основ­ные направленности поведения, а с другой — запреты. Комплекс ценностных абсолю­тов конкретного общества не может быть произвольным. Он формируется в ходе ис­тории таким образом, что осуществляемая им ценностная маркировка различных форм поведения обеспечивает самовоспроизводство общества. Противоречие цен­ностной маркировки форм поведения их объективной значимости10 влечет кризис со­циокультурного воспроизводства. В стабильные исторические периоды ценностные абсолюты в значительной мере собственной силой обеспечивают себе зону безопас­ности от интеллектуальных и поведенческих посягательств.

    Замечу, что второй механизм работает уже и на родовой стадии развития челове­чества, а первый сохраняется и в более развитых, чем родовое, обществах.

    Третий механизм представляет собой принуждение, осуществляемое социальным целым в отношении индивида. Этот механизм возникает с появлением человеческого мира и будет присутствовать всегда. Как отмечал П.И. Новгородцев, «условия обще­ственной жизни требуют, чтобы известные предписания исполнялись во что бы то ни стало, все равно, соответствуют они или нет желаниям и мнениям отдельных лиц. Со­житие людей в обществе было бы немыслимо, если бы такие деяния, как воровство и убийство, ставились исключительно в зависимость от добровольного усмотрения от­дельных лиц» (10, 108).

    Неизбежность принуждения вытекает из недостаточности первых двух механиз­мов. Обладая способностью к самостоятельному жизнепостроению, человеческий ин­дивид может властвовать над своими эмоциями, может выбирать, самостоятельно вы­рабатывать или игнорировать любые ценностные абсолюты. Его способность к отри­цанию, модификации, порождению новых абсолютов — не абстрактная возможность; достаточно сказать, что она лежит в основании самой истории (17). Основой обоих первых механизмов выступает свобода. Но свобода не может гарантировать необ­ходимый характер самовоспроизводства социокультурного целого. Регуляторы, опи­рающиеся на свободу, неизбежно дополняются механизмами принуждения.

    Обычно утверждается, что в ряду разнообразных норм — моральных, религиозных и т.д. — принудительный характер присущ только нормам юридическим1. Каким об­разом принуждение, специфицирующее юридическую норму, соотносится с необходи­мостью, специфицирующей закон в общенаучном смысле этого слова?

    Выше отмечалось, что одной из важных тенденций в развитии регуляции поведе­ния посредством закона является расширение коридора поведенческих возможностей. У человека это расширение достигает бесконечности или, что то же самое, внутри ин­дивида стены коридора исчезают вообще. Если животное не в состоянии нарушить инстинкт, то человек способен выйти «за флажки» не только инстинкта, но и юриди­ческого закона.

    Принципиальная возможность нарушения со стороны индивида любого устанавли­ваемого обществом закона является выражением свободы как его антропологической сущности. Лишенными такой свободы могут быть только относительно немногие члены общества, в противном случае общество распадется в силу своего противоре­чия этой сущности. Но тогда, на первый взгляд, о начале необходимости в регуляции человеческого поведения говорить не приходится. Однако лишь на первый взгляд.

    10 Рассмотрение причин возникновения таких противоречий находится за пределами тематики статьи.

    11 При этом забывают о нормах типа табу. Поскольку тема табу обсуждается ниже, пока продолжим рассуждение, отправляясь от этого утверждения.

    32

    Обратимся к аналогии. Частным выражением закона всемирного тяготения явля­ется физический запрет падать вверх. Частным выражением законов пищеварения яв­ляется физиологический запрет есть ядовитые грибы. Наиболее существенное разли­чие между этими запретами в том, что первый — не нарушаем, как и животный ин­стинкт. Второй же иногда в виде шутки формулируют иначе: «Все грибы можно есть, но некоторые только один раз12«. Человек в состоянии его нарушить. Однако этим нарушением, совершенным по свободной воле, он «включает» определенный меха­низм, с необходимостью приводящий туда, где уже грибы не едят.

    Животная особь — не субъект, она не обладает свободной волей, через ее поведе­ние реализует себя видовой закон. Особь внутри этого закона, и закон внутри особи. Используя платоновские категории, можно сказать, что особь причастна закону, а за­кон присутствует в ней. Что касается человеческого индивида — то он субъект в пол­ном смысле слова, обладающий свободой детерминации собственного поведения во всей ее полноте. Следовательно, необходимый характер детерминации его поведе­ния может проистекать только извне. Я свободен съесть ядовитый гриб. Я свобо­ден попытаться с разбега лбом пробить бетонную стену. Но и у химических процес­сов, запущенных попаданием мухомора в организм, и у стены своя логика, которой нет дела до моей свободной воли. Их железная необходимость, хотя и запущенная мо­им действием, реализуется помимо нее. Поэтому, если я хочу избежать опасных для своей жизни и здоровья последствий, я принужден отказаться от поедания мухоморов и попыток пробить стену головой. По отношению к свободной воле необходимый ха­рактер регуляции обретает форму принуждения.

    Итак, ответ на вопрос о соотношении необходимости и принуждения выглядит сле­дующим образом: принуждение есть необходимость в ее проявлении относительно свободной воли; необходимость относительно свободной воли проявляет себя как принуждение. Следовательно, норма, соблюдение которой обеспечивается принужде­нием, есть закон не только в специфически юридическом, но и в общенаучном смыс­ле. Традиционное противопоставление юридического закона и закона вообще не вполне корректно, если его абсолютизировать. Юридический закон является специ­фической разновидностью закона как такового. При этом его фундаментально зна­чимая специфика вырастает в соответствии с общими тенденциями развития законов: ограничение поля поведенческих возможностей выносится за рамки субъекта.

    Впрочем, для скептически настроенного вдумчивого читателя здесь остаются до­статочно серьезные вопросы. Наиболее, на мой взгляд, существенные ниже будут рас­смотрены.

    Приведенная аналогия с грибами может показаться некорректной в силу того, что, в отличие от пищеварительных и иных природных законов, юридические законы со­здаются самими людьми. Однако норма, ставшая законом, превращается в особого рода объективную реальность (точнее, ее элемент). (Идеальное — тоже своего рода объективная реальность. Однако это не объективная реальность природы, ибо иде­альное нематериально). Юридический закон в качестве объективной реальности про­тивостоит обособленному субъекту, который вынужден считаться с ней при стремле­нии к достижению своих целей. Юридический закон создается людьми как внешняя объективная сила и, будучи созданным, таковым и выступает13 . Для закона несть ни эллина, ни иудея, независимо, верят ли они в него и даже знают ли о его существова­нии.

    Далее. При устном изложении этих соображений мне неизменно задавали вопрос: о какой необходимости можно говорить, если человек способен нарушить закон? Хо­тя эта тема выше затрагивалась, основной ответ я сформулирую сейчас. Он носит

    12  Формулировка приведена по памяти, кажется, из знаменитых «фраз» Литературной газеты 70-х
    годов. К сожалению, мои попытки установить авторство не увенчались успехом.

    13  Впрочем, как и стена из вышеприведенного примера.

    2 Вопросы философии, № 11                                                                                                                              

    33

    принципиальный характер и является одним из ключевых моментов представляемой концепции.

    Принято считать, что норма закона включает три элемента: диспозиция, гипотеза и санкция, отвечающие на вопросы (соответственно) «какое поведение она предусмат­ривает для субъектов правового отношения, при каких условиях это поведение долж­но или может иметь место и какими будут последствия для лиц, не исполняющих или нарушающих установленное правило» (6, 184). На языке логики эту структуру описы­вают высказыванием «Если А, то В, иначе С», где А — гипотеза, В — диспозиция, С —

    14 санкция   .

    Индивиду либо другому обособленному субъекту непосредственно адресована лишь диспозитивно-гипотетическая часть этого высказывания. Что касается части «иначе С», то она необходимым образом определяет функционирование социального целого.

    Диспозиция — элемент, который коренным образом отличает юридический закон от всех остальных. Именно она сообщает юридическому закону нормативное содер­жание и тем самым ставит юридический закон под знак долженствования. Дол­женствование представляет собой единственно возможное непосредственное детер­минирующее воздействие по отношению к свободной воле. (Но субъективное дол­женствование как раз и отличает человеческие действия от природных процессов, подчиненных необходимости.) С другой стороны, детерминация через долженствова­ние имманентно предполагает возможность нарушения долга субъектом. Здесь нет необходимого характера детерминации, и потому сама по себе диспозиция не придает норме качества закона.

    Качество закона исходит от характера связи между антецедентом (гипотеза + дис­позиция) и консеквентом (санкция): «Если при наличии такого-то условия (гипотеза) нарушается такое-то правило (диспозиция), то следует такое-то наказание (санкция). Для простоты опустим гипотезу, которая здесь не играет решающей логической роли, и получим обычное импликативное высказывание: «Если не-В, то С».

    Импликативное высказывание «Если… то» — наиболее адекватная логическая форма выражения любого, в том числе естественно-научного, закона (Но не только его! В данном случае как раз речь идет не о естественном законе, а о долженствова­нии.) Адекватность обусловлена тем, что здесь в самой логической форме заложен не­обходимый характер связи антецедента и консеквента, конституирующий закон. При этом обеспечение данной связи — применительно к юридическому закону — уже не имеет к частному лицу, которому адресована диспозиция, никакого отношения. Она обеспечивается «включающимся» при нарушении диспозиции объективным надличностным механизмом, который в развитом обществе реализуется, прежде всего, государством. Именно в этом заключается идея закона — в том же смысле, в ко­тором Гуссерль говорит об идее науки. К вопросу о том, насколько государство (на ранних этапах истории — неинституционализированное социальное целое) в состоянии реализовать эту связь, я вернусь позже.

    При сопоставлении естественного и юридического законов в аспекте их детерми­нирующего воздействия на человеческое поведение получаем следующую картину.

    1. И естественный, и юридический законы представляют собой объективную ре­альность. Соответственно, компетентный индивид учитывает их при построении свое­го поведения. В том числе он может предпринимать те или иные действия, направлен-

    14 В.Н. Карпович справедливо отмечает: «На самом деле в этой конструкции скрытым образом при­сутствуют деонтические операторы «обязательно», «разрешено», «запрещено»» (5). Учет этого обстоя­тельства позволил бы провести некоторые последующие рассуждения логически более строго. Однако это потребовало бы гораздо большего пространства либо использования языка символической логики, снижающего доступность статьи. Поэтому я ограничусь традиционным огрубленным описанием структу­ры нормы.

    34

    ные на реализацию своих целей, отчетливо осознавая негативные для себя послед­ствия, которые неизбежно наступят сообразно закону. Спортсмен, работающий в «большом спорте», осознает, что перегрузки при тренировках и соревнованиях (не го­воря уже о применении определенных препаратов) в силу объективных физиологиче­ских законов крайне вредны для его организма, но ради достижения спортивных ре­зультатов он идет на это. Аналогично, в юридической практике не уникальны случаи, когда N замышляет, например, убийство М, намереваясь сразу сообщить о совершен­ном преступлении, что фактически и делает. Мотивы убийства (политические, мо­ральные, бытовые) для него важнее обусловленных законом негативных последствий. В этом плане между юридическим и естественным законами нет принципиальной раз­ницы. Юридический закон оказывает на поведение субъекта детерминирующее воз­действие необходимого характера опосредованно — через создание объективной ре­альности, с которой субъект вынужден считаться.

    • Наряду с этим, юридический закон содержит дополнительное детерминирующее
      поведение воздействие, специфицирующее его именно в качестве юридического. Это —
      диспозиция. Она непосредственно адресована субъекту. Диспозиционная детерминация не только не содержит необходимого начала, но прямо противостоит ему, ибо имманентно  предполагает возможность  нарушения диспозиции.  Детерминирующим
      здесь выступает не начало необходимости, а начало долженствования15   .
    • Следует отметить также, что в рамках юридического закона детерминация на
      основе долженствования и детерминация на основе необходимости неразрывно взаимосвязаны и придают друг другу специфику, выделяющую их из других видов детерминации, соответственно, через необходимость или через долженствование16.

    Итак, на уровне идеи закона мы получаем ответ на вопрос, где «живет» необходи­мость в юридической регуляции социального мира: в связи между нарушением диспо­зиции и санкцией. Поэтому, например, совершение преступления17 хотя и есть нару­шение закона, но само по себе оно нарушает лишь его диспозициональную часть, не претендующую на необходимость. Необходимый характер связи нарушения диспози­ции с санкцией призвано реализовать социальное целое, в развитом обществе — преж­де всего, государство. Но реализуется ли он в действительности? На первый взгляд -очевидно, что нет.

    Видимо, есть три главных причины разрывов между нарушением диспозиции и санкцией. Первая — наличие латентной преступности. Здесь соответствующий объек­тивный механизм не запускается вообще. Вторая — то неизбежное обстоятельство, что объективный социальный механизм реализуется через деятельность многочис­ленных субъектов. Деятельность каждого из них в отдельности непосредственно де­терминируется процессуальным законом диспозщионно. Таким образом, в отличие от природного мира, здесь необходимость реализуется (если реализуется) через свобо­ду. Но она может не реализоваться, поскольку каждый из них способен сознательно нарушить диспозицию и встать «по ту сторону баррикад». Наконец, третья причина состоит в том, что для реализации рассматриваемой связи надындивидуальный меха-

    155     Вопрос об источнике долженствования трактуется по-разному, от морали (согласно В. Соловьеву и
    Г. Еллинеку, право есть минимум морали) до воли властвующего субъекта (наиболее однозначно —
    И. Бентам). Эта тема будет подробно рассмотрена во второй части статьи.

    16    X. Кельзен, один из крупнейших юридических авторитетов XX в., пишет: «»Не укради; если кто-либо украдет — он будет наказан»… Если первая норма вообще существует, она содержится во второй, которая единственно и является подлинной нормой закона» (20, 61). Думается, X. Кельзен «перегибает палку».
    Вторая часть действительно несет в себе начало закона, но не содержит начал долженствования и справедливости, имманентных и сущностных для юридической сферы.

    17    Я обращаюсь здесь к сфере уголовной юстиции как к более удобной в иллюстративном отношении.

    2*                

    35

    низм, «машина правосудия», должен оказаться сильнее в противоборстве с преступни­ком, что не может иметь место всегда.

    Тем не менее применительно к стабильному, устойчиво воспроизводящему себя обществу, сохраняются основания утверждать, что юридический закон несет в себе общее всякому закону основание — необходимость. Она заключается в том, что обще­ство с необходимостью поддерживает определенный уровень неизбежности наказа­ния . Иначе масштаб нарушений переходит критическую черту, общество утрачива­ет стабильность, качественную определенность, переходит в хаотическое состояние, характеризующееся отсутствием каких-либо законов, и может распасться вообще. Это сродни «поведению» стареющего биологического организма: клетки и органы пе­рестают подчиняться закону, и организм гибнет. Однако для организма социального возможен и иной вариант: преодолев хаос, он обретает новую качественную опреде­ленность. Последняя включает в себя новую систему законов и, более того, в значи­тельной мере конституируется ею   .

    Подытожим сказанное.

    1. Закон вообще, в общенаучном значении этого термина, есть начало, необходимым образом детерминирующее некоторый процесс.
    2. Юридический закон несет в себе конституирующие признаки закона вообще, являясь, таким образом, частным случаем последнего.
    3. Диспозитивная часть юридического закона, адресованная обособленному субъекту, не содержит в себе начала необходимости, а, напротив, предполагает возможность своего нарушения свободным субъектом.
    4. Начало необходимости, конституирующее юридический закон в качестве закона
      вообще, присутствует в детерминации связи между нарушением диспозиции и санкцией. При этом предметом регулирования здесь выступает не поведение обособленного
      субъекта, а функционирование социального целого.
    5. Детерминируемая юридическим законом необходимость реализуется в функционировании социального целого не помимо свободы (как в природе), а через свободу —
      через деятельность свободных субъектов.
    6. Юридический закон необходимым образом детерминирует определенный уровень неизбежной связи между нарушением диспозиции и санкцией.

    2. Общественный договор: второе издание

    Исторические и этнографические данные свидетельствуют о том, что первыми ме­ханизмами, необходимым образом регламентировавшими социокультурную жизнь уже в период первобытного рода, были многочисленные табу. Присущая табу как ре­гулятивному механизму необходимость превращает его в закон. Хотя большинство табу сегодня могут показаться нелепыми, достаточно обоснованно принято считать, что в целом они были направлены по преимуществу на подавление и регулирование биологических инстинктов.

    Выдающийся современный исследователь первобытного общества Ю.И. Семенов выделяет в структуре табу три компонента: «Первый компонент — глубокое убежде­ние коллектива в том, что если кто-то из его членов совершит определенные дей­ствия, то это неизбежно навлечет не только на него, но и на весь коллектив опасность, возможно, даже приведет к гибели всех… Второй компонент — чувство страха или ужаса перед неведомой опасностью, которую навлекают некоторые действия людей

    Здесь можно вернуться к аналогии с газовыми законами, устанавливающими определенные отно­шения между параметрами системы как целого.

    19 Близкую к последней — хотя и не тождественную — мысль высказывает И.Ю. Козлихин: «Человече­ское общество предполагает существование той или иной нормативной системы. Более того, оно вообще может быть описано как нормативная система» (7).

    36

    на коллектив, и тем самым страха перед этими действиями… Третий компонент — соб­ственно запрет, норма. Наличие запрета свидетельствует о том, что ни веры в опас­ность, навлекаемую данными актами поведения человека, ни ужаса перед ней не было достаточно для того, чтобы отвратить людей от совершения опасных действий» (13, 8). Для совокупности такого рода норм Ю.И. Семенов предлагает, кажется, весьма удачное название табуитет, подчеркивая, что «понятие мораль к ним неприменимо, поскольку нарушение табу… грозило физическим наказанием, в том числе смертью» (13, 8). При этом ни эмоциональное взаимопроникновение, ни единая родовая душа и т.п. не могли воспрепятствовать наказанию. Весьма убедителен в этом плане случай, приводимый Дж. Фрэзером: «Одеяние священного вождя (согласно описываемым представлениям. — Б.Ш.) убивает тех, кто им пользуется. То же воздействие оказыва­ют вещи, к которым прикоснулась, например, женщина во время менструаций. Один австралийский абориген, застав жену, у которой были месячные, лежащей на его оде­яле, убил ее и той же ночью сам умер от страха» (16, 237).

    Как верно отмечает СИ. Нагих, в отечественной специальной литературе «преоб­ладающим, до недавнего времени, было мнение, согласно которому нормы первобыт­ного общества рассматривались только лишь как нормы морали» (9, 34). Однако до­статочно давно иную позицию занял один из ведущих специалистов по первобытной истории А.И. Першиц: «…Учитывая синкретность… основных правил поведения в первобытном обществе, более удачным представляется термин «мононорма», отража­ющий такую синкретность» (11, 214). Поскольку ранее доминировавший взгляд был связан с рядом идеологических догматов, препятствовал осмыслению фактического материала, позицию А.И. Першица, видимо, надо считать шагом вперед, расширив­шим категориальные рамки такого осмысления. Это обстоятельство, безусловно, спо­собствовало распространению данного подхода. В то же время принять его, на мой взгляд, не представляется возможным.

    Нельзя не согласиться с А.И. Першицем и другими авторами, подчеркивающими, что в первобытном обществе не было норм, типологически тождественных как совре­менным моральным, так и современным юридическим. Однако понятие мононормы прячет наличие двух кардинально различных типов норм. Можно дискутировать, на­зывать одни из них протоморальными или моральными, а другие протоюридически-ми, юридическими или как-то еще, но нельзя затушевывать радикальное отличие. Ес­ли моральные нормы представляли собой обобщенный опыт сопереживания и соот­ветствующего поведения «своих», то табу устанавливали границы отношений в первую очередь с некоей внешней реальностью. Причем последняя представлялась могущественной силой, субъектом, способным покарать за нарушение самым страш­ным образом, вплоть до уничтожения рода.

    При всей своей причудливости, система табу устанавливала границу между социо­культурным и животным способами бытия. Животное начало действительно было главной опасностью для едва вставшей на ноги социокультурной реальности. Табу устанавливали крепостную стену, линию силовой обороны человека от дремавшего в нем человеческого животного. Разумеется, первобытный человек этого не осознавал. В его сознании реальная опасность выступала в форме иллюзорного смертельно опас­ного субъекта. Табу представляли собой нечто подобное договору с ним, в случае на­рушения которого наступает кара.

    Система связей, обеспечивающая целостность рода, адекватна небольшой группе людей. Дальнейшая эволюция социокультурного бытия происходила не через увели­чение рода, а через формирование надродовой организации. Такова общеэволюцион­ная логика. На уровне физико-химической природы мы видим не безграничное раз­растание атома, а возникновение молекулы как надстраивающейся над атомами целостности. В мире живого подобным образом формируются многоклеточные организ-

    Буду здесь для простоты использовать именно это обозначение.

    37

    мы. Подобно атому и клетке, род вошел как единица, «кирпичик», в более сложное образование. При этом, с одной стороны, в основном сохранились связи, обеспечива­ющие внутреннюю целостность рода, с другой стороны, межродовые отношения вы­страивались на совершенно иных началах.

    Становлению социального организма, включавшего в себя несколько родов, пред­шествовало формирование относительно устойчивых принципов взаимоотношений между родами. Наряду с сотрудничеством здесь бывали и конфликты, которые как раз нас сейчас и интересуют. «Причиной конфликтов чаще всего был ущерб, который был нанесен члену или членам одного рода, а тем самым и этому роду, членом или членами другого. Этот ущерб мог носить различный характер: ранение, убийство, из­насилование или похищение женщины — члена рода или жены члена рода, похищение вещей и т.п.» (13, 10).

    В ряде блестящих, на мой взгляд, работ Ю.И. Семенова21, пересказывать которые не имеет смысла, он приходит к следующим важным здесь утверждениям:

    —  Ущерб, нанесенный члену рода, затрагивал весь род. Обиженный род должен
    был реагировать на нанесенный ему ущерб. Ответ мог быть один — роду обидчика или
    обидчиков следовало нанести не меньший ущерб. Убийство члена рода могло быть
    возмещено лишь убийством, не обязательно самого убийцы, но непременно одного из
    членов его рода. Кровная месть возникла как явление межродовое и была суровой необходимостью (курсив мой. — Б.Ш.). Уничтожение члена рода обидчика восстанавливало баланс сил и предупреждало всех соседей, что смерть члена данного рода не останется безнаказанной.

    • Опасность обусловленной кровной местью бесконечной цепи убийств и взаимоуничтожения враждующих сторон привела к формированию принципа талиона: ответный ущерб должен быть равен инициальному (око за око).
    • Так формировалось понятие и чувство справедливости. Когда одна сторона нанесла ущерб другой, произошло нарушение справедливости. Она должна быть восстановлена. Первый способ восстановления — нанесение обидчику (обидчикам) адекватного ущерба. Тогда конфликт считался исчерпанным, потерпевшая сторона не имела права на возмездие. Если же она пыталась совершить ответные действия, развертывался новый конфликт.

    —  В итоге возникла новая форма регулирования отношений, отличная и от табуитета, и от морали. Именно ее принято называть обычным правом. В качестве сторон,
    отношения между которыми регулировались обычным правом, т.е. субъектов обычного права, сначала выступали только группы, но не индивиды. Понятие справедливости
    было важнейшим в обычном праве. Оттуда оно перешло в право, где сохранило свое
    значение   .

    Интеграция групп соседствующих родов в надродовые целостности не изменила принципиально характера ни внутриродовых, ни межродовых отношений. Однако род, нарушивший задаваемые принципом талиона «правила игры», противопоставлял себя не только другой стороне конфликта, но и остальным членам надродового сооб­щества, и сообществу в целом. Последнее неизбежно влекло множество разнообраз­ных опасностей и угроз. Поэтому соблюдение «правил игры» между родами получало весьма убедительную опору.

    В курсах истории философии, социологии, правовых учений идея общественного договора излагается обычно как некий интеллектуальный факт «старины глубокой», прочно захороненный позднейшими конструкциями. Между тем стоит перечислить хотя бы часть мыслителей, в том или ином варианте разделявших и разрабатывавших

    21 См., например, (13).

    Замечу, что в действительности — о чем Ю.И. Семенов и сам говорит в других местах — под обыч­ным правом (в английском — common law или customary law) разные авторы понимают разное, а он выска­зывает собственное терминологическое предложение.

    38

    эту идею: Гроций, Гоббс, Локк, Спиноза, Руссо, Кант… Любая идея, высказанная гени­ем, сколь бы абсурдной она ни казалась, требует очень внимательного к себе отноше­ния. Здесь же такой сонм имен, что «с порога» ясно: папка «Общественный договор» сдаче в архив не подлежит.

    Справедливо считается, что в Новое время (более давние прототипы опускаем) концепции общественного договора получили мощнейшую разработку в контексте субстанциализации индивида. Впоследствии, по мере того как становилось все ясней, что люди никогда не представляли собой рассеянного множества робинзонов, идея гасла, не в силах справиться с тьмой фактов. Впрочем, если обратиться к основопола­гающим текстам, то мы увидим, что они совершенно не настаивают на множестве робинзонов. Гоббс даже, казалось бы, противореча себе, пишет: «Никогда и не было та­кого времени, когда бы частные лица находились в состоянии войны между собой» (2, 97). В действительности классики, во-первых, разглядели начало договора за систе­мой отношений, связывавшей индивида, закон и государство. Во-вторых, акцентиро­вали не столько историческое, сколько логическое предшествование естественного состояния общественному договору. Особенно у Локка мы видим, что естественное состояние сохраняется и в настоящем: «Все люди естественно находятся в этом состо­янии и остаются в нем до тех пор, пока по своему собственному согласию они не ста­новятся членами какого-либо политического общества» (8, 270). Что касается исто­рии, то идея общественного договора скорее задавала определенную поисковую уста­новку. Но прямая экстраполяция в прошлое логико-функциональной связи не нашла фактического подтверждения, да и не могла найти.

    Однако, как я уже сказал, не стоит хоронить идею. Все встает на свои места, если понять единственную вещь: субъектами договора были не индивиды, а роды. Принцип кровной мести вполне подпадает под Гоббсово понятие войны всех против всех. При­чем именно принцип, поскольку согласно Гоббсу «война есть не только сражение, или военное действие, а промежуток времени, в течение которого явно сказывается воля к борьбе путем сражения» (2, 95). Что касается принципа талиона — то это уже вполне определенный договор даже когда речь идет об отношениях между автономными ро­дами, тем более, когда они объединяются в надродовое целое.

    Сакраментальный вопрос: человек человеку — брат или волк? В рамках рода -брат (на то он и род). Что касается межродовых отношений, то если даже отказаться от метафорического «волк», то вполне точной здесь будет категория чужого. Внут­ри рода — свои, родные, между которыми царит взаимопомощь, здесь боль одного есть боль другого, поэтому «один за всех — все за одного». Всякий внешний — чу­жой23.

    Чужой — это внешняя объективная реальность. Она обладает определенными объ­ективными свойствами, собственной, не зависимой от членов «нашего» рода логикой существования. Эти свойства, эту логику «мы» должны адекватно фиксировать для обеспечения эффективности собственного поведения. Важнейшими характеристика­ми «чужих», отличающими их от прочей объективной реальности, являются следую­щие: а) «чужие» в принципе хотят тех же благ, что и мы, с ними всегда есть конкурен­ция и противостояние; б) «чужие» — не пассивные объекты, а активные и умные субъек­ты, для которых «мы» — всего лишь объективная и потому безразличная реальность, причем препятствующая достижению их целей и потому подлежащая, если это возмож­но, устранению. Чужие, следовательно, — источник страшной опасности, сила, кото­рую можно остановить только силой.

    В процессе восхождения от родового уровня организации социокультурного бытия к надродовому как его условие и важнейший компонент имел место переход от «вой­ны всех против всех» к общественному договору. Логика этого перехода, раскрытая Гоббсом, известна. Тот факт, что субъектами договора исторически выступили не ин-

    23 Особый случай — экзогамный брак, но это мы здесь оставим в стороне.

    39

    дивиды, а роды, в сущности, ничего не поменял в этой логике . Договор предполагал отказ относительно друг друга от безграничного характера притязаний (в терминоло­гии Гоббса — от «права на все»). Каждый род должен был «довольствоваться такой сте­пенью свободы по отношению к другим… которую он допустил бы у других… по отно­шению к себе» (2, 99). Но, кроме этого, договор предполагал и силовую санкцию за его нарушение, ибо «соглашения без меча лишь слова, которые не в силах гарантиро­вать человеку безопасность» (2, 129).

    Со «своими» договор не нужен, ибо «свои» находятся не в конвенциональном согла­сии, а в изначальном безусловном онтологическом единстве. Договор — это форма установления отношений между «чужими»25. При этом сторонами договора выступа­ют силовые субъекты, то есть субъекты, способные к силовому противостоянию. До­говор есть не что иное, как констатация устойчивого баланса сил. Силовое начало им­манентно присутствует во всяком договоре. Подобно тому, как труд является субстан­цией стоимости, а свобода — субстанцией права , сила выступает субстанцией договора.

    Исторические и этнографические данные показывают, что межродовой общест­венный договор фактически существовал (конечно, не как принятый на общем собра­нии акт, а как объективно исторически сложившаяся форма социальной организации, онтологический договор). Но не он впервые конституировал социокультурное бытие: первой формой организации был не базировавшийся на договоре род. Общественный договор, становление которого заняло длительный исторический период, представлял собой следующий шаг человеческой эволюции — к надродовой организации. Появи­лись социальные организмы с двухступенчатой структурой. Базовой единицей высту­пал род, единство которого обеспечивалось в основном моральными нормами и систе­мой табу, а целостность второго уровня обеспечивалась, главным образом, межродо­вым онтологическим договором.

    Как было показано ранее, из того факта, что регуляция посредством онтологиче­ского договора носила необходимый характер, можно заключить, что общественный договор представлял собой закон. При этом в сравнении с табу общественный договор обладал рядом особенностей, принципиально важных в контексте разбираемой здесь проблематики. Если табу по способу своей представленности в родовом сознании но­сило выраженный иррациональный характер, регламентируя отношения с неведомой ужасной силой, то природа договора была в принципе ясна и рациональна: не наноси ущерба другому роду. Но еще более важно, что нарушение договора, как уже отмеча­лось, представляло собой нарушение устанавливаемой договором справедливости, а нанесение ответного ущерба (позднее наряду с этим возникло также возмещение ущер­ба) означало ее восстановление. При этом важнейший аспект справедливости заклю­чался в принципе адекватности, соразмерности ответного (возмещенного) ущерба на­несенному. Наконец, если за соблюдением табу стоял, прежде всего, страх, то соблюде­ние договора уже было, несомненно, связано с долгом. Нарушение договора оце­нивалось негативно не только прагматически, это было еще и нехорошо, недостойно, неправильно.

    Комплекс указанных отличий делает договор социальным явлением совершенно иного типа, нежели табу. Хотя табу и подпадает под понятие закона в общенаучном смысле слова, едва ли будет правильно распространять на него характеристику «юри-

    24    Заслуживает внимания то, что как Гоббс, так и Локк в качестве примера людей, находящихся по
    отношению друг к другу в «естественном состоянии», приводили монархов (2, 97; 8, 269) — то есть как раз
    лиц, в которых персонифицируется хотя и не род, но также коллективный субъект.

    25    Потому и в современных договорах со всей тщательностью прописываются права, обязанности и
    ответственность сторон, что эти стороны противостоят друг другу, по крайней мере, потенциально.

    26    B.C. Соловьев называет свободу субстратом права (14, 192). Думаю, понятие субстанции точнее
    выражает суть дела. Впрочем, это тема отдельного обсуждения.

    40

    дический». Где нет справедливости, о каком юридическом начале может идти речь? Что касается общественного договора, то имманентно присущие ему начала справед­ливости, соразмерности и долга превращают его в закон не только в общенаучном, но и в юридическом смысле слова. Таким образом, именно договор конституирует юри­дическую сферу социальной действительности. Межродовой онтологический об­щественный договор — это исторически первая форма юридического закона.

    Со времени своего возникновения онтологический общественный договор претер­певает колоссальную эволюцию и трансформацию, при этом наиболее значительную — в рамках западной цивилизации. Начало современного этапа его истории приходится на Новое время. Размышляя над историей европейского правопонимания, известный специалист в области философии и теории права И.Ю. Козлихин высказывает ряд вза­имосвязанных замечаний: «Принцип равенства — пожалуй, основной в античном пра-вопонимании»; «Принцип равенства дополнился принципом индивидуальной свобо­ды… только в Новое время»; «В Новое время западноевропейское правопонимание дополнилось принципиально важной идеей автономности личности» (7). К этим — на мой взгляд, бесспорным — утверждениям в контексте темы статьи хочу добавить два момента. Первый: принцип равенства имманентно присутствовал уже в межродовом договоре. Второй: важным аспектом исторической трансформации общественного договора была трансформация его субъектов; идея автономности личности в право-понимании является выражением того, что впервые в истории в Новое время базовы­ми субъектами онтологического договора становились обретавшие собственную суб­станциональность индивиды.

    С формированием двухступенчатой социальной организации намечаются два «встреч­ных» процесса, которые в известной мере продолжаются и сейчас. Первый — проник­новение закона внутрь рода, второй — расширение моральной регуляции за его пределы.

    Логика первого процесса на его ранних этапах отчасти показана Ю. Семеновым (13,17-18). В том числе — хотя и не только — это было связано с дифференциацией ро­да, с возникновением в его составе множества родственных групп, которые могли вы­ступать по отношению друг к другу субъектами юридических отношений. Сегодня во многих странах мира, прежде всего принадлежащих к западной цивилизации, факти­чески единственным, что сохранилось от рода, осталась семья. При этом внутри зако­на присутствует его самоограничение и отчасти признание семьи зоной «юридическо­го невмешательства». Это выражается, например, в том, что никто не обязан свиде­тельствовать не только против себя, но и против своих близких родственников . Однако сегодня и члены семьи относительно друг друга оказываются субъектами не только моральных, но и юридических отношений.

    Что касается расширения сферы моральной регуляции, то оно обусловлено рядом факторов, происходило и происходит в разных формах. Одна из причин состоит в том, что общность, представляющая собой соединение чужих друг другу групп, крайне не­устойчива. Поэтому упрочение любой надродовой общности неизбежно связано с тен­денцией к признанию своими всех ее членов. Одним из наиболее эффективных меха­низмов превращения «чужих» в «своих» стали религии. Совершенно не случайно при­сутствие в религиозных текстах «родственной» терминологии. Знаменателен в этом смысле известный евангельский эпизод: «Когда же Он еще говорил к народу, Матерь и братья Его стояли вне дома, желая говорить с Ним. И некто сказал Ему: вот Матерь Твоя и братья Твои стоят вне, желая говорить с Тобою. Он же сказал в ответ говорив­шему: кто Матерь Моя? и кто братья Мои? И, указав рукою Своею на учеников Сво­их, сказал: вот матерь Моя и братья Мои; ибо, кто будет исполнять волю Отца Моего Небесного, тот Мне брат, и сестра, и матерь» (4, 12: 46-50). Принципиально важным являлся шаг от этнических религий к мировым. Иисус говорит: «Проповедано будет сие Евангелие царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам» (4, 24: 14);

    Остатки признания рода единым юридическим субъектом видны также в институте наследства.

    41

    стремясь привести к единению всех овец , независимо от того, от какого они двора, он утверждает: «И они услышат голос Мой, и будет одно стадо…» (3,10: 16). Уже сама претензия на «все народы» и «одно стадо» содержит возможность трактовки всякого другого человека как своего. Антропологической предпосылкой этого является спо­собность человека к сопереживанию всякому другому.

    Разумеется, никуда не исчезло — и, я убежден, никогда не исчезнет — разделение людей на «своих» и «чужих». Однако любые два «укорененных» в том или ином разви­том обществе человека выступают по отношению друг к другу одновременно и как «свои», и как «чужие». В той мере, в которой существует единое человечество, этот те­зис распространяется и на него. Отношения между людьми как чужими регламенти­руются законом. Отношения между людьми как своими регламентируются мора­лью. Попытки разграничить мораль и закон через области регулируемых ими отно­шений тщетны. Хотя есть сферы исключительно моральной либо юридической регуляции, их зоны действия в основном пересекаются. В основе моральной нормы «Не убий» лежит единение: он — это ты, «возлюби ближнего как самого себя». В осно­ве нормы закона «Не убий» лежит то, что все об этом договорились, как и о соответ­ствующей санкции.

    Согласно Гоббсу, общественный договор, закон и справедливость неразрывно свя­заны не только друг с другом, но и с государством как необходимым условием, меха­низмом их реализации. Однако сегодня мы можем сказать, что государство — не един­ственно возможный механизм такого рода. Было бы странным упрекать Гоббса по этому поводу. Во-первых, он просто не мог знать соответствующих данных. Во-вто­рых, говоря о сущностной связи государства с законом, справедливостью и обществен­ным договором, Гоббс в основном был, безусловно, прав.

    Становление государства происходило в полном соответствии с общей логикой прогрессивной эволюции сложных систем. Не вдаваясь в детали и несколько огруб­ляя, можно сказать, что логика эта (точнее, важный ее аспект) состоит в следующем. В процессе усложнения организации прогрессивно развивающихся систем формиро­вание некоторой новой относительно автономной структуры происходит «под реали­зацию» определенной функции, причем на достаточно высоком уровне развития по­следней. Так в эволюции животного мира на определенной ступени развития ориентационной функции формируется нервная система — именно как «субстратизация» этой функции. Так в человеческой истории на определенной стадии развития обмена воз­никают деньги, на определенной стадии развития познания институционализируется наука и т.п. Примеры можно множить бесконечно, именно потому, что такова общая логика.

    Ориентационная функция существовала до нервной системы. Однако нервная сис­тема вывела ориентацию на качественно иной уровень и сделала ее несопоставимо более эффективной. Высокоразвитые организмы невозможны без нервной системы. Жизнь не могла подняться выше какого-то уровня без ее возникновения. И тем не ме­нее, хотя ориентационный процесс обретает совершенно иной облик, что мешает сра­зу разглядеть родовое единство и, тем более, реконструировать основные ступени эволюции, основной функцией нервной системы остается ранее возникшая ориента­ционная деятельность. То же с соотношением обмена и денег, познания и науки и т.д.

    В принципе таково же соотношение юридического закона и государства. Государ­ство не создает закон. Закон, в том числе юридический, существует и реализуется до государства . Оно формируется в ходе истории как структура, как социальный инсти­тут, важнейшей функцией которой является реализация закона. Не имея возможнос­ти обсуждать здесь проблему формирования государства, ограничусь следующим со-

    28 Много точных замечаний и рассуждений относительно догосударственной, доинституциональной реализации закона имеется у Дж. Локка. Пространство статьи не позволяет уделить историко-философ­скому аспекту вопроса достаточно внимания.

    42

    ображением. Поскольку государство формируется как «субстратизация», институционализация функции реализации закона, оно вырастает как бы «изнутри» этого процес­са, встраивается в него, постепенно занимая в нем доминирующую позицию. Поэтому именно эволюция механизма реализации закона должна быть приоритетной зоной ис­следования становления государства в его логике и фактологии. Государство, будучи специализированным институтом, прежде всего, оптимизирует реализацию закона. Кроме того, оно создает условия развития закона. Поскольку, в отличие от природно­го, человеческий закон как онтологический договор формируется людьми, то с исто­рическим изменением человека и общества развивается и закон; государство активно участвует в этом процессе в качестве институционального субъекта. Начиная с опре­деленного уровня развития закона, его существование и дальнейшая эволюция без го­сударства невозможны.

    Однако вернемся к приведенным выше аналогиям. И при наличии нервной систе­мы ориентационные процессы происходят не только в ее рамках. И при наличии денег существует безденежный обмен. И при наличии науки существует вненаучное позна­ние. И при наличии государства «жизнь» закона протекает в более широком, чем ин­ститут государства, социальном поле.

    В современном развитом обществе онтологический договор — это договор между людьми, индивидами. Он конституирует не государство, а общество, он конституирует не принимаемый парламентариями законодательный акт, а объективный юридиче­ский закон. Экспликация этого закона, меняющегося и развивающегося со временем, -функция законодательной власти. Поэтому принципиально, логически правильно формирование законодательной власти на основе представительства. Если законода­тельный орган адекватно представляет общество, законодательные акты в основном соответствуют онтологическому договору. Это дает возможность нормальной инсти­туциональной реализации закона.

    Несоответствие законодательного акта онтологическому договору приводит к то­му, что законодательный акт не работает. Он не становится реальным законом, то есть механизмом, необходимым образом регламентирующим поведение29. Значитель­ное несоответствие законодательного акта онтологическому договору способно по­влечь очень серьезные негативные социальные последствия. В качестве примера можно вспомнить хотя бы о том, что принятие в США т.н. «сухого закона» послужило мощнейшим катализатором формирования развитой организованной преступности.

    В периоды кризиса государственной власти, да и вообще, если государство слабо и не в состоянии обеспечить «онтологический договор», значимым социальным фактом становится внегосударственная реализация закона. И здесь опять нет ничего выбива­ющегося из общей логики функционирования сложных систем: при разрушении или ослаблении эволюционно более поздних, высших регулятивных механизмов возрож­даются и начинают самостоятельно действовать примитивные формы организации. Описывая «естественное состояние», Дж. Локк, в общем, справедливо писал: «Каждый человек в естественном состоянии обладает властью убить убийцу как для того, что­бы посредством примера, показывающего, какое наказание следует за это со стороны каждого, удержать остальных от подобного преступления, которое нельзя ничем воз­местить, а также и для того, чтобы обезопасить людей от покушений преступника, ко­торый, отрекшись от рассудка, общего правила и мерила, данного богом человече­ству, сам посредством несправедливого насилия и совершенного им убийства одного человека объявил войну всему человечеству» (8, 267-268). В отсутствие суда цивили­зованного с необходимостью возникает самосуд, и нет ни силы, ни основания воспре­пятствовать этому.

    В действительности, «соответствует — не соответствует», «работает — не работает» — не вполне удачные оппозиции. В обоих случаях более правильно было бы говорить о степени.

    43

    Другая, еще более опасная, форма внегосударственной реализации закона связана с деятельностью устойчивых криминальных сообществ. Вообще преступный мир как объект изучения заслуживает самого серьезного внимания не только криминологии, но и всего комплекса фундаментальных социогуманитарных наук. Преступность дав­но перестала быть разрозненной совокупностью отдельных преступлений. В совре­менном мире, к сожалению, она стала одним из самых влиятельных явлений социальной жизни. Это касается многих развитых стран, а может быть, и международного сооб­щества в целом. Фундаментальное исследовательское внимание к этому неслучайному феномену позволит, с одной стороны, глубже понять его собственную природу, а с дру­гой, прольет свет на многие проблемы, носящие общесоциальный характер.

    Профессиональные преступники — это люди, которые уже по определению живут вне общего закона. Эффективно работающее государство в основном удерживает преступность в разрозненном виде: отдельные преступники, маленькие преступные группы, образующиеся для совершения конкретных преступлений. Между ними прак­тически нет постоянных субординационных и координационных отношений. Однако ослабление государства стимулирует не просто рост количества преступлений, а ка­чественное организационное изменение структуры преступного мира. Формируются крупные устойчивые преступные сообщества, обладающие жесткой внутренней суб­ординацией. Стремление расширить зоны влияния приводит их к столкновениям друг с другом. Начинается война всех против всех — в полном смысле этого слова, с воору­женными боевыми действиями, масштабными потерями и т.п. Какие-то группы могут вообще прекратить свое существование, остальные в результате силового противо­борства приходят к соглашению, устанавливающему «территориально-отраслевые» границы зон влияния. Сегодня такого рода процессы наиболее интенсивно происходят в Южной Америке, на территории бывшего СССР, в ряде других стран.

    Стоит поставить эти факты рядом с догосударственными процессами социальной организации, и сходство становится очевидным. Отношения внутри группировки сход­ны с отношениями внутри рода. В русском языке это видно даже на уровне термино­логии: «братва», «братаны» и т.п. (не говоря уже о «классических» мафиозных кланах, в значительной мере основывающихся на реальном родстве). Отношения между груп­пировками аналогичны межродовым. Маятник их качается от войны на уничтожение до сравнительно устойчивого договора, в основе которого лежит принцип талиона. Этот договор представляет собой закон, который, по крайней мере, до поры все со­блюдают. При этом в конфликтных ситуациях, кроме прямых переговоров, использу­ется и третейский суд, также имевший место в межродовых конфликтах. Стоит обра­тить внимание и на распространившийся недавно термин «по понятиям», обозначаю­щий основание, на котором базируется рассмотрение конфликтов. «Понятия» противостоят, с одной стороны, «беспределу» (который не может долго оставаться распространенным явлением), с другой — писаному закону.

    Разумеется, современное организационное оформление преступного мира не тож­дественно описанным выше историческим процессам. Однако столь же очевидно, что тут не просто совпадения, а сущностное сходство. Государству противостоит не слу­чайно возникшая совокупность взаимодействующих структур, а закономерно порож­даемая субгосударственная организационная система (в основном воспроизводящая логику построения догосударственной социальной организации), базирующаяся на собственном противостоящем официальному законе. При этом преступный мир — не безобидная автономная субкультура. В целом он паразитичен и, существуя за счет остального общества, внедряется в него вместе со своей системой взаимоотношений, со своим законом.

    Главная опасность состоит в том, что государство не удерживает в своих руках мо­нополию на насилие. Наряду с ним возникают другие надындивидуальные, организо­ванные, способные эффективно действовать вооруженные силовые субъекты. И если государство не справляется с функцией обеспечения онтологического договора, частич­но эта функция перехватывается криминальными структурами с соответствующим

    44

    дрейфом от официального закона к «понятиям». Но в той мере, в которой люди при­нимают это, изменяется и сам онтологический договор. В предельных случаях офици­альное государство вместе с его законодательными актами (уже не законами, а всего лишь отвлеченными логико-лингвистическими конструкциями) может выродиться в бутафорское прикрытие совершенно иного социального устройства30.

    В заключение коснусь вопроса межгосударственных отношений. Ясно, что почти вся их история прошла под знаком войны всех против всех. Реальные локальные и ми­ровые войны завершались договорами, соответствующими установленному противо­борством соотношению сил. Только о XX в. можно говорить как о начале формирова­ния претендующего на охват всего человечества межгосударственного общественно­го договора, предполагающего равенство его субъектов. Однако шаткость этого договора, готовность стран, которые могут себе позволить в любой момент нарушить его в своих интересах, силовая субстанция международных отношений вполне очевид­ны. Столь же понятно, что, хотя возможна прогрессивная эволюция ООН и/или дру­гих координирующих международный порядок организаций, в обозримом будущем ни о каком всемирном государстве, гарантирующем соблюдение норм международного закона, говорить не приходится. Тем не менее сегодня мало кому приходит в голову оспаривать наличие международного закона и его юридический характер. Это еще раз свидетельствует о том, что хотя связь государства и закона неслучайна и органич­на, она носит конкретно-исторический характер.

    Подведем итоги.

    Существуют механизмы регуляции социокультурного поведения, несущие в себе начало необходимости. Последнее конституирует их в качестве законов в общенауч­ном смысле слова.

    Исторически первой формой такого закона выступает табуитет, который, однако, не является еще юридическим законом.

    Общественный договор как объективно исторически сложившаяся форма соци­альной организации, онтологический договор, является реальным фактом. В отличие от классических представлений, первыми субъектами договора были не индивиды, а роды. Общественный договор не конституировал социокультурное бытие впервые, а представлял собой следующий шаг человеческой эволюции — к надродовой организа­ции.

    Именно межродовой онтологический общественный договор, вырабатывавшийся в процессе силового противостояния родов, и явился первой формой юридического за­кона.

    В отличие от норм морали, базирующихся на сопереживании людей как «своих», юридический закон регулирует отношения людей как «чужих».

    Государство представляет собой специализированный социальный институт, важ­нейшей функцией которого является экспликация и выполнение онтологического об­щественного договора.

    Юридический закон может реализовываться в негосударственных, государствен­ных, внегосударственных и надгосударственных формах.

    Литература

    1. Бутовская МЛ. Эволюция человека и его социальной структуры // Природа. № 9. 1998.
    2. Гоббс Т. Левиафан, или материя, форма и власть государства церковного и гражданского // Соч. в
      двух томах. М.: Мысль, 1991. Т. 2.
    3. Евангелие от Иоанна.
    4. Евангелие от Матфея.

    Особого анализа под этим углом зрения заслуживает советский социализм, где официальные зако­ны действовали лишь в той мере, в которой не противоречили «руководящим указаниям».

    45

    • Карпович В.Н. Проблема эмпирического содержания теоретических конструкций в правовой сфере // Гу­манитарные науки в Сибири. 1999. № 1; в электронном виде: http://www.phuosophy.nsc.ru/journals/humscience/l-
      99/16-KARP.htm.
    • Керимов Д.А. Законодательная техника // Общая теория государства и права. Академический курс в
      2-х т. Т.2. Теория права.
    • Козлихин И.Ю. Российское общество и право // http://lawfac.bip.ru/materials/r4.html.
    • Локк Дж. Два трактата о правлении // Соч. в 3-х т. М: Мысль, 1988. Т. 3.
    • Нагих СИ. Нормативная система догосударственного общества и переход к государству // Юридиче­ская антропология. Закон и жизнь. М., 2000.
    1. Новгородцев П.И. Право и нравственность // Правоведение. 1995. № 6.
    2. Першиц А.И. Проблемы нормативной этнографии // Исследования по общей этнографии. М., 1979.
    3. Семенов Ю.И. На заре человеческой истории. М.: Мысль, 1989.
    4. Семенов Ю.И. Формы общественной воли в доклассовом обществе: табуитет, мораль и обычное
      право // Этнографическое обозрение. 1997. № 4 (июль-август).
    5. Соловьев B.C. Право и нравственность. Мн.: Харвест, М.: ACT, 2001.
    6. Философский энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия, 1983.
    7. Фрэзер Дж. Дж. Золотая ветвь: Исследование магии и религии. Пер. с англ. М.: Политиздат, 1980.
    8. Шалютин Б.С. Исторический процесс как смена ценностных абсолютов // Философия ценностей:
      Материалы Российской конференции (г. Курган, 15-16 апреля 2004 г.). Курган: Изд-во Курганского госу­дарственного университета, 2004.
    9. Шалютин Б.С Проблемы начала и «верхней границы» антропосоциогенеза // Человек. 2003. № 3.
    10. Шалютин СМ. Что такое общечеловеческие ценности //Человек, его ценности и жизненный путь.
      Барнаул, 1997.
    11. Kelsen Hans. General Theory of Law and State. Translated by Anders Wedberg. Cambridge: Harvard Univer­sity Press, 1945.
  • ЭВОЛЮЦИЯ ГОСУДАРСТВА В КОНТЕКСТЕ ПРАВА

    // Непрерывное педагогическое образование. 2019, № 1 (2). C. 81-90.

    Аннотация

    В статье рассматриваются логика и механизмы становления государства и его эволюции в контексте взаимоотношения с правом. По основанию характера отношений с правом выделяются и характеризуются три исторических типа государства: силовое, полусиловое-полуправовое (буржуазное), правовое.

    Ключевые слова. Право, государство, силовое государство, буржуазное государство, правовое государство, гражданское общество.

    THE STATE EVOLUTION IN A CONTEXT OF THE LAW

    The article discusses the logic and mechanisms of the formation of the state and its elutions in the context of the relationship with the law. On the basis of the nature of the relationship with law, three historical types of state are distinguished and characterized: violence state, violencelegal (bourgeois) state, legal state.

    Key words. Law, state, violence state, bourgeois state, legal state, civil society.

    Текст:

    В современном российском школьном обществознании соотношение права и государства трактуется в советской традиции. Суть этой трактовки состоит в том, что право возникает вместе с государством и создается им в виде принимаемых законодателем норм, поддерживаемых государственным принуждением. Эта позиция представляется как единственно существующая (поскольку ни о каких других не упоминается), как само собой разумеющаяся азбучная истина.

    Между тем, в действительности в юриспруденции дело обстоит совершенно иначе. Концепция юридического позитивизма (право создается властью) в разработанном виде является исторически новой и принадлежит английскому юристу XIX века Джону Остину (17901859), трактовавшему право как приказ суверена, подкрепленный угрозой. Позиция же, согласно которой право есть, прежде всего, нормы (нормативизм) – детище австрийского теоретика и практика права Ганса Кельзена (18811973). Таким образом, якобы универсальная азбучная истина юриспруденции в действительности представляет собой сочленение исторически недавних юридических идей.

    Огосударствление права получило широкое распространение, особенно в континентальной Европе. Вполне понятно, что оно было взято на вооружение тоталитарными режимами, в том числе национал-социализмом и пролетарским социализмом. Это логично, поскольку в контексте такой позиции никаких иных источников права, помимо государства, не существует.

    Точка зрения отождествления права с принимаемыми государством нормами начала терять позиции по окончании второй мировой войны после (Большого) Нюрнбергского процесса и одного из так называемых малых Нюрнбергских процессов, вошедшего в историю как «суд на судьями», где на скамье подсудимых оказались представители германской юстиции, ответственные за ее преступления. Стало очевидным, что само государство, в том числе принимаемые им нормативные акты, может носить преступный характер. Даже представлявший в качестве обвинителя в Нюрнберге Советский Союз Р.А. Руденко в своей речи заявил: «Самое государ-

    82

    ство» может оказаться «орудием… чудовищных преступлений» [Цит. по Звягинцев 2010, 111]. Однако это высказывание для СССР осталось лишь разовой «экспортной формулой». Немало сторонников позитивизма сохраняется по сей день как на постсоветском пространстве, так и за его пределами.

    Тем не менее, сегодня наиболее распространенной в мире является позиция, согласно которой право возникает вместе с возникновением общества (ubi societas, ibi jus est: где общество, там право). Право, таким образом, выступает как универсальный социальный регулятор. При этом конкретные трактовки механизма возникновения права и его сущности различны у разных авторов, и какой-либо доминирующей позиции не существует. В данной статье мы исходим из следующего понимания права:

    Право есть система договоров1 между свободными и равными субъектами, предполагающая рациональную судебную процедуру в случае их нарушения.

    Возникновение права здесь не рассматривается2, однако следует иметь в виду, что оно приходит на смену силовым столкновениям (изначально – в межгрупповых отношениях). Полноценное существование субъекта, коллективного или индивидуального, несовместимо с отсутствием с его стороны защиты самого себя в случае посягательств на его жизнь, свободу, достоинство, собственность и т.п. Исходно такая защита могла осуществляться только силовым путем. Возникновение права означает возможность такой защиты не силовыми, а рациональными средствами. На смену логике силы приходит сила логики. Именно возможность каждой стороны конфликта высказать и рационально обосновать свою позицию независимому третьему субъекту, уполномоченному сторонами конфликта принять решение на основе сопоставления их аргу

    1 В том числе так называемых договоров по умолчанию, то есть не проговариваемых, но подразумеваемых, понимаемых и свободно принимаемых участниками взаимодействия правил, которые при необходимости могут быть ими согласованно изменены.

    2 См., например, [Шалютин, 2011].

    ментов, и делает осуществимым мирное взаимодействие контрагентов. Если же сторона конфликта не имеет возможности в рамках рассмотрения представить свою аргументацию, она не располагает иным способом самозащиты, кроме силового. Это относится к взаимоотношениям как индивидуальных, так и институциональных субъектов (например, различных обществ) между собой, а также к отношениям между индивидуальными и институциональными субъектами (например, между гражданином и государством). Отсутствие возможности правовой защиты делает антропологически оправданной силовую самозащиту субъекта, причем независимо от того, что говорит по этому поводу законодательство.

    * * *

    О характере отношений права и государства можно говорить только с появлением последнего, то есть спустя десятки тысяч лет со времени становления общества и права. Для понимания того, как складываются эти отношения, надо разобраться в природе государствогенеза.

    В российской литературе сегодня наиболее распространено веберовское понимание государства, отождествляющее его с монополией легитимного насилия.

    «Государство есть то человеческое сообщество, которое внутри определенной области… претендует (с успехом) на монополию легитимного физического насилия» [Вебер 1990, 645].

    Однако монополизация насилия не является атрибутивной государству. Так, в раннем государстве «едва ли правитель когда-либо вмешивался в ссоры или проблемы своих подданных. Возмещение ущерба лежало на потерпевшей стороне. Только когда на кону были интересы правителя, государственная организация реагировала» [Claessen 2003, 167]. Не менее уязвим и признак легитимности: «Для легитимности применения физического насилия государством нет фундаментальных и логически предшествующих ей причин кроме той, что оно уже захватило монополию на него» [Ясаи 2016, 102]. Вряд ли уничтожавшиеся Сталиным или Пол Потом миллионы людей признавали право

    83

    на свое уничтожение за соответствующими государствами.

    Представляется, что все институты, которые в социальной литературе реально охватываются понятием государства, и только они подпадают под следующее определение (синтезирующее определения таких выдающихся современных авторов, как Ч. Тилли и Э. де Ясаи [Ясаи 2016, 102]):

    Государство – это институт, осуществляющий власть в некотором обществе за счет силового превосходства над всеми другими субъектами в нем.

    Следует отметить, что традиционно в литературе по государствогенезу эти два признака – силовое превосходство и властвование – по умолчанию понимались как возникающие одновременно и в неразрывной связи. Между тем, как мы увидим далее, это отнюдь не так.

    Классические концепции возникновения государства: патриархальная, договорная, классовая, ирригационная и др. – исходят из того, что государство возникло непосредственно на базе эгалитарных3 обществ. Однако в 60е годы прошлого века начала формироваться, а в 80е годы получила общее признание так называемая теория вождества, согласно которой между акефальными и государственными обществами существовал не просто некий переходный период трансформации одних в другие, а самостоятельная ступень, качественно отличная от акефальных обществ, со своей логикой развития, в ходе эволюции которой как раз и сложились предпосылки формирования государства. Эта особая ступень как раз и представлена вождеством4. Соответственно, традиционная проблема происхождения государства распадается на два основных вопроса: почему и как акефальные общества трансформировались в вождества; почему и как вождества трансформировались в государства.

    3 Сейчас этот термин постепенно уходит, ибо эгалитарность в них обычно не подтверждается. Чаще начинает использоваться термин «акефальные общества», т.е. не имеющие института централизованной власти.

    4 Правильнее было бы сказать, вождеством и его аналогами, но краткость статьи заставляет тему аналогов оставить в стороне.

     Логика исторической эволюции в большой мере определяется борьбой за существование между различными обществами, их войной всех против всех. Соответственно, содержание истории в значительной степени есть их усиление относительно друг друга. Эта логика решающим образом влияет и на технический прогресс, и на развитие идеологий, и на эволюцию форм социальной организации. Именно в рамках этой логики лежат основные ответы на вопросы о формировании вождества и государства.

    Простое вождество (несколько сот человек) представляет собой объединение нескольких общин с доминирующим положением одной из них, руководитель которой является общим вождем. Позиция доминирующей общины устойчива, новый вождь не может быть из другой общины. В наименее развитых вождествах вождь и его община не имеют имущественных привилегий. В общем представлении вождь и, соответственно, его община по родству ближе всех к богам, что и обеспечивает отношения власти-подчинения, поскольку неподчинение вождю означает неподчинение богам, за которым неизбежно суровое наказание.

    Сложные вождества образуются путем объединения простых, входящих в сложные в качестве своего рода модулей. Таких этажей может быть несколько. Самые крупные суперсложные вождества могут достигать сотен тысяч человек и даже более.

    Власть вождя помимо идеологии опирается на редистрибуцию (перераспределение). Существующая в акефальных обществах система межгруппового символического дарообмена приобретает в вождестве вертикальное измерение. За счет подарков в распоряжении вождя формируется значительный материальный ресурс, который он перераспределяет, усиливая свой авторитет и создавая обязательства перед собой. Вот как описывает этот процесс известный антрополог Р. Фирт: «Приверженцы и родственники приносили отборные дары… Помимо расточительных увеселений для иноплеменников и посетителей, вождь также с легкостью раздавал добро в качестве подарков своим сторонникам. Так он добивался их преданности

    84

    и отплачивал им за подарки и оказанные ему личные услуги… Он был своего рода каналом, по которому перетекали материальные ценности, а копил их он только для того, чтобы снова с легкостью сорить ими» [Цит. по Салинз 1999, 134].

    Ключевым является вопрос о том, как и почему одна община начинает доминировать над другими вопреки тому, что каждое автономное общество всегда выше всего ценит свою независимость. «Эти сообщества политически равны. При некотором стечении обстоятельств одни могут превосходить других в доблести; однако никак не в более высокой субординационной позиции, но все они равны в глазах людей… и это декларируется при малейшей провокации. Ревниво оберегая собственный суверенитет, они не признают никакого более значительного политического резона, который мог бы быть выше и против их собственных интересов» [Sahlins 2002, 56]. Сегодня единого общепризнанного ответа на этот вопрос нет. В то же время, социальная антропология, изучая современные акефальные общества, фиксирует, что соседние культурно близкие, но недружественные общества при наличии внешней угрозы объединяются и ведут боевые действия под руководством единого вождя. При исчезновении угрозы союз распадается. Представляется логичным предположить, что если угроза длительная и некий вождь оказывается успешным военачальником, то, учитывая, что в архаических культурах все скольнибудь значимые события объясняются волей богов, а системообразующей социальной связью выступает родство, со временем должны начать формироваться представления о том, что благоволение богов обусловлено его особой родственной близостью к ним, что и поднимет его общину над всеми остальными. «Если военный лидер избирается на время войны… а военные действия никогда не прекращаются, то он начинает выглядеть абсолютно необходимым» [Льюис 1981, 214], – пишет Х. Льюис. После такой идеологической трансформации исчезновение внешней угрозы уже не приведет к распаду союза, который как раз и образует собой вождество.

     Если в простых вождествах вождь как бы «бессребреник» (точнее говоря, он обменивает материальные ценности на социальный капитал, более надежный и важный в тех условиях), то «при развитых формах вождеской организации… подобное перераспределение не лишено материальной выгоды для вождя» [Салинз 1999, 134], поскольку вождь «не возвращает всего» [Там же]. «В некоторых самых развитых предгосударственных иерархических структурах правители могли себе позволить, что называется, без зазрения совести залезать в общественный карман и использовать произведенный народом продукт исключительно на собственные нужды» [Там же]. В противоположность марксистскому представлению, мы видим, что власть не производна, а первична по отношению к имущественному расслоению. Заметим, что конвертация власти в материальные блага сохраняется как органический и системообразующий элемент всех докапиталистических государств.

    Именно обогащение вождей составляет главную предпосылку для совершения первого шага от вождества к государству – формирования такой подсистемы, которая обладала бы несомненным силовым превосходством над прочими субъектами. Когда появляются новые виды оружия, их не может хватать на всех воинов. В то же время тактика боя часто требует концентрации наиболее эффективных сил на решающих участках. Отсюда возникает целесообразность объединения лучше вооруженных воинов. На этой основе формируется особое, приоритетно вооруженное боевое подразделение. Как пишет Н.Н. Крадин, «вожди всегда стремились сделать подконтрольным изготовление оружия» [Крадин 2004, 129]. Повидимому, именно вождь, при общем одобрении, играет важную, а со временем – ключевую роль в вооружении этой особой группы, которая постепенно выводится из материального производства и превращается в профессиональную структуру, занимающуюся только войной, включая подготовку к ней и поддержание боеготовности. Такого рода структуры в исторической науке часто называют дружинами.

    85

    Процесс формирования дружины приводит к началу вытеснения института родства как системообразующего основания социальной структуры. «Успешный военный лидер, – пишет Х. Льюис, – стремится получить вооруженных последователей, лояльных ему лично. Его группа вырабатывает корпоративный дух и чувство группового единства поверх и против других групп» [Льюис 1981, 213]. Военная природа новой структуры порождает весьма существенную социально-психологическую особенность: дружина должна представлять собой боевое братство, в котором каждый готов отдать жизнь за другого. Именно этот формирующийся на поле боя, перед лицом смерти принцип взаимоотношений способен конкурировать с отношениями родства. Дружинник, конечно, принадлежит своей родственной группе, но одновременно он принадлежит и дружине, сконцентрированной вокруг вождя, а дружина как целое, во главе с вождем, в этом смысле отличается от всего остального общества, построена на иных началах, нежели все ранее существовавшие группы, и уже этим в какой-то мере противостоит им.

    Надо отдать должное, как ни странно это может показаться, Ф. Энгельсу, который в «Антидюринге» впервые, хотя и не очень четко, высказал мысль о двух этапах становления государства, на первом из которых выполняется именно внешняя военная функция, и лишь потом к ней добавляется внутреннее силовое принуждение [Энгельс 1977, 148, 180]. К сожалению, в написанном позже «Происхождении семьи, частной собственности и государства», где развернута классовая модель государствогенеза, не осталось места более ранним продуктивным идеям. Из современных авторов некий намек на похожую постановку вопроса неявно содержится у Кревельда: «Военные истоки правительственных институтов выдает тот факт, что, вероятно, все города требовали от своих граждан прохождения военной службы и участия в определенном количестве военных кампаний, прежде чем выдвигать свою кандидатуру на публичную должность» [Кревельд 2006, 41]. Кстати сказать, этот атавизм диковинным образом выскочил и в современной России. Итак, какова же была логика обретения дружиной функции внутреннего принуждения, трансформировавшая ее в государство?

    Именно формат вождества сделал возможным образование достаточно устойчивых политий, существенно различающихся между собой по размеру и силе, что, в свою очередь, создало условия для подчинения одного общества другим. Подчинение сильным вождеством более слабого начиналось с военной победы и закреплялось, по-видимому, через два основных механизма. Один – угроза нового нападения и расправы. Однако при наличии реальной угрозы, причем не только имуществу, но и жизни, даже оседлое население предпочтет покинуть опасную территорию и поселиться как можно дальше от мощного и свирепого соседа. Поэтому главным становится другой механизм – заложничество. Победившее в военном столкновении более сильное вождество захватывало в плен сыновей или других ближайших родственников вождя побежденной политии, тем самым привязывая к себе соседей, заставляя их платить дань и в целом подчиняя своей воле. Эффективность такой практики доказывает вся история расширения империй, от Шумер до, скажем, движения России через Сибирь до Дальнего Востока и Аляски [Шалютин 2010].

    Однако чисто силовое удержание в подчинении периферических вождеств не было достаточно надежным и в силу попыток отбить заложников, и в силу того, что вообще силовой баланс – вещь неустойчивая, зависящая, например, от наличия возможности заключения военных союзов и прочих изменчивых обстоятельств. Поэтому институт заложничества претерпел дальнейшую трансформацию: дети вождей и отчасти иной знати покоренных вождеств превращались из обычных пленников в привилегированных гостей, приближались ко двору победившего вождя, обретая положение воспитанников. Эта практика также хорошо известна вплоть до XX века.

    Являлись ли описанные империи, метрополиями которых выступало вождество с дружиной, государствами, точнее – государственными обществами? М.В. Кревельд

    86

    считает, что «большинство самых примитивных из них в действительности правильнее было бы считать разросшимися вождествами» [Кревельд 2006, 53]. Думается, здесь мы уже попадаем в зону терминологических условностей. Но во всяком случае, это начало выхода за пределы вождества и вхождения в формат государственности. Еще не вся империя, но уже ее часть – состоящая из провинций периферия – живет по правилам, соблюдение которых поддерживается принуждением, хотя и имеющим существенно иную форму, чем привычная современному человеку.

    Ощущающее свою «второсортность» население провинций, несмотря на всю внешнюю атрибутику лояльности, часто гипертрофированную, в действительности мечтает о самостоятельности. Поэтому когда в силу каких-либо обстоятельств власть вождя в метрополии ослабевает – а это не редкость, – в провинциях начинаются сепаратистские процессы. Однако обычно центральная власть вновь обретает силу, и сепаратистов ждет кара. Дружина обрушивает всю мощь на мятежную провинцию, восстанавливая подчинение метрополии. Подавление дружиной провинциального мятежа – это не внешняя война, а карательная акция внутри собственной политии. Обагрив руки в крови «своих» (пусть не до конца, пусть «второсортных», но все же хотя бы относительно «своих»), дружина начинает переходить Рубикон, превращаясь из чисто внешнего кулака также и во внутреннюю репрессивную структуру. И когда в самой метрополии, представляющей собой сложное вождество, намечаются процессы, направленные против вождя, он задействует уже готовую к этому дружину для их подавления. Конституирование силовой власти разрушает институт родства в качестве «несущей конструкции» общества. Место ее занимает государство.

    * * *

    Возникновение государства несет в себе определенную антиправовую составляющую. Если правовые нормы базируются на договоре равных, то государство за счет силового превосходства может действовать, ни с кем не договариваясь,

     в том числе в одностороннем порядке устанавливать нормы (не имеющие тем самым правового характера), обеспечивая их чисто силовым путем. Именно так действовали государства на протяжении тысячелетий, пока в некоторых обществах люди не научились ограничивать их посредством права. Тип государства, использующего силу без правового опосредования, называется силовым.

    В обществе с силовым государством действуют три основных механизма поддержания социального порядка. Первый – политико-силовой. Он базируется на том, что субъекты, находящиеся в системе власти на более высоких позициях, имеют возможность силой навязывать и осуществлять свою волю в отношении нижестоящих. При этом отношения между равными с точки зрения властного статуса субъектами не опосредуются государством и строятся на той же, что и в догосударственный период, то есть правовой основе. Политико-силовой и правовой механизмы поддержания социального порядка, однако, не равны. Первый является доминирующим, второй действует лишь постольку, поскольку не противоречит первому. Третьим фактором поддержания порядка, в норме блокирующим потенциально безграничные возможности подавления «низов» «верхами», выступает патерналистская идеология. Она может быть, в духе Конфуция, «отеческой заботой», с одной стороны, и «сыновним почтением», с другой (практически повсеместно), а может и дополняться христианским «возлюби ближнего своего» или еще какими-либо гуманизирующими эти отношения формулами.

    Предпосылки исторического преодоления силового государства начинают формироваться, как это ни странно, еще до его возникновения. В вождествах с концентрацией у вождей значительных материальных ценностей возникает межсоциальный обмен, носящий уже не символический, а прагматический характер – торговля. Значительный потенциал развития она имеет между территориально удаленными вождествами, поскольку соседский обмен того же на то же прагматически бессмыслен. Между тем, транспортировка товаров на большое расстояние – дело опас-

    87

    ное. Первоначально на этом начинают специализироваться целые вождества, затем торговля становится одной из функций дружин. Именно здесь начинается долгий и сложный процесс трансформации дружинников, торгующих вождеским (княжеским) товаром по его поручению, в вооруженных купцов, действующих под покровительством (небескорыстным, разумеется) князя. В системе межсоциальных отношений возникает феномен частной собственности, который затем становится внутрисоциальным и окончательно автономизируется от вооруженной атрибутики. Формируется меж и внутрисоциальная экономика, то есть система социального движения материальных благ на основе не дележа между своими или воинского захвата, а института собственности.

    С развитием экономики происходит эмансипация отношений собственности, их обособление от системы государственной власти и формирование альтернативного источника детерминации социальных процессов, формируется мощный класс – в марксистском понимании этого слова – роль которого в общественных процессах, в том числе властная воля, осуществляемая через экономическое принуждение, начинает все более успешно конкурировать с властью государства. Буржуазные революции представляют собой перелом и историческую победу этого класса. Буржуазия, пользуясь экономической властью, создает новый тип государства, формируя в своих интересах посредством внутрибуржуазного общественного договора новые правила его функционирования.

    Сами по себе материальные процессы не способны привести к изменению характера власти, если эта власть легитимна. Изначальная легитимность централизованной власти, как мы видели при рассмотрении вождества, обеспечивается религиозной идеологией. Именно здесь в конце европейского средневековья происходили фундаментальные перемены, которые были другой, наряду с экономической, стороной общей тенденции рационализации социокультурной жизни. Прежде всего, это проявилось в появлении доказательств бытия Бога. Созданные из самых благочестивых соображений как

     ответ на порожденные усилившимся и не знающим ничего святого разумом тайные сомнения, эти доказательства на самом деле нанесли абсолютному идеологическому доминированию христианства сильнейший удар. Бог в системе религиозной культуры – безосновная основа. И если он обосновывается логически, он уже не Бог. Благочестивые теологи, сами того не ведая, уже подсунули на его место разум. Бог, может, еще и не умер, но слишком ослаб, чтобы по-прежнему надежно легитимизировать власть и препятствовать революциям.

    Альтернативу религиозной легитимации создает Томас Гоббс в виде стройной разработанной концепции общественного договора. Договор – правовой акт, и, казалось бы, должна наступить эра правового государства. Опирающаяся на мощь богатства властная воля буржуазии позволяет отсечь, прежде всего через имущественные цензы, от участия в общественном договоре подавляющее большинство населения. Общественный договор, субъектами которого становятся только крупные собственники, оказывается законодательно оформленным сговором против всех остальных. Классическое буржуазное государство – наполовину правовое, наполовину силовое. Правовое для буржуазии, силовое для пролетариата и иных не обладающих значительной собственностью слоев. Поэтому вполне адекватным является утверждение

    «Манифеста коммунистической партии», что «…современная государственная власть – это только комитет, управляющий общими делами всего класса буржуазии» [Маркс, Энгельс 1961, 426], как и формула Энгельса о государстве как «машине для подавления угнетенного, эксплуатируемого класса», если трактовать ее не как всеобщую, а применительно к рассматриваемой эпохе. Так классическое буржуазное государство оказывается неким гибридом правового и внеправового начал. Его законодательство для буржуазии действительно выступает правом, поскольку право есть договор равных о взаимном поведении. Однако для остального населения оно оказывается системой внешних, чуждых, силовым образом навязываемых правил. Поэтому нельзя не согласиться и с риторическим обращением «Манифеста…» к бур-

    88

    жуазии: «Ваше право есть лишь возведенная в закон воля вашего класса» [Там же, 443]. Хотя Гоббс и формулирует идею новой легитимации власти как общественного договора, но поскольку действительного – общесоциального, подлинно общественного – договора нет, эта идея для «низов» не может стать легитимизирующей власть.

    Немаловажным обстоятельством, оказавшим серьезное воздействие на складывавшийся социально-политический облик Европы, стало радикальное снижение гуманизирующего влияния христианства на отношения между «верхами» и «низами». Не только церковь как институт отделяется от государства. Поскольку государственная власть более не «от Бога», то христианские ценности и нормы оказываются внешними по отношению к системе политического управления. Что касается отношений между буржуа и пролетариями, то здесь влияние христианства также стремится к нулю не только в силу общего ослабления на фоне иных форм общественного сознания, но и по причине того, что объективная логика капиталистического хозяйства детерминирует, в отличие от феодальной эпохи, жесткую минимизацию расходов, в том числе на заработную плату. Игнорирование этой логики угрожает разорением самому капиталисту. Следует отметить также, что капитализм полностью разрушает патриархальную психологию моральной ответственности феодала за своих крестьян. Наемные рабочие для капиталиста в качестве личностей, о которых следует хоть както заботиться, вообще не существуют. Государство же – еще раз здесь возвращаясь к нему – фактически целиком выражает волю буржуазии. Поэтому реальное положение пролетариев, как верно отметил Г. Спенсер, порою хуже крепостного, сродни рабскому [Спенсер 1997, 415]. Отношения двух системообразующих классов рассматриваемой эпохи оказываются жестко конфронтационными, враждебными, как и отношения между пролетариатом и буржуазным государством.

    Право, как мы говорили выше, есть договор равных. Буржуа и пролетарии не равны. Характер социальных и социально-политических отношений в решающей мере определяет чисто силовым образом навязываемое буржуазией законодательство. Действуя в рамках законодательного

     пространства, пролетариат не имеет возможности отстаивать свои интересы. Поэтому ситуация, закономерно усугубляемая безудержной, ничем не ограниченной эксплуатацией, «беспределом» со стороны буржуазии, предопределяет антропологически абсолютно оправданную и неизбежную борьбу пролетариата, выходящую за пределы законодательства. «Борьба за право» – если воспользоваться названием знаменитой книги Р. Иеринга – и составляет содержание этой эпохи. «Всякое право в мире, – пишет этот выдающийся мыслитель, – должно быть добыто борьбой» [Иеринг 1874, 12]. Всякий опыт изменения  законодательства  вызывает

    «…основанное на стремлении к самосохранению сильное сопротивление со стороны угрожаемых интересов, а следовательно и борьбу, в которой, как и во всякой борьбе, берет перевес не убеждение, но отношение сил взаимно борющихся сторон» [Там же, 16]; «Новое право устанавливается только путем борьбы, которая часто продолжается целые столетия» [Там же].

    Борьба против буржуазного государства, авангардом которой оказывается пролетариат, проходит длительную эволюцию, начинаясь со стихийных бунтов и трансформируясь в идеологически оформленные течения, наиболее мощным из которых становится марксистский пролетарский социализм (коммунизм). В ходе этой борьбы пролетариат постепенно

    «конституируется как класс для себя» [Маркс, Энгельс 1961, 183]. Демонстрация им своей силы идет по нарастающей, все более заставляя буржуа считаться с ней, особенно в свете угрозы «бродящего по Европе призрака коммунизма». Октябрьская революция 1917 года в России, несомненно, лежала в этом же русле противостояния пролетариата буржуазии5. И хотя массовое стачечное движение и революционный подъем в Европе не привели к установлению пролетарских диктатур в других странах, силовое господство бур

    89

    5 Вопрос о том, была ли она неизбежной, здесь не рассматривается. В любом случае она была НЕ СЛУЧАЙНОЙ в свете логики общеевропейского процесса. Ленинская трактовка России как «слабого звена» в цепи капиталистических государств, несомненно, не лишена оснований. Что касается ее трагических последствий для российской истории, это также совсем другая тема.

    жуазного государства в наиболее развитых обществах пришло к концу. Завершился – в дополнение к давно достигнутой легализации забастовок, мощному легальному профсоюзному движению и т.п. – начавшийся еще в XIX веке (а кое-где и раньше) процесс отмены имущественных и иных цензов, блокировавших или ограничивавших доступ пролетариата к участию в общественном договоре. Исчезли также – обычно несколько позже – гендерные ограничения. В западном мире установилось реальное всеобщее равное избирательное право в качестве важнейшей системы нормативных предпосылок формирования общесоциального общественного договора и, соответственно, правового государства.

    Сегодня правовое государство существует во многих странах. Разумеется, это не рай на земле. Более того, это совсем не конец истории. Выход на новый уровень развития означает возникновение новых проблем, описание которых не входит в задачу данной статьи.

    Правовое государство неразрывно связано с гражданским обществом. Трагические события истории XX века показали, что номинальное, фиксируемое в законодательстве разделение властей вовсе не решает задачи недопущения превращения государства в супербандита, монопольного в пределах собственного общества. Логически это вполне объяснимо6: ветви государственной власти не могут ограничивать государство, ибо находятся внутри него. Кроме того, если нет внешних по отношению к государству ограничителей, то исполнительная власть легко и сравнительно быстро подчиняет себе законодательную и судебную. Возможностей для этого достаточно.

    Внешним по отношению к государственной машине может выступать общество, причем постольку, поскольку оно живет независимой от государства жизнью. Только оно и может быть внешним ограничителем государства. Однако не всякое общество. Именно в этом контексте и актуализируется концепт гражданского

    6 Правда, как это часто бывает, логическая некорректность обнаруживается под напором новой эмпирической реальности.

     общества. Исходя из этого, оно может быть определено следующим образом:

    Гражданское общество – это общество, а) где базовым социальным субъектом выступает индивид; б) институциональная организация которого позволяет ему контролировать государственную власть и при необходимости в известной мере противостоять ей.

    Первое условие отграничивает гражданское общество от обществ, имеющих в качестве доминирующей клановую, племенную и т.п. структуру. Они просто находятся вне контекста рассматриваемой проблемы, оставаясь в рамках иного типа социальности, где данная проблема не актуальна. Второе условие связано с тем, что лишь институты, а не отдельные индивиды способны контролировать государство, которое само является мощнейшим институтом, опирающимся, в отличие от других институтов, еще и на вооруженную силу. Институты представляют собой устойчивые, воспроизводящие себя, относительно автономные и обладающие внутренней логикой системы взаимодействия социальных субъектов. Устойчивость их непосредственно обеспечивается системой норм, которые сохраняются в потоке сменяющих друг друга во времени субъектов. При этом нормы представляют собой систему стандартов поведения в относительно устойчивой социальной среде, ориентирующегося на те или иные ценности. Таким образом, институты – это, прежде всего, в своем системообразующем ядре, ценности. Для науки – истина, для искусства – красота, для многих других институтов – некие сложные интегрированные ценностные комплексы. Ценности играют системообразующую роль в формировании человеческого поведения. Это означает, что всякое посягательство на них с чьей бы то ни было стороны вызывает отпор, а если это институциональные ценности – отпор институционально организованный, сила которого, пожалуй, и является наиболее наглядным выражением степени сформированности соответствующего института.

    Институциональная           организация гражданского общества – сложная, вариативная, меняющаяся система. Однако в ее основании в любом случае лежат некие

    90

    фундаментальные ценности. Это, прежде всего, уважение, достоинство личности как свободного субъекта, как цели, а не как средства, то есть как того субъекта, который не может принимать извне навязываемые ему силовым образом правила поведения. Поэтому, если эти ценности действительно укоренены в обществе, оно всегда находит оптимальные и эффективные формы противостояния тем силам, которые готовы нарушить лежащий в основе правового государства общественный договор, сконцентрировать неограниченную социальную власть в своих руках и в своих интересах. Правовое государство, таким образом, фактически невозможно без гражданского общества, то есть без укоренения в обществе соответствующих ценностных начал. Поэтому правовое государство не может быть выстроено «сверху», даже при самой правильной политике. Ценности формируются, а не вводятся, не конструируются, не даруются и укореняются только тогда, когда выстраданы в ходе борьбы. Лишь то, что выстрадано в ходе борьбы, и может мобилизовать людей на свою защиту.

    ЛИТЕРАТУРА

    1. Claessen 2003 – Claessen, Henri J. M. Aspects of law and order in early state societies. In F. J. M. Feldbrugge (ed.), The law’s beginnings. Leiden: Brill / Nijhoff, 2003, pp. 161-179.

    2. Lewis 1981 – Lewis, Herbert S. Warfare and the origin of the state // Claessen, Henri J. M. and Peterr Skalnik, The Study of the State, The Hague, Mouton publishers, 1981.

    3. Sahlins 2002 – Sahlins, M. Tribal Culture and Its Transformations // Shared diversity: peoples and cultures in the global village. Texas A & M University. Dept. of Anthropology. 2002.

    4. Вебер 1990 – Вебер, М. Политика как призвание и профессия // Избранные произведения / М. Вебер. – М.: Прогресс, 1990.

    5. Звягинцев 2010 – Звягинцев, А. Г. Нюрнбергский набат. Репортаж из прошлого, обращение к будущему. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2010.

    6. Иеринг 1874 – Иеринг, Р. Борьба за право. – М., 1874.

    7. Крадин 2004 – Крадин, Н. Н. Политическая антропология. – М., 2004.

    8. Кревельд 2006 – Кревельд, М. В.Расцвет и упадок государства. – М., 2006.

    9. Маркс, Энгельс 1961 – Маркс, К., Энгельс, Ф. Манифест коммунистической партии // Сочинения / К. Маркс, Ф. Энгельс. – 2е изд. – Т. 4. – М.: Госполитиздат, 1961.

    10. Салинз 1999 – Салинз, М. Экономика каменного века. – М., 1999.

    11. Спенсер 1997 – Спенсер, Г. Синтетическая философия. – Киев, 1997.

    12. Шалютин 2010 – Шалютин, Б. С. Заложничество как социальный институт // Философия как вечная актуализация смысла. – Кемерово, 2010.

    13. Шалютин 2011 – Шалютин, Б. С. Правогенез как фактор становления общества и человека // Вопросы философии. – 2011. – № 11. – С. 14-26.

    14. Ясаи 2016 – Ясаи Энтони, де. Государство / Энтони де Ясаи ; пер. с англ. Г. Покатовича ; под ред. Ю. Кузнецова. – Москва; Челябинск: ИРИСЭН, Социум, 2016. – С. 102.

  • К вопросу о сущности права, или о консенсусе ненасилия и свободе слова

    Борис Соломонович Шалютин

    Философский журнал. 2024. Т. 17. № 1. С. 153–168.

    Аннотация

    В статье предпринимается попытка понять природу права, исходя из анализа его генезиса и первичных простейших форм, формирование которых составило переход от досоциального к социальному миру. В соответствии с гипотезой К. Леви-Строса о начале общества автор рассматривает объединения дуальных групп как первые социальные образования, половины которых в отношении друг к другу и посредством друг друга приобрели качество исторически исходных субъектов права — совместно выстраиваемого пространства свободы, основанного на консенсусе ненасилия сторон, рациональном согласовании воль и судебном разрешении конфликтов. Последующая социальная эволюция порождает принципиально новые формы как развертывания сущности права, так и препятствования ей. Важнейшим среди последних является государство, которому не требуется согласование и которое способно навязывать обществу свою волю посредством насилия. История вырабатывает механизмы ограничения государственной власти правом, основанные на его высоком аксиологическом статусе, обеспечивающем готовность общества защищать правовые ценности, среди которых ключевую роль играет свобода слова, которая, во-первых, выступает основной формой согласования воль в обществе, формирующей право, а во-вторых, позволяет осуществлять постоянный контроль над государством и в случае угрозы выхода за рамки права инициировать общественную активность, препятствующую этому.

    Ключевые слова

    право, правогенез, социогенез, ненасилие, эмпатия, государство, правовое государство, свобода слова, общественный договор, гражданское общество, правовое общество

    On the Question of the Essence of Jus, or about the Consensus of Non-Violence and Freedom of Speech.

    Abstract

    The article made an attempt to understand the nature of jus, going from an analysis of its genesis and the primary simplest forms, the formation of which constituted the transition from the pre-social to the social world. In line with the hypothesis of Levi-Strauss of the beginning of society, the author considers dual-group unions to be the first social formations, halfs of which, in relation to and through each other, acquired the quality of historically original subjects of jus – the space of freedom jointly built by them, based on the consensus of non-violence of the parties, rational coordination of wills and judicial resolution of conflicts. Subsequent social evolution gives rise to fundamentally new forms of both deploying the essence of jus and obstructing it. Among the latter, the most important is the state that does not need coordination and is able to impose its will on society by violence. History develops mechanisms for curbing state authority by jus, based on its high axiological status, which ensures the readiness of society to defend legal values, among which freedom of speech plays a key role, which, firstly, acts as the main form of concordance of wills in society that forms the jus, and secondly, it allows continuous control over the state and in the threat of its going beyond the framework of the jus to initiate social activity that prevents this.

    Keywords

    jus, emergence of law, sociogenesis, non-violence, empathy, state, constitutional state, freedom of speech, social contract, civil society, legal society

    УДК: 17.026.2
    DOI: 10.21146/2072-0726-2024-17-1-153-168

    Для цитирования: Шалютин Б. С. К вопросу о сущности права, или о консенсусе ненасилия и свободе слова // Философский журнал. 2024. Т. 17. № 1. С. 153–168.

    Текст:

    В статье предпринята попытка понять природу права, отправляясь от анализа его генезиса и первичных простейших форм, становление которых конституировало переход от досоциального к социальному миру. В русле гипотезы начала общества Леви-Стросса автор считает первыми социальными образованиями дуальногрупповые союзы, половины которых в отношении и через друг друга обрели качество исторически исходных субъектов права — совместно выстроенного ими пространства свободы, базирующегося на консенсусе ненасилия сторон, рациональном согласовании воль и судебном разрешении конфликтов.

    Последующая социальная эволюция рождает принципиально новые формы как развертывания сущности права, так и препятствования ему. Среди последних важнейшим оказывается государство, не нуждающееся в согласовании и способное навязывать обществу свою волю насилием.

    История вырабатывает механизмы обуздания государственной власти правом, базирующиеся на его высоком аксиологическом статусе, обеспечивающем готовность общества отстаивать правовые ценности, среди которых ключевую роль играет свобода слова, которая, во-первых, выступает как основная форма образующего право согласования воль в обществе, во-вторых, позволяет непрерывно контролировать государство и при угрозе его выхода за правовые рамки инициировать препятствующую этому общественную активность.

    Ключевые слова: право; правогенез; социогенез; ненасилие; эмпатия; государство; правовое государство; свобода слова; общественный договор; гражданское общество; правовое общество.

    154

    От генезиса к сущности права

    О методологии. В отличие от физических тел, границы социокультурных явлений не очевидны, их нельзя зафиксировать глазом или ощупать рукой. Есть феномены,  бесспорно относящееся к праву — например, честный суд или принимаемый надлежащим образом выбранным парламентом правовой закон. Есть такие, которые огромная часть специалистов никоим образом к правовым не отнесет — например, сталинские «тройки» или так называемое ОСО — Особое совещание при НКВД СССР. Есть феномены, которые хотя и несут в себе правовое начало, но оно существенно искажено внеправовыми факторами – например, закон, принимаемый парламентом, избранным при отсутствии должной конкуренции, необоснованном недопуске к участию в выборах тех или иных политических сил, при массовых фальсификациях при голосовании и т.п.

    Сложность и многокомпонентность системы правового регулирования является предпосылкой того, что разные авторы начинают распутывать этот клубок с разных сторон, более или менее произвольно провозглашая ядром права одни существенные моменты – общественный договор, суд, законодательство и т.п. – и игнорируя другие[1]. Представляется, что преодолению такой односторонности может способствовать рассмотрение природы права, отправляющееся от его происхождения. Попытка движения в этом направлении предпринята ниже. Трактовка правогенеза, лежащая в ее основе, в аннотативном изложении[2] состоит в следующем.

    О генезисе права. Ранние homo sapiens, как и все древние homo, жили малыми группами. Типичное для природы, от низших существ до антропоидов, сочетание внутригруппового единства и межгрупповой вражды, сохранялось и в постприродном мире[3].

    На некотором этапе из враждебных групп начали формироваться дуальные союзы. Леви-Стросс, провозгласив их возникновение началом общества, связал его с появлением экзогамии, но ее открытие у шимпанзе,

    155

    а затем установление непрерывности в антропогенезе опровергло эту связь. Вероятно, создание союзов удалось сапиенсам 45-50 тысяч лет назад на фоне противостояния физически превосходившим их неандертальцам. В отличие от современных безгосударственных народов, где враждующие, но культурно близкие группы легко объединяются перед лицом общего врага[4], у древних сапиенсов отсутствовали механизмы сосуществования внутри единого союза его половин, сохранявших латентную враждебность по отношению друг к другу[5]. Такие механизмы предстояло выработать. Сапиенсы той поры, которые по интеллектуальному и в целом психическому потенциалу ничем не уступали современным людям, с этой задачей справились. В результате, если за 50 тысяч лет до того неандертальцы изгнали расположившихся к тому времени в Передней Азии сапиенсов, теперь сапиенсы, сообщества которых благодаря образованию дуальных союзов получили двойное численное превосходство над неандертальскими, совершили европейский блицкриг, а затем вытеснили неандертальцев и других homo с лица Земли.

    Логически исходный пункт этих механизмов – принуждение к миру через блокировку катастрофических для союза боевых столкновений половин при неизбежно рождаемых враждой конфликтах. Блокировка обеспечивалась тем, что жёны, в силу экзогамности половин принадлежавшие по происхождению другой стороне, выступали заложницами[6]. При этом, поскольку нанесение ущерба контрагенту (от убийства до унижения достоинства) не могло остаться без ответа, ибо нарушало системообразующее равновесие сторон, должна была сформироваться процедура, обеспечивающая восстановление равновесия и включающая в себя установление факта нанесения ущерба, виновного, способа восстановления равновесия (наказания, нанесения эквивалентного ущерба и т.п.). Эти три момента конституируют судебную процедуру.

    Судебная процедура предполагает наличие правил (норм) – прежде всего, самого правила суда, по которому в случае конфликта индивидов, принадлежащих разным половинам, боевой клич «наших бьют» замещается обращением к суду, а также правил организации судебной процедуры, о смысле которых речь впереди. Кроме того, в отсутствие специализированных силовых структур, судебное решение могло исполняться, только если процесс завершался договором о его исполнении.

    Таким образом, условием устойчивости дуальных союзов было формирование системы регуляции поведения, включавшей в себя такие взаимообусловленные составляющие как принуждение (к миру, из которого вырастает консенсус ненасилия), суд, нормативность, договор. В языке социального знания есть только один термин для обозначения такой системы – право. Право, следовательно, оказывается не просто ровесником общества согласно известной формуле ubi societas ibi ius, но и ключевым фактором его формирования.

    156

    Свобода, справедливость, согласование воль. В развитых странах правоотношения столь сложны и сплетены с принципиально иными регуляторами, затушевывающими природу права, что разглядеть его сущность очень трудно. Первичные дуальные общества, будучи изначальной «клеточкой» правоотношений, содержат простейшую модель права, позволяющую наиболее ясно увидеть его конституирующие характеристики.

    Логически исходный пункт формирования права — отказ контрагентов от насилия — радикально противоречит всей предшествующей онтологии, как живого, так и постприродного мира. Ключевые характеристики описанного Гоббсом «естественного состояния» не специфичны для человека: растение или даже бактерия использует все имеющиеся у него возможности «для сохранения своей собственной природы, т. е. собственной жизни»[7]. Мир для них – только объект, совокупность средств обеспечения собственного существования. Но жёсткая, не на жизнь а на смерть, конкуренция бактерий или растений еще не может описываться в терминах насилия, это лишь его предыстория. Насилие есть субъект-субъектное отношение, оно означает действие с другим вопреки его свободной воле или помимо нее, причем предполагающее когнитивную фиксацию этой воли. Другой должен восприниматься как субъект, автор собственной активности, при этом строящий ее не методом проб и ошибок, а на основе предварительного моделирования, эволюционно возникающего с психикой, витальная функция которой именно в этом и состоит[8].

    Первые носители психики еще не способны фиксировать других как субъектов в силу отсутствия соответствующих априорных форм. Именно становление этой способности[9] трансформирует дорефлексивную «войну всех против всех» в систему таких субъект-субъектных отношений, которые имманентно содержат насилие. Сама по себе theory of mind нисколько не препятствует отношению ко всему и всем вокруг исключительно как к средству. У развитых животных отношения хищника и жертвы, часто пытающихся, например, обмануть или перехитрить друг друга, носят субъект-субъектный характер, что отнюдь не мешает устремлению хищника «для сохранения своей собственной природы» эту самую жертву съесть.

    Радикальную новизну в эволюцию субъект-субъектных отношений вносит становление эмпатии, которая препятствует причинению смерти или боли тому, кому субъект сопереживает. Сопереживание превращает обособленных существ отчасти в единый субъект. Эмпатия – естественное, физическое препятствие нанесению вреда жизни или здоровью другого. Но она не гарантирует от насилия. Во-первых, даже высокий эмпатический фон отношений может быть «пробит» ситуативной агрессивной эмоцией. Во-вторых, эмпатия вполне сочетается с патернализмом и не требует фундаментального уважения свободы другого. У шимпанзе, как, впрочем, и у человека, мать

    157

    вполне может силой оттащить  сопротивляющегося детеныша от опасности, которой он не понимает. 

    Исключение силы в отношениях половин дуального союза опирается на принципиально иное основание, представляющее собой радикальную новацию в эволюции субъект-субъектных отношений. Стороны дуального союза не связаны эмпатией уже в силу того, что являются надфизическими субъектами. Замена их столкновения судебной процедурой имеет не физическую природу, а сопряжена с осознаваемым рациональным запретом насилия, осмысление которого, в частности, открывает створку к пониманию сущности права.

    Поскольку насилие предполагает подавление или игнорирование свободной воли другого, отказ от него означает невозможность действовать в отношении контрагента так, как если бы он не обладал свободой воли или так, чтобы ее подчинить, то есть лишить ее сущности как свободной воли. Отказ от насилия, следовательно, означает принятие контрагента в качестве обладателя свободной воли.  Воздействие на него теперь может быть только опосредованным его свободной волей. Правоотношения есть отношения свобод, принимающих друг друга в этом качестве.

    Отказ от насилия имманентно содержит отказ от того гоббсовского «права на всё»[10], из которого неизбежно следует война субъектов, считающих себя его обладателями. Хотя субъект сам ограничивает это свое изначальное естественное «право», такой отказ кардинально отличен от чисто внутреннего решения, поскольку здесь имеет место самоограничение перед лицом Другого, возможное лишь в силу  симметричного самоограничения контрагента[11]. Всякое правило, относящееся к одной стороне, относятся и к другой, то есть существует единая мера оценивания их поведения – один из главных моментов феномена справедливости[12].

    Взаимодействие свободных воль предполагает их согласование. «Право возможно только… как результат согласования этих [возможного поведения – Б.Ш.] границ»[13]. Упрощая, можно сказать, что есть три основных механизма согласования воль[14]. Первый – спонтанный. Как отмечал Ф. Савиньи, «все право возникает… благодаря внутренним, незаметно действующим силам»[15]. Субъект производит некоторое действие, связанное с контрагентом, не имея в виду какое-либо его ущемление, и при отсутствии возражений возникает прецедент, из которого, если ситуация стандартна,

    158

    вырастает правило. Если же контрагент воспринимает действие как неприемлемое, то в случае принятия первым этой позиции возникает соответствующий запрет. Такого рода согласование можно обозначить как договор по умолчанию. Второй способ имеет место в случае конфликта и судебной процедуры, в ходе которой вырабатывается и согласовывается приемлемый для обеих сторон стандарт поведения[16]. Третий состоит в том, что стороны, изначально осознавая необходимость урегулирования некоторых отношений, заключают соответствующий договор. В отличие от договора по умолчанию, через второй и третий способы образуется сформулированное согласие. 

    Надындивидуальность права и суд. Сегодня приматологии известно о наличии у шимпанзе представлений о справедливости, системы разрешения конфликтов, нормативно-принудительного поддержания порядка в группе, «договорном» формировании союзов на основе свободного согласования поведения особей  и некоторых других феноменах, которые в мире людей устойчиво ассоциируется, прежде всего, с правом[17]. Однако всё это носит межиндивидуальный характер, тогда как право изначально надындивидуально, и это фундаментальное свойство производно по отношению к его генезису из взаимоотношений надындивидуальных субъектов.

    Каждая из сторон дуальной общности имеет дело с надындивидуальным контрагентом. Его нельзя потрогать, ибо у него нет тела, ему нельзя сопереживать, ибо у него нет переживаний. Это умопостигаемая сущность. Взаимодействие таких сущностей формирует умопостигаемый порядок, мыслимый как абсолют, логос, к которому благодаря рациональному слою своего сознания причастен отдельный человек и который «сверху» детерминирует его поведение, как минимум, устанавливая границы.

    Однако индивидуализированный логос далеко не полновластный хозяин человека. Эмоциональный взрыв способен «проломить» рациональные барьеры сознания. Но именно надындивидуальный характер бытия позволяет праву устоять за счет включения его еще одного, наряду с согласованием правил, системообразующего модуса – судебной процедуры.

    Ключевая социальная миссия правовой судебной процедуры – восстановление согласованного порядка. Ее базовая предпосылка – различение мира физического и умопостигаемого, разумного и справедливого, задающего порядок существования «миру вещей», способному от него отклоняться. В суде событие конфликта извлекается из пространственно-временной локализации и помещается в контекст умопостигаемого бытия — правового основания судебной процедуры, придающего процессу статус не произвола и даже не достижения какой-то частной устраивающей стороны договоренности, а восстановления попранного онтологического порядка. Суд – это простертая в людскую юдоль длань или, неметафорически говоря, представительство логоса в повседневной жизни людей.

    159

    В каждом обществе организация судебной процедуры своя. Однако чтобы суд смог «заменить насилие дискурсом»[18], она должна обеспечить реализацию принципа, системообразующего для всякого судебного процесса: каждая сторона должна иметь полную (и, значит, равную с контрагентом) возможность изложения и аргументации своей позиции, подлежащих обязательной судебной оценке. Иначе ущемленный участник не сможет правовым образом отстаивать себя и окажется перед необходимостью возврата к силовому инструментарию. Полнота и равенство возможности представления позиции сторонами – фундаментальная характеристика правоотношений как при согласовании правил поведения, так и при разрешении конфликтов.

    Определение права. Сказанное выше позволяет сформулировать следующее определение: право – это опирающаяся на взаимный отказ свободных субъектов от инициативного насилия надындивидуальная система согласования и действия общих принципов и правил социального поведения и судебного разрешения конфликтов при их нарушении.

    К этому определению представляется важным сделать два пояснения.

    Первое. Даже процедурно корректно согласованное вербально оформленное правило может оказаться неправовым – если войдет в противоречие с конституирующими характеристиками права (например, наделяя судью полномочиями, дающими ему возможность нарушить принцип равенства сторон в процессе). Это означает, в частности, что те характеристики, которые конституируют кого-либо в качестве субъекта права являются его неотъемлемыми правами, ущемление которых означает деструкцию самого права. Они, однако, вопреки юснатурализму, вытекают не из природы человека, сформировавшейся намного раньше права, а из самой сущности последнего.

    Второе. Следует подчеркнуть, почему определение не упоминает силового принуждения, которое часто даже далекие от огосударствления права специалисты считают его сущностным атрибутом.

    «Сила» и «право» — антонимы. Именно то обстоятельство, что в ходе человеческой эволюции право возникает как отрицание силы, и означает, что там, где оно нарушается, возвращается сила.

    Силовые границы права – очевидность. Столь же очевидны, например, и границы страны, но  в центре их не разглядишь, и не они составляют ее суть, дух и содержание. Аналогично, связанное с правом принуждение действует по краям правового поля, с удалением от которых его присутствие сходит на нет. О каком принуждении можно говорить применительно к процедурам присвоения почетных званий или переименования улиц?

    Вырастая как отрицание силового начала, право содержит его в снятом виде, но оно никак не составляет сущности права — совместно выстроенного пространства свободы взаимодействующих субъектов. При сбоях эволюционно более позднего и совершенного механизма регулирования обычно начинают действовать старые регуляторы, хотя и в модифицированном

    160

    виде. Именно это мы видим и с правом: где правовые начала почему-либо не справляются с задачей детерминации поведения, общество отвечает принуждением, но последнее не самостоятельно, а выступает в подчиненном праву виде, подобно тому, как в организме физико-химические процессы подчинены биологическим и обслуживают их.

    Пока субъект действует в рамках согласованных участниками правоотношений возможностей, он не «упирается» в силовой ответ, возникающий лишь при выходе за пределы права. При этом принципиально, что принуждение применяется лишь в той мере, в которой он нарушает право. Определение этой меры и, соответственно, применяемой санкции и является той функцией судебного процесса, через которую осуществляется восстановление нарушенного порядка. Применение принуждения обществом в ответ на правонарушение опосредовано правом, является важной составляющей механизма работы правовых систем, но не выражает сущность права, свойственно не всякому правовому регулированию, а потому не подлежит включению в определение.

    Свобода слова как условие и фактор обеспечения правового регулирования общественной жизни.

    Первичная протобактерия содержала все конституирующие характеристики живого. Но в развитом организме они развертываются принципиально иначе, поэтому, исследуя сущность живого, нельзя ограничиться прокариотами.  Так же дело обстоит и с правом.

    Фундаментальные эволюционные изменения, которые нельзя обойти в разговоре о сущности права, — замена общности на индивида в качестве основного субъекта правоотношений; возникновение обществ, включающих в себя практически неограниченно число таких субъектов; возникновение государства и его «срастание» с правовыми институциями. Это означает формирование  новых механизмов как развертывания правовых взаимодействий, так и противодействия им, и в числе последних важнейшим оказывается государство.

    Возникшее государство за счет силового превосходства над другими акторами получило возможность диктовать правила без согласования с кем-либо еще, применять принуждение без правового опосредования, и, таким образом, долгое время представляло собой в значительной мере антиправовой институт.

    Эпоха качественного изменения типа отношения государства и права начинается в Новое время. На смену увядшей религиозной легитимации государства в совершивших революции странах возникает легитимность, базирующаяся на идеологии общественного договора. Граждане через процедуру выборов выражают доверие парламентариям от их имени согласовывать общие правила, образующие общественный договор.

    Поскольку доверение – стандартный правовой институт, а законы формируются через договор доверенных лиц, кажется, перед нами правовое государство. Однако в действительности большинство населения, отрезанное от выборов имущественным и другими цензами, в общественном договоре не участвует. Поэтому в контексте эпохи марксистские формулы «современная государственная власть — это только комитет, управляющий общими

    161

    делами всего класса буржуазии»[19]; «ваше [буржуазное – Б.Ш.] право есть лишь возведенная в закон воля вашего класса»[20]; государство — «машина для подавления угнетенного, эксплуатируемого класса»[21] и т.п. в целом верны. Несколько упрощая, можно сказать: общественный договор буржуазии есть ее сговор против пролетариата.

    Антиправовые начала буржуазного законодательства в существенных моментах нивелируют завоеванные в революциях гражданские права и свободы. Как отмечал Герберт Спенсер, «…хотя рабочий и может по своему усмотрению заключать договор с кем угодно, но это, в сущности, сводится к его праву менять одно рабство на другое. Давление обстоятельств суровее давления, которое хозяин мог производить на своих крепостных»[22]. Действительно, идеология патернализма, ранее смягчавшая отношения «верхов» и «низов», остается в прошлом, а поскольку, в отличие от религиозной легитимности, распространявшейся на все население, теперь государство легитимно только для субъектов общественного договора, то для остальных оно оказывается инстанцией насилия еще в большей мере, чем в добуржуазную эпоху, насилия инициативного, так как именно государство навязывает свои правила, игнорируя волю людей. Отсутствие общей легитимности становится одним из ключевых обстоятельств, в силу которых вся эпоха классического капитализма оказывается сотрясаема революциями.

    Сопротивление насилию – свойство всякого живого существа, в том числе и человека. В ходе истории оно развертывалось в организованную борьбу, все более  эффективную. Эта борьба противоречила противоправному законодательству насилия, но и сама не была и правовой, поскольку соответствующие правовые механизмы отсутствовали. Это была борьба за право в полном согласии со знаменитой формулой Р. Иеринга «В борьбе обретешь ты право свое», в борьбе, где «берет перевес не убеждение, но отношение сил взаимно борющихся сторон»[23]. Она носила силовой характер, поскольку иных вариантов не было. Опуская историко-географические зигзаги, которые здесь не могут рассматриваться, можно констатировать, что в результате этой борьбы принятым в цивилизованном мире стандартом стало всеобщее равное избирательное право, открывшее для всех граждан этот один из важнейших каналов участия в общественном договоре.

    В то же время тоталитаризм и неопатримониализм показали, что конституционно провозглашаемые парламент и разделение ветвей власти сами по себе не гарантируют от Левиафана, пожирающего базовые права людей. Даже там, где речь не идет об имитационной демократии – в получившей распространении терминологии Дмитрия Фурмана – ветви власти не представляют собой трех (в версии Монтескьё) равных и автономных центров. Они настолько переплетены, в каждой стране по-своему, что именно это и оправдывает использование включающего их в себя понятия государства. Соответственно, части (ветви), находясь внутри государства, по определению не могут ограничивать целого, но для осознания этой логической

    162

    очевидности потребовался исторический опыт, показавший, что «Государство, связанное «законом законов» – как писал Энтони де Ясаи – будучи в то же самое время монополистом в принуждении к исполнению законов, всегда может развязаться, иначе оно не было бы сувереном»[24]. «Апелляция против одной государственной инстанции к другой в общем случае и независимость судебной власти в частности предполагают выполнение тех самых условий, которые они призваны обеспечивать, подобно дождевому плащу, который сохраняет вас сухим только в сухую погоду…  Судебная власть определенно является защитой от исполнительной до тех пор, пока последняя ей это позволяет, но у нее нет силы, чтобы обеспечить свою независимость. Как и у римского папы, у нее нет дивизий…»[25]. Исполнительная власть располагает достаточными ресурсами, чтобы подчинить законодательную и судебную. Реальные ограничители, обеспечивающие устойчивость разделения ветвей власти и в целом не позволяющие государству игнорировать право, могут быть только внешними, укорененными во внегосударственной общественной жизни. Весьма проницательным представляется еще одна мысль Ясаи: «Ее [судебной власти – Б.Ш.] способность неповиновения исполнительной власти, которая не желает терпеть неповиновения, в конечном счете не что иное, как слабое отражение шансов на успешное народное восстание в ее защиту, которые сами по себе тем меньше, чем слабее независимость судебной власти»[26]. Точность этого замечания особенно наглядна на фоне развернувшихся в первом полугодии текущего 2023 года массовых протестов в Израиле, не позволивших премьер-министру Нетаньяху провести судебную реформу, направленную на подчинение судебной власти.

    В литературе сложилась традиция обозначения организованной совместной жизни людей «без вмешательства государства как политической властной силы»[27] как гражданского общества[28], а с XX века идея ограничения государства гражданским обществом прочно укоренилась в контексте проблемы правового государства. В одном из популярных учебников теории государства и права видный российский юрист В.Д. Перевалов писал: «Гражданское общество имеет свои внутренние источники саморазвития, независимые от государства. Более того, благодаря этому оно способно ограничивать властную деятельность государства»[29].

    Основанием способности общества противодействовать антиправовым устремлениям государства выступает его ценностная структура, поскольку именно ценности являются наиболее глубоким фактором детерминации человеческого поведения. Здесь важно не только то, что находится на вершине ценностной пирамиды, но и то, что там отсутствует. Режиссер Александр Роднянский, размышляя о феномене десакрализации власти, вспоминает: «В те [советские – Б.Ш.] времена… люди, стоявшие на Мавзолее — это абсолютный пантеон живых богов»[30].

    163

    Сакральность[31] власти в глазах общества делает невозможным ее ограничение. Ценностный статус государства должен быть высок – иначе необходимая в современном обществе государственная поддержка права окажется невозможной, – но не сакрален. Помимо прочего, сакральность консервирует государство, что неизбежно влечет его нарастающую неадекватность объективным социальным изменениям, чреватую революционной катастрофой.

    Важнейшим фактором, посредством которого гражданское «сообщество свободных индивидов»[32], может ограничивать государство, является его институциональная организация, атомизированным индивидам это не под силу. Институциональная структура не является внешней по отношению к ценностной, поскольку социальный институт представляет собой опирающуюся на некоторое ценностное ядро систему норм. Готовность человека действовать в логике определенного института зависит, прежде всего, от того, насколько глубоко соответствующие ценности им интериоризованы. Если, например, государство по идеологическим причинам, как это бывало в истории, организует давление на науку[33], способность противостоять ему зависит, во-первых, от реального места ценности истины[34] в научном сообществе, во-вторых, от статуса науки в обществе. Когда он высок, а сообщество конституируется служением истине, наступление на науку проблематично. Если же в научном сообществе доминирует устремленность к благополучию в обмен на производство знаний, если сама наука не наработала общественное уважение или дискредитирована, то подчинение ее, а значит, уничтожение, превращение в квазинауку, — не самая сложная задача.

    Сказанное относится к любому институту, но пример науки не случаен. Свободная социогуманитарная мысль – важнейший фактор как согласования общих принципов и правил социального поведения, так и сопротивления возможному нарушению властью правовых границ. Не случайно уже в начале пути к тоталитаризму из России «философским пароходом» были отправлены выдающиеся мыслители.

    Впрочем, еще раньше один из будущих пассажиров «парохода», Питирим Сорокин[35], писал: «Свобода мысли распята большевиками и топчется каблуками красногвардейцев и матросов… Да здравствует свободная

    164

    человеческая мысль и её воплощение — свободная печать!»[36]. Высказывание это рядом с текстами таких звёзд эпохи как Засулич, Короленко, Мережковский, Гиппиус, Сологуб было опубликовано 26 ноября 1917 года в «Газете-протесте» против уничтожения большевиками свободных СМИ. Уже назавтра после переворота, 26 октября,  «новая власть через постановления Петроградского и Московского Военно-революционных комитетов закрыла 10 наиболее крупных  газет…»[37]. 27 октября был принят Декрет о печати, предписавший закрытие изданий, «сеющих   смуту  путем  явно клеветнического извращения фактов»[38]. С октября по август 1918 года была закрыта 461 газета[39], некоммунистические издания исчезли.

    Свободные СМИ, социальная наука, другие формы общественной жизни, через которые реализуется свобода слова, играют ключевую роль в обеспечении правовых рамок функционирования государства. Мы видели, что полная и равная с контрагентами  возможность изложения и аргументации позиции – фундаментальная характеристика права. Но эта возможность есть не что иное, как свобода слова. В обществе, где субъектом права выступает каждый индивид, она конституирует его в качестве субъекта права, в число того, что личность отчуждает государству, мышление и речь не входят. Понятие лежащего в основании права консенсуса ненасилия есть в формально-логическом смысле отрицательное понятие, зрелым позитивным коррелятом которого выступает свобода слова – наиболее развитая и эффективная форма согласования свободных воль, альтернативного силовому столкновению субъектов. Парламентская и судебная свобода слова – лишь ее особая и производная форма, вершина айсберга правовой жизни общества.

    В архаическом обществе основанием этого айсберга выступает описанный выше «договор по умолчанию», возникающий в непосредственном взаимном поведении субъектов. Однако впоследствии та рефлексия, у истоков которой стояли древнейшие судебные процедуры, требовавшие экспликации оснований оценки различных конфликтных ситуаций, развилась в гигантское пространство дискурса, и в развитом обществе согласование воль происходит, главным образом, не по умолчанию, а «по говорению» в этом пространстве. Общественный разговор, где участвуют наука, искусство, философия, религия, СМИ, а в последнее время и социальные сети, формирует общественный договор. Именно здесь складываются и развиваются согласованные принципы и правила взаимного поведения людей, которые они реализуют практически. Общество творит право через поведение, опосредованное свободным дискурсом, откуда его и должны извлекать парламентарии, фиксируя в виде законов.

    В силу предназначения парламента в центре его внимания находятся нормы. Между тем, нормы есть особые способы проявления ценностей в поведении людей, модифицирующиеся с изменением обстоятельств. Но  история — не только изменение обстоятельств, но и эволюция ценностей, бытие которых охватывает всё социокультурное пространство. Аксиологический пласт правовой эволюции в значительной мере локализован в символической,

    165

    прежде всего, вербальной, жизни общества, ограничения которой, следовательно, разрушают сам фундамент права[40].

    Разрыв юридического наполнения государства и правовой жизни общества неизбежен в силу наличия цепи опосредований между ними. Свобода выражения и аргументации своей позиции всеми субъектами права, позволяющая обществу держать власть в сфере континуальной рефлексии, является механизмом удержания этого разрыва приемлемым. Иначе его величина может неограниченно возрастать, разрушая системообразующий для права консенсус ненасилия и, с одной стороны, превращая государство, по известной формуле, в «оккупационную армию» по отношению к собственному народу,  а с другой, провоцируя общество на силовое сопротивление, угрожающее катастрофой. Мы видели, что взаимное признание субъектами свободы друг друга конституирует право. В развитом обществе «самое священное из прав человека, самая священная из свобод — свобода слова»[41] – ключевой узел в сети правоотношений, разрубание или медленное разрезание которого влечет разрушение всей сети. Отсутствие свободы слова делает невозможным согласование воль и превращает право в фикцию.

    Свобода слова, хотя и связана наиболее тесно с рядом конкретных институтов, представляет собой надынституциональную ценность, фундаментальную для права и, соответственно, правового общества. Только в обществе, ставящем ее на вершину ценностной пирамиды и потому готовом ее отстаивать, право становится фундаментом социального порядка. Иначе оно легко подавляется, например, с приходом к власти политических сил, не разделяющих правовые ценности.

    Подобного рода силы при некоторых условиях могут сконцентрировать ресурс вооружений, при котором уже не будут нуждаться в легитимности. Важнейшим из таких условий и является отсутствие свободы слова, позволяющее сделать это незаметно. Поэтому, если ценность свободы слова невысока и, потому ее ущемление властью не вызывает мощный протест, заставляющий еще не превратившееся в «оккупационную армию» государство отступить, то перспективе такого превращения ничто не помешает. Нелегитимное государство в сравнительно недолгой исторической перспективе обречено на обрушение, но обломки несут колоссальную угрозу и жизни людей, и самому существованию общества.

    Правовое государство возможно только в правовом обществе. Однако для общества базовые правовые ценности, консенсус ненасилия, свобода слова, могут быть несущественны, а иногда и хуже того. В этом случае «тирания толпы страшнее, чем тирания одного или нескольких»[42], «когда сам народ посягает на свободу мысли и слова, посягательство это более страшное и гнетущее, чем посягательство правительственной власти, — от него некуда спастись»[43]. При отсутствии в обществе системы ценностей, адекватной праву, властное попрание свободы слова и насилие над гражданами закономерны. Как известно, права коррелируют с обязанностями. «В гарантии

    166

    прав человека самое важное – не претензии того, кто имеет право, а обязанности того, кто должен уважать эти права и не посягать на них»[44]. Свобода слова должна гарантироваться – и, тем самым, обретать статус права – изначально не государством,  а другими гражданами как контрагентами правоотношений, и лишь в соответствии с их волей и по их поручению – также и государством. Знаменитая псевдоцитата Вольтера «Я не разделяю Ваших убеждений, но готов умереть за Ваше право их высказывать» весьма точно выражает ту ценностно-нормативную позицию, которая составляет основу как правового характера общества, так и действующего в нем государства.

    Список литературы

    Бергсон А. Опыт о непосредственных данных сознания / Пер. с фр. Б.С. Бычковского // Соч. в 4-х т. Т.1. М.: Московский клуб, 1992. С. 50-155.

    Бердяев Н. О свободе и достоинстве слова  // Народоправство. 1917. № 11. С. 5-7.

    Гоббс Т. Левиафан / Пер. с англ. А. Гутермана // Гоббс Т. Соч. в 2 т. Т. 2. М.: Мысль,1988. С. 3–546.

    Гурьев А.И. Как закалялся агитпроп. М. : ООО «Научно-издательский центр «Академика», 2011. 432 c.

    Декрет о печати  // Декреты   Советской   власти. Т.I. М.: Политиздат, 1957.  С. 24-25.

    Иеринг Р. Борьба за право / Пер. с нем. П.П. Волкова. Издание К.Т. Солдатенкова. М.: Типография Грачева И.К., 1874. 77 с.

    Леви-Строс К. Структурная антропология / Пер. с фр. В.В. Иванова. М.: Эксмо-пресс, 2001. 512 с.

     Маркс К., Энгельс Ф. Манифест коммунистической партии /  Пер. с нем. // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 4. М. : Политиздат, 1955. С. 419–459.

    Окороков А.З. Октябрь и крах русской буржуазной прессы. М.: Мысль, 1970. 404 c.

    Оль П.А. Правопоимание: от плюрализма к двуединству. СПб, ИЗд-во Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2005. -423 с.

    Перевалов В.Д. Гражданское общество и правовое государство // Теория государства и права: учебник / Под ред. В.Д. Перевалова.  М.: Норма, 2009. С. 346-367.

     Поляков А.В. Признание права и принцип формального равенства // Известия высших учебных заведений. Правоведение. 2015. № 6 (323). С. 55-57.

    Рикёр П. Память. История. Забвение  / Пер. С фр. Блауберг И. И., Вдовин И. С., Мачульская О. И. М.: Издательство гуманитарной литературы, 2004. 728 с.

    Роднянский А. Десакрализация власти неизбежна, она произойдет здесь и скоро // Искусство кино URL:  https://kinoart.ru/interviews/desakralizatsiya-vlasti-neizbezhna-ona-proizoydet-zdes-i-skoro (дата обращения: 24.07.2023).

    Савиньи Ф.К. фон. О призвании нашего времени к законодательству и юриспруденции /  Пер. с нем. Г. Жигулина // Савиньи Ф.К. фон. Система современного римского права: В 8 т. Т.I. С. 128-207. М.: Статут, 2011.

    Сорокин П. Без названия // Газета-протест Союза русских писателей. 1917. 26 ноября.

    Харт Г. Понятие права /Пер. с англ. Е.В. Афонасина и С.В. Моисеева.  СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2007. 302 с.

    Шалютин Б.С. О некоторых прообразах права у высших обезьян // Научный Арцах. 2019. № 1 (2). C. 27-43.

    Шалютин Б.С. Правогенез как фактор становления общества и человека // Вопросы философии. 2011. № 11. С. 14 — 26.

    Эванс-Причард Э. Э. Нуэры. Описание способов жизнеобеспечения и политических институтов одного из нилотских народов / Пер. с англ.  О. Л. Орестова. М.: Наука, 1985. 235 с.

    Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства /  Пер. с нем.  // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 21. М.: Политиздат, 1961. C. 23-178.

    Ясаи Э. де. Государство / Пер. с англ.  Г. Покатович.  Москва, Челябинск: ИРИСЭН, Социум, 2016. 410 с.

    Johnson, H.M. Sociology: A Systematic Introduction. New Delhi: Allied publishers, 2006. 695 p.

    Premack, D. G. & Woodruff, G. Does the chimpanzee have a theory of mind? //  Behavioral and Brain Sciences. 1978, No 1. P. 515-526.

    Shalyutin, B.S. To the Origins of Discourse, or on the Birth of Society and Law // The Polish Journal  of Aesthetics. 2021. Vol. 62 (3). P. 177–192.

    Spencer, H. The Principles of Sociology. Vol. 3. London: Williams and Norgate, 1896. 635 p.

    On the Question of the Essence of Jus, or about the Consensus of Non-Violence and Freedom of Speech.

    Boris S. Shalyutin

    Commissioner for Human Rights in the Kurgan Region. 56 Gogol Str., Kurgan, 640002, Russian Federation; e-mail: shalutinbs@mail.ru

    The article made an attempt to understand the nature of jus, going from an analysis of its genesis and the primary simplest forms, the formation of which constituted the transition from the pre-social to the social world. In line with the Levi-Strauss hypothesis of the beginning of society, the author considers dual-group unions to be the first social formations, halfs of which, in relation to and through each other, acquired the quality of historically original subjects of jus —  the space of freedom jointly built by them, based on the consensus of non-violence of the parties, rational coordination of wills and judicial resolution of conflicts .

    Subsequent social evolution gives rise to fundamentally new forms of both deploying the essence of jus and obstructing it. Among the latter, the most important is the state that does not need coordination and is able to impose its will on society by violence.

    History develops mechanisms for curbing state authority by jus, based on its high axiological status, which ensures the readiness of society to defend legal values, among which freedom of speech plays a key role, which, firstly, acts as the main form of concordance of wills in society that forms the jus, and secondly, it allows continuous control over the state and in the threat of its going beyond the framework of the jus to initiate social activity that prevents this.

    Keywords: jus; emergence of law; sociogenesis; non-violence; empathy; state; constitutional state; freedom of speech; social contract; civil society; legal society.

    References

    Bergson, H. “Opyt o neposredstvennykh dannykh soznaniya” [Essay on the immediate data of consciousness], trans. by B.S. Bychkovskij, in: H. Bergson, Sochinenija [Collected works], Vol. 1. Moscow: Moskovskogo-kluba Publ., 1992, pp. 50–155. (In Russian)

    Berdyaev N. “O svobode i dostoinstve slova” [On freedom and dignity of speech]  Narodopravstvo, 1917, No 11, pp. 5-7.

    «Dekret o pechati» [Press decree], “Dekrety sovetskoj vlasti” [Decrees of the Soviet power], Vol. 1. Moscow: Politizdat Publ., 1957, pp. 24–25.

    Evans-Pritchard, E. E. Nuery. Opisanie sposobov zhizneobespecheniya i politicheskih institutov odnogo iz nilotskih narodov [The Nuer: A Description of the Modes of Livelihood and Political Institutions of a Nilotic People], trans. by O. L. Orestov. Moscow: Nauka Publ., 1985, 235 pp. (in Russian).

    Engels, F. “Proiskhozhdenie sem’i, chastnoj sobstvennosti i gosudarstva” [The Origin of the Family, Private Property, and the State], in:  Sochinenija 2 izdanie [Collected works, 2 edition], ], Vol. 21. Moscow: Politizdat Publ., 1961, pp. 23-178. (In Russian).

    Guryev, A. I. Kak zakalyalsya agitprop. [How agitprop was tempered]. Moskow:  Nauchno-izdatel’skij centr «Akademika Publ., 2011. 432 pp. (in Russian).

    Hart, H.  Ponyatie prava  [The Concept of Law], trans. by E.V. Afonasin,  S.V. Moiseev.   Sankt-Peterburg, Universiteta Sankt-Peterburg Publ., 2007, 302 pp.  (in Russian)

    Hobbes, T. “Leviafan” [Leviathan] trans. by A. Guterman, in T. Hobbes,  Sochineniya v 2  tomah [Collected works in 2 volumes], Vol. 2. Moscow: Mysl’ Publ., 1988, pp. 3-546. (In Russian).

    Jasay A. de. Gosudarstvo [The State] / trans. by G. Pokatovich.  Moscow, Chelyabinsk: IRISEN, Socium Publ., 2016, 410 pp. (In Russian).

    Jhering R. Bor’ba za pravo [The Struggle for Law] trans. by P.P. Volkova. Moscow: Tipografiya Gracheva I.K. Publ., 1874, 77 pp. (in Russian)

    Johnson, H.M. Sociology: A Systematic Introduction. New Delhi: Allied publishers, 2006. 695 pp.

    Levi-Strauss, C.Strukturnaya antropologiya[Structural anthropology], trans. by V. Ivanov.  Moskow: Exmo-Press Publ., 2001. 512 pp. (In Russian).

    Marx, K. &  Engels, F. “Manifest kommunisticheskoj partii” [The Communist Manifesto ], in:  Sochinenija 2 izdanie [Collected works, 2 edition], ], Vol. 4. Moscow: Politizdat Publ., 1955, pp. 419–459. (In Russian).

    Okorokov, A. Z. Oktyabr’ i krah russkoj burzhuaznoj pressy.  [October and the collapse of the Russian bourgeois press],Moskow:  Myslʹ Publ., 1970. 404 pp. (in Russian).

    Ol’ P.A. Pravopoimanie: ot plyuralizma k dvuedinstvu [Legal understanding: from pluralism to dual unity]. Sankt-Peterburg: Izdatel’stvo R. Aslanova «YUridicheskij centr Press» Publ., 2005, 423 pp. (in Russian).

    Perevalov, V. D. “Grazhdanskoe obshchestvo i pravovoe gosudarstvo” [Civil Society and The Rule of Law], Teoriya gosudarstva i prava: uchebnik [Theory of state and law: textbook], ed. By V. D. Perevalov, Moscow: Norma Publ., 2009, pp. 346-367. (in Russian)

    Polyakov, A. V. » Priznanie prava i princip formal’nogo ravenstva» [Recognition of law and the principle of formal equality], Izvestiya vysshih uchebnyh zavedenij. Pravovedenie, 2015,   No 6, pp. 55-57. (in Russian)

    Premack, D. G. & Woodruff, G. “Does the chimpanzee have a theory of mind?”,  Behavioral and Brain Sciences, 1978, No 1, pp. 515-526.

    Ricœur, P.Pamyat’. Istoriya. Zabvenie [Memory. History. Oblivion], trans. by Blauberg I. I., Vdovin I. S., Machul’skaya O. I.  Moskow: Izdatelstvo humanitsnoi literatury Publ., 2004. 728 pp. (in Russian)

    Rodnyansky, A.  Desakralizaciya vlasti neizbezhna, ona proizojdet zdes’ i skoro [Desacralization of power is inevitable, it will happen here and soon],  Iskusstvo kino URL: https://kinoart.ru/interviews/desakralizatsiya-vlasti-neizbezhna-ona-proizoydet-zdes-i-skoro accessed on 24.07.2023]. (in Russian).

    Savigny, F. “O prizvanii nashego vremeni k zakonodatel’stvu i yurisprudencii” [Of the Vocation of our Age for Legislation and. Jurisprudence] trans. By G. ZHigulin, in Savigny, F. Sistema sovremennogo rimskogo prava v 8 tomah [The System of Modern Roman Law. In 8 volumes], Vol. 1. Moscow: Statut Publ., 2011, pp. 128-207. (In Russian).

    Sorokin, P. [Untitled], Gazeta-protest Soyuza russkih pisatelej, [Protest newspaper of the Union of Russian Writers], 1917, November 26. (in Russian)

    Shalyutin, Boris S. “O nekotoryh proobrazah prava u vysshih obez’yan” [On some prototypes of law in higher apes], Scientific Artsakh,  2019, Vol.1 (2) (2019), pp. 27-43 (in Russian).

    Shalyutin, B.S. “Pravogenez kak faktor stanovleniya obshchestva i cheloveka” [Origin of law as factor of the origin of man and society], Voprosy Filosofii, 2011, No. 11, pp. 14–26. (In Russian)

    Shalyutin, Boris S. «To the Origins of Discourse, or on the Birth of Society and Law», The Polish Journal  of Aesthetics, 2021, Vol. 62 (3), pp. 177–192.

    Spencer, H.  The Principles of Sociology, Vol. 3. London: Williams and Norgate, 1896. 635 pp.


    [1] Классическую подборку радикально различных определений права приводит, например, Г. Харт (Понятие права /Пер. с англ. Е.В. Афонасина и С.В. Моисеева.  СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2007. C. 9-14). В России сегодня продолжает господствовать сохранивший немалое влияние и в мире отождествляющий право с принимаемыми и силой обеспечиваемым государством законами многократно логически нокаутированный легизм (Чего стоит хотя бы то, что он допускает возможность установления правил, «противоречащих объективным законам развития общества и даже природы» и требует в таком случае признать нормой права «формально закрепленный запрет… на использование законов земного притяжения или предписание, обязывающее не болеть гриппом» (Оль П.А. Правопоимание: от плюрализма к двуединству. СПб., Изд-во Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2005.  С. 145-146.)),  причины живучести которого не исчерпываются очевидной сервильностью по отношению к государству и требуют отдельного обсуждения. 

    [2] Подробнее см. Шалютин Б.С. Правогенез как фактор становления общества и человека // Вопросы философии. 2011. № 11. С. 14 – 26; Shalyutin B.S. To the Origins of Discourse, or on the Birth of Society and Law // The Polish Journal  of Aesthetics. 2021. Vol. 62 (3). P. 177–192.  

    [3] Под постприродным миром понимается  самостоятельная эволюционная ступень, охватывающая период приблизительно от начала антропогенеза до возникновения общества.

    [4] Эванс-Причард Э. Э. Нуэры. Описание способов жизнеобеспечения и политических институтов одного из нилотских народов / Пер. с англ.  О. Л. Орестова. М.: Наука, 1985. С. 129.

    [5] Даже в сохранившихся сегодня дуальных общностях отношения половин выражаются «как в тесном сотрудничестве, так и в скрытой вражде» (Леви-Строс К. Структурная антропология / Пер. с фр. В.В. Иванова. М.: Эксмо-пресс, 2001, с.16).

    [6] Такой механизм описан и в современных архаических культурах  (Johnson H.M. Sociology: A Systematic Introduction. New Delhi: Allied publishers, 2006, p. 187).

    [7] Гоббс Т. Левиафан / Пер. с англ. А. Гутермана // Гоббс Т. Соч. в 2 т. Т. 2. М.: Мысль,1988. C.98.

    [8] Бергсон А. Опыт о непосредственных данных сознания / Пер. с фр. Б.С. Бычковского // Соч. в 4-х т. Т.1. М.: Московский клуб, 1992. С. 65.

    [9] Сегодня для ее обозначения обычно используется термин theory of mind, который предложили Д. Премак и Г. Вудроф  (Premack, D. G. & Woodruff, G. Does the chimpanzee have a theory of mind? //  Behavioral and Brain Sciences. 1978, No 1. P. 515-526).

    [10] Это не право в современном значении, предполагающем соотнесение с другими субъектами: «Любое право конституируется только через отношение к этому праву других субъектов» (Поляков А.В. Признание права и принцип формального равенства, // Известия высших учебных заведений. Правоведение. 2015. № 6 (323), с. 59. Гоббс говорит лишь о  «свободе всякого человека использовать собственные силы по своему усмотрению»  (Гоббс Т. Левиафан, с. 98). 

    [11] См. об этом: Гоббс Т. Левиафан, с.99. 

    [12] Следует подчеркнуть, что распространенное понимание права как организованной справедливости само по себе ошибочно. Организованное справедливое распределение пищи на скотном дворе права не образует. Правовая справедливость производна по отношению к свободе.

    [13] Поляков А.В. Признание права и принцип формального равенства, С. 60.

    [14] Для современных обществ это довольно сильное упрощение. Далее в статье оно будет отчасти скорректировано.

    [15] Савиньи Ф.К. фон. О призвании нашего времени к законодательству и юриспруденции /  Пер. с нем. Г. Жигулина // Савиньи Ф.К. фон. Система современного римского права: В 8 т. Т.I. С. 134.

    [16] Разумеется, далеко не всякий суд есть согласование свободных воль.

    [17] См. подробно: Шалютин Б.С. О некоторых прообразах права у высших обезьян // Научный Арцах. 2019. № 1 (2). С. 27-43.

    [18] Рикёр П. Память. История. Забвение  / Пер. С фр. Блауберг И. И., Вдовин И. С., Мачульская О. И. М.: Издательство гуманитарной литературы, 2004. С. 654.

    [19] Маркс К., Энгельс Ф. Манифест коммунистической партии /  Пер. с нем. // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 4. М. : Политиздат, 1955. С. 426.

    [20] Там же, с. 443.

    [21] Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства /  Пер. с нем.  // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 21. М.: Политиздат, 1961. C. 177.

    [22] Spencer, H. The Principles of Sociology, Vol. 3. London: Williams and Norgate, 1896, p. 516.

    [23] Иеринг Р. Борьба за право / Пер. с нем. П.П. Волкова. Издание К.Т. Солдатенкова. М.: Типография Грачева И.К., 1874. С. 16.

    [24] Ясаи Э. де. Государство / Пер. с англ.  Г. Покатович.  Москва, Челябинск: ИРИСЭН, Социум, 2016, С. 273.

    [25] Там же, с. 103.

    [26] Там же.

    [27] Перевалов В.Д. Гражданское общество и правовое государство // Теория государства и права: учебник / Под ред. В.Д. Перевалова.  М.: Норма, 2009. С. 351.

    [28] Формирование этой традиции в Новое время может быть пунктирно обозначено такими именами как Гоббс, Пейн, Гегель и Маркс.

    [29] Там же.

    [30] Роднянский А. Десакрализация власти неизбежна, она произойдет здесь и скоро // Искусство кино URL:  https://kinoart.ru/interviews/desakralizatsiya-vlasti-neizbezhna-ona-proizoydet-zdes-i-skoro (дата обращения: 24.07.2023).

    [31] Объективные факторы такой вторичной (в отличие от исторически преодоленной, истинно религиозной) сакрализации, которые здесь нет возможности обсуждать, не предопределяют ее, ибо могут быть преодолены, в том числе, сознательно организованными действиями.

    [32] Перевалов В.Д. Гражданское общество и правовое государство. С. 350.

    [33] Прежде всего, это касается социальной науки, однако уже пример генетики в СССР показывает, что и другие не застрахованы. Наука институционально противостоит тоталитарному и авторитарному государству, поскольку она исторически возникает и органически существует как составляющая общесоциального рационального дискурса, предполагающего субстанциональность мыслящей личности, отсутствие подчинения власти просто в силу того, что она власть, свободу дискуссии и т.п. Создание «загона-заповедника» свободной мысли в сфере «точных» наук в СССР было обусловлено только тем, что на некотором этапе власть осознала их необходимость для развития вооружений, и не случайно этот союз без любви дал глубокую трещину, символом которой стала фигура Андрея Сахарова. Границы предмета науки плохо работают против их пересечения свободной мыслью.

    [34] «Истина» в данном случае означает аксиологическое основание науки; эпистемологические дискуссии о применимости этого понятия выходят за рамки предмета данной статьи.

    [35] Пароход – в прямом смысле — вывез не всех. Сорокина отправили поездом.

    [36] Сорокин П. Без названия // Газета-протест Союза русских писателей. 1917. 26 ноября.

    [37] Гурьев А.И. Как закалялся агитпроп. М. : ООО «Научно-издательский центр «Академика», 2011. С. 250.

    [38] Декрет о печати  // Декреты   Советской   власти. Т.I. М.: Политиздат, 1957.  С. 25.

    [39] Окороков А.З. Октябрь и крах русской буржуазной прессы. М.: Мысль, 1970. С. 310.

    [40] При этом, однако, безусловному запрету подлежит слово, противоречащее сформулированным выше конституирующим характеристикам права, призывающее к насилию или унижающее контрагентов. Иные ограничения, например, касающиеся неприкосновенности частной жизни, могут устанавливаться через согласование воль.

    [41] Бердяев Н. О свободе и достоинстве слова  // Народоправство. 1917. № 11. С. 5.

    [42] Там же.

    [43] Там же, с. 7.

    [44] Там же, с.5.