Метка: дуально-родовая организация

  • «Grundpakt» вместо «grundnorm»или к вопросу об основании юридического

    //Вестник Курганского университета. – Серия «Гуманитарные науки». – Вып. 2. 2006. № 3 (7). С. 76-84.

    Аннотация

    В статье предлагается концепция происхождения юридического как особого механизма социальной регуляции. Его возникновение связывается с переходом от обособленно-родовой организации к надродовым отношениям, в которых возникает необходимость устойчивого регулирования взаимодействия противостоящих субъектов. Обосновывается тезис о том, что историческим основанием юридического выступает первичный межродовой договор — grundpakt, конституирующий взаимное доверие, равенство сторон и готовность соблюдать достигнутые соглашения. Показано, что из grundpakt логически вытекает презумпция суда как рациональной процедуры разрешения конфликтов. Особое внимание уделяется дуально-родовому браку, рассматриваемому как первая исторически устойчивая форма общественного договора, включавшая механизм взаимного заложничества и тем самым имманентную силовую гарантию исполнения обязательств. В отличие от нормативистского понимания права, основание юридического связывается не с системой позитивных норм и не с государством, а с договорной организацией отношений между свободными субъектами.

    Ключевые слова: grundpakt, grundnorm, юридическое, договор, справедливость, дуально-родовая организация, право, суд, залог, естественное право, Кельзен, Рикёр.

    “Grundpakt” Instead of “Grundnorm”, or On the Foundation of the Juridical

    Abstract

    The article proposes a conception of the emergence of the legal as a specific mechanism of social regulation. Its origin is associated with the transition from separate kin-based communities to supra-kin relations, in which stable regulation of interactions between opposing subjects became necessary. The author argues that the historical foundation of the legal is an initial inter-kin agreement — Grundpakt — constituting mutual trust, equality of the parties, and their readiness to comply with agreements. It is shown that the Grundpakt logically entails a presumption of adjudication as a rational procedure for resolving conflicts. Particular attention is paid to dual-kin marriage, regarded as the first historically stable form of the social contract, incorporating mutual hostage-taking as a mechanism and thus an immanent coercive guarantee of compliance. In contrast to a normativist understanding of law, the foundation of the legal is located not in a system of positive norms or in the state, but in the contractual organization of relations between free subjects.

    Keywords: grundpakt, grundnorm, contract, justice, dual‑clan organisation, law, court, pledge, natural law, Kelsen, Ricœur.

    Текст:

    В данной статье я попытаюсь предложить вариант ответа на вопрос «Как могло бы сформироваться юридическое?» Разумеется, предложенная ниже логическая конструкция сформировалась в процессе взаимодействия определенных теоретических представлений с данными историко-юридического, общеисторического, антропологического, этнологического происхождения. Однако я не претендую на то, что данная модель воспроизводит реальный исторический процесс. Напротив, история, конечно, нигде и никогда не могла идти столь жестко и схематично. В то же время, очень может быть, что эта схема в какой-то мере соответствует реальной логике истории, и в этом смысле могла повторяться сотни и тысячи раз в самых разных модификациях, а в чем-то повторяется и в наши дни. Поэтому в качестве иллюстративного материала я считаю возможным, излагая принципиальную схему, обращаться к разного рода фактическим данным.

    Возможно, построение статьи показалось бы более строгим, если бы с самого начала было дано некоторое определение юридического, а далее рассматривался его генезис. Однако подходов к определению юридического слишком много, и неприемлемость произвольного определения привела бы к обширному логико-терминологическому обсуждению. Поэтому я построил изложение иначе. Я покажу, как в ходе истории могло формироваться нечто такое (механизм регуляции поведения, система отношений и т.п.), что обладает сущностным сходством со всем, что сегодня называют юридическим. Мы пойдем, таким образом, от генезиса юридического к выявлению его конституирующих характеристик.

    Становление человеческого мира имело место в ходе процесса, который сегодня обычно называют антропосоциогенезом. Основное содержание его заключалось в трансформации животной общности, ведущие механизмы обеспечения устойчивости которой были заданы генетически, в группу, устойчивость которой обеспечивалась способами, генетически не заданными. Эти способы, вырабатывавшиеся сменявшими друг друга поколениями членов группы и дававшие преимущества в сравнении с конкурирующими группами, обрели собственную логику развития и трансформировали «под себя» саму биологию их носителей, образовав, в конечном счете, современного человека.

    Первую типологическую собственно человеческую группу принято обозначать как род. Обеспечение устойчивости рода – небольшой группы в два-три десятка человек – имело два аспекта. Первый – трансляция сквозь смену поколений самого способа организации рода. Ключевую роль в выполнении этой функции играли разнообразные сакральные механизмы, а также язык, материальная культура и т.п. Второй – сохранение конкретного множества людей, составлявших группу в конкретный момент времени. Здесь основным механизмом выступало психоэмоциональное взаимопроникновение, сопереживание членов группы. Как мне уже приходилось писать, уровень этого эмоционального единения «был столь высок, что приводил к формированию как бы единой родовой души, единой родовой психики. Существовало мощнейшее МЫ, НАШИ и т.п. Сплоченность МЫ была столь велика, что превращала первичную группу фактически в единый супер-организм[1]. Внешнее посягательство на другого члена рода было равносильно посягательству на себя» [21, 81-82].

    Ни о каких юридических отношениях внутри этой группы говорить не приходится. Уместно напомнить, что и сегодня, хотя юридическое начало в той или иной мере проникло почти во все клеточки современного человечества (кроме, может быть, единичных изолятов), в ряде культур его статус весьма невысок, причем речь идет не только, например, об Африке, но и о  древнейших развитых дальневосточных культурах – японской и китайской. Как отмечают исследователи, «в отличие от Запада народы этих стран не склонны верить в право как средство обеспечения социального порядка и справедливости… Строго очерченные решения, которые дает право, связанное с ним принуждение – все это встречает крайнее неодобрение. Здесь исходят из того, что социальный порядок должен охраняться по преимуществу методами убеждения, техникой посредничества, самокритичными оценками поведения, духом умеренности и согласия» [8, 354]. Здесь «законы не являются нормальным средством решения конфликтов между людьми» [8, 356]. «Традиционная китайская концепция не отрицает права, но полагает при этом, что оно хорошо для варваров, для тех, кто не заботится о морали, … для иностранцев, которым чуж-

    77

    да китайская цивилизация. Китайский же народ прекрасно обходится и без права. Он… регулирует межличностные отношения… следуя не праву, а соглашению и гармонии. Эту гармонию легко восстановить благодаря тому, что китайцы воспитаны так, что ищут причины конфликта не в злой воле или неспособности противника, а в своих собственных ошибках, нерадении, оплошности» [8, 356-7]. «Конфуцианская Азия предпочитает равенству идеал сыновних отношений, образуемых внимательным покровительством и уважительным подчинением» [1, 256]. «Главное для японцев – нормы поведения…установленные для каждого вида человеческих отношений традицией и основанные… на чувстве привязанности…, которое объединяет индивидуумов в их отношениях… Жертва несчастного случая, смирившись со своим несчастьем, откажется от обращения в суд для реализации своего права и с благодарностью примет вместе с извинениями скромное возмещение, которое виновник поспешит предложить пострадавшему» [8, 374]. В традиционных африканских обществах в случае конфликта «задача видится в большей мере в полюбовном примирении заинтересованных лиц, чем в установлении прав» [8, 379]. Здесь нет стремления «дать каждому «то, что ему причитается». В африканской среде «справедливо[2]» прежде всего то, что обеспечивает сплоченность группы и восстанавливает согласие и взаимоотношения между ее членами» [8, 379].

    Я привел эти цитаты, разумеется, не с целью отождествления современных африканских или тем более дальневосточных обществ с примитивными родами. Мне хотелось подчеркнуть следующий важный момент: юридическое начало не работает там, где доминируют «сыновние отношения», единение на основе «чувства привязанности», стремление к полюбовному миру и т.п. В то же время, оно признается как механизм регулирования отношений с теми субъектами, которые находятся за пределами группы, строящейся на базе «гармонического слияния», за пределами круга «своих», «наших», множества «мы».

    Тысячи работ обсуждают проблему соотношения права и морали. При этом удивительным образом остается незамеченным одно из важнейших, а скорее – важнейшее, основополагающее, различие. Мораль действует только в кругу «своих», между «своими», тогда как право работает только в отношениях между противостоящими друг другу субъектами[3].

    Обнаружить это различие сложно в силу того, что в современном развитом обществе значительная часть людей выступает по отношению друг к другу одновременно и как свои – в одних аспектах, и как чужие – в других. Применительно к «доисторическим» людям локализация морали собственной группой – кругом «своих» – неоднократно отмечалась, например, в этнографической литературе[4]. Однако такое ограничение – не особенность архаичной морали, а ее имманентное свойство, становящееся неочевидным в развитых обществах в силу трансформации круга своих, размывания и усложнения его границ. Экспликации этого различия морального и юридического в известной мере препятствовал и авторитет великого Канта, сместившего моральное начало от живых, чувствующих людей, с плотью и кровью, в сторону «всеобщего закона поведения». Сопереживание, сострадание – вот основа морали. Моральные нормы суть обобщение опыта сопереживания и соответствующего поведения.  Мир морали структурируется полярностью добра и зла, а добро по отношению к кому-либо есть не что иное, как бескорыстная устремленность на то, чтобы ему не было плохо, а было хорошо. И ничего другого, кроме непосредственного сопереживания, когда мне больно, если больно ему, ибо между нами существует соединяющая нас в единое целое эмоциональная, сопереживательная, связь, ничего другого не может лежать в основе этой бескорыстной устремленности. Рациональный компонент в морали сугубо надстроечен, и если изъять из-под него сопереживательный фундамент, человек как моральный субъект превратится в калькулирующего робота, находящегося вне морали.

    Юридические отношения, предполагающие стремление «дать каждому «то, что ему причитается»» внутри первобытного рода возможны так же, как иск о возмещении ущерба или требование наказания со стороны левой руки по отношению к правой, поранившей ее при заточке карандаша. Иное дело – межродовые отношения.

    Выдающийся современный русский ученый Ю. Семенов выделяет три типа норм, существовавших в доклассовом обществе. При этом два из них – моральные нормы и табу – действовали только в пределах рода [19, 10]. Что касается третьего типа норм, то они возникли как инструмент регуляции межродовых отношений. Семенов показывает, что изначально в случае межродового конфликта, вызванного, например, убийством члена рода кем-либо из другого рода, единственно возможным ответом была кровная месть. Далее он пишет:

    «Кровная месть могла вызвать ответную кровную месть и положить начало бесконечной череде убийств, которая в свою очередь могла привести к гибели обоих враждующих коллективов. Возникла необходимость установления каких-то правил, которые регулировали бы конфликты между коллективами. В результате возник знаменитый принцип, который известен под названием талиона (от лат. talioni — возмездие). Он заключался в том, что ответный ущерб должен быть равен инициальному ущербу: око за око, зуб за зуб, смерть за смерть. В таком случае конфликт считается исчерпанным, вражде приходил конец. Теперь потерпевшая сторона не имела права на возмездие. Если же она попыталась совершить ответные действия, то развертывался новый конфликт, снова возникала вражда. Так начало одновременно формироваться и понятие, и чувство справедливости. Когда одна сторона нанесла ущерб другой, произошло нарушение справедливости. Справедливость должна быть восстановлена. Самый первый способ ее восстановления — нанесение обидчику или обидчикам адекватного ущерба. Понятие справедливости было важнейшим в обычном праве. Оттуда оно перешло в право, где сохранило свое значение… В результате возникла новая форма регулирования отношения между людьми, отличная как от табуитета, так и от морали. Именно ее и принято называть обычным правом» [19, 11].

    Приведенный фрагмент заслуживает внимания и комментариев в ряде отношений. Прежде всего, Ю. Семенов не утверждает, как может показаться, что принцип талиона, формирующийся в межродовых отношениях, есть начало юридического. Категорию юридического он вообще не использует. Что касается общего понимания права, то здесь Ю. Семенов воспроизводит жестко

    78

    этатистскую позицию: «Властная воля есть воля государства, которое является ее носителем. Эта воля фиксируется в нормах, которые именуются правовыми, и совокупность которых образует право. Право есть воля государства… Силой, при помощи которой воля государства навязывается его подданным или гражданам, являются особые его органы — отряды вооруженных людей (полиция, милиция, армия). Именно эта сила стоит на страже правовых норм» [19, 4].

    Было бы неуместным полемизировать с Ю. Семеновым относительно общей природы права и насильственно включать его в поле вековых теоретико- и философско-правовых дискуссий. Не этот вопрос находится в зоне его исследовательского интереса. Его авторская новация здесь заключается в четкой демаркации и выделении особого нормативного пространства, которое он предлагает называть обычным правом, отличного от морали и табуитета. Специфику норм обычного права он видит в следующем: по происхождению и первоначальному применению они являются межродовыми; в основе их лежит принцип талиона (можно сказать, что формирование обычного права и есть формирование этого принципа); формирование обычного права неразрывно связано с формированием понятия и чувства справедливости. Справедливость при этом описывается «апофатически»: нанесение ущерба есть ее нарушение. Кроме того, начало справедливости переходит из обычного права в собственно право. Вопрос об отношении обычного права и собственно права Семеновым не рассматривается. Наличие преемственности по параметру справедливости не означает того,  что обычное право входит в объем понятия права. Аналогично, из того, что, согласно марксизму, коммунизм наследует от капитализма общественный характер производства, марксисты не выводят, что капитализм – исторически первая разновидность коммунизма.

     Однако двинемся дальше. Семенов говорит, что в связи с опасностью гибели враждующих коллективов «возникла необходимость установления каких-то правил, которые регулировали бы конфликты между коллективами. В результате возник знаменитый принцип, который известен под названием талиона». На мой взгляд, за этой фразой скрывается колоссальная по своей значимости проблема. Из самого факта необходимости в чем-либо, это что-либо автоматически не появляется. Человеку, отравленному ядом, необходимо противоядие. Но его может не быть в принципе, и тогда человек погибает. Почему этого не произошло с человечеством? Почему и как стало возможным установление неких правил, позволивших человечеству выйти из гибельного тупика?

    Прежде чем ответить на эти вопросы, следует попытаться реконструировать «исходный пункт» — характер межродовых отношений до установления «правил игры». Разумеется, ни о каком фактическом обосновании такой реконструкции не может быть и речи, причем, видимо, не только сегодня, но и никогда. Она может быть чисто логической и опирающейся на интерпретации неких гораздо более поздних фактов.

    Первичные роды были эффективными онтологическими единицами, поэтому их количество росло. Хотя ситуативные конфликты могли вспыхивать всегда, доминирование человека над другими живыми существами долгое время позволяло родам вести относительно мирное сосуществование за счет освоения новых пространств. Критическая плотность конфликтов должна была возникать с заполнением людьми пригодных для обитания территорий. В этих условиях роды неизбежно становились смертельными врагами по отношению друг к другу. При взгляде изнутри какого-либо рода, любой чужой род – самая опасная внешняя объективная реальность. Чужим нужны те же блага, при этом они опасней любого зверя, поскольку умней и, в свою очередь, видят в нас опаснейших конкурентов, подлежащих — если это возможно — устранению. Чужие, таким образом, есть источник страшной опасности, это сила, которую можно остановить только силой. Поэтому «род роду волк»; «война всех против всех»; стремление к уничтожению конкурирующего рода «под корень», до последнего человека – таким, по-видимому, и был искомый «исходный пункт».

    Не надо быть глубоким знатоком истории социальной мысли, чтобы обнаружить почти тождество приведенного описания «естественному состоянию» Т. Гоббса, по сути, с единственным отличием: субъектами «войны всех против всех» здесь выступают не индивиды, а роды. В отличие от Ю. Семенова, Т. Гоббс предлагает ответ на вопрос о механизме выхода из «естественного состояния» – это общественный договор, сама возможность которого, впрочем, Гоббсом не обсуждается и видится ему чем-то само собой разумеющимся, когда люди руководствуются рациональным «стремлением избавиться от бедственного состояния войны» [5, 129]. Корректировка в отношении субъектов, взаимодействовавших в рамках «естественного состояния», позволяет осуществить «новое издание» модели общественного договора, что в первом приближении и было сделано мною год назад. В рамках построения этой модели, в частности, выдвигался и обосновывался тезис о том, что юридическое начинается как раз с этого межродового общественного договора, который – как я попытался показать – подпадает под понятие юридического закона [21]. Однако я также не ставил вопрос о том, каким образом оказался возможен такой договор.                                                                   

    Итак, с одной стороны, внутри рода «человек человеку брат», с другой стороны – война, ненависть, страх, месть – вот характеристики «естественного состояния» межродовых отношений. Каким образом из этого состояния мог быть сделан шаг в сторону какого-то договора, устанавливающего некую справедливость?

    Оригинальный характер такой постановки вопроса отнюдь не означает  отсутствия каких бы то ни было идейных предпосылок для ответа на него. Очень важными представляются плодотворные размышления в близком проблемном поле П. Рикёра, одного из крупнейших современных мыслителей, немало способствовавшего возвращению основополагающих юридических вопросов в общее русло развития фундаментального гуманитарного знания[5]. Рикёр тщательно исследовал вопрос о соотношении мести и справедливости. Справедливость, полагает он, невозможна при «лобовом столкновении» антагонистов. Для осуществления справедливости между антагонистами должна быть установлена справедливая дистанция [16, 14].Препятствием, мешающим «обрести то, что мы только что назвали справедливой дистанцией между антагонистами… выступает желание мести» [там же].  «В точке мести, точке короткого замыкания, справедливость (правосудие) соответствует установлению дистанции между протагонистами» [там же].  «Но как же можно установить такую дистанцию, если не при помощи выхода на сцену некоего третьего, не являющегося ни одним из протагонистов?» [там же].  Итог этого фрагмента анализа выглядит так: «Справедливая дистанция, посредничество кого-то третьего, беспристрастность становятся великими синонимами чувства справедливости»  [там же].

    В порядке комментария к этим размышлениям хо-

    79

    телось бы подчеркнуть, что месть детерминируется эмоционально. Мстящий не озабочен проблемой справедливости[6]. Эмоция мщения возникает как агрессия в отношении посягнувшего на меня или «наших», и развертывается далее по типичной для агрессивных эмоций схеме. Охваченный эмоцией субъект – и индивидуальный, и еще в большей степени групповой – не знает границ и готов зайти в своем мщении настолько далеко, насколько сможет. Ничего не меняя принципиально, еще и усугубляет ситуацию идея мщения, концентрирующая и усиливающая  эмоциональное начало, повышающая эффективность его регулятивной функции и позволяющая пролонгировать соответствующую установку на любой срок.   Понятие дистанции, достаточно метафорическое, противостоит здесь «лобовому столкновению» или, еще более удачно, «короткому замыканию». Необходимым (конечно, не достаточным) условием справедливости должен быть, выражаясь языком бокса, «брейк», блокирующий спонтанное развертывание эмоций взаимной агрессии. Справедливость беспристрастна. Блокировка страстей позволяет выйти на сцену и стать главным действующим лицом рассудку, функция которого как раз и заключается в том, чтобы судить, рассуждать, осуществлять судебный процесс. Последний, как отмечает П. Рикёр в другой работе, «состоит в том, чтобы установить справедливую дистанцию между проступком, вызвавшим частный и публичный гнев, и наказанием, налагаемым судебным институтом. Если месть осуществляет короткое замыкание между двумя страданиями, страданием, претерпеваемым жертвой, и страданием, налагаемым мстителем, то судебный процесс вставляется между этими страданиями, устанавливая справедливую дистанцию» [15, 156].

    Таким образом, дистанция и беспристрастность не вызывают сомнения. Что касается «третьего», то здесь дело обстоит гораздо сложнее. Действительно, если мы возьмем современный мир, то при вооруженных, или на грани вооруженных, конфликтах между странами или, например, преступными группировками институт посредничества востребуется очень часто. Однако в том то и дело, что в рассматриваемый период института посредничества еще не было, он не сформировался как институт.

    Посредник может только встроиться в существующую структуру взаимоотношений, к нему должны обратиться. Это предполагает, как минимум, следующие моменты: паузу (на языке Рикёра ее можно было бы назвать временно́й дистанцией), доверие к посреднику и хотя бы предварительную готовность выполнять будущее соглашение[7]. Следовательно, ключевой вопрос – это вопрос о возможности формирования этой системы взаимоотношений.

    Логично предположить, что такие взаимоотношения не могли возникнуть сразу между несколькими родами. Процесс их становления должен был быть одновременно процессом становления связанных этими отношениями пар родов. Каким образом могли происходить первые «пробои» в стене вражды и страха между двумя родами? Едва ли когда-то удастся дать по-настоящему исторически обоснованный ответ на этот вопрос. С уверенностью можно сказать только одно: в обособленно-родовую организацию первых человеческих обществ, существовавшую, возможно, сотни тысяч лет, могли начать «вкрапляться» начала другой формы организации лишь в условиях жесточайшего кризиса первой. В условиях такого рода кризисов всегда актуализируются альтернативные возможности связей, в том числе ранее возникавших, но вытесненных установлением доминирующего способа организации. В нашем контексте можно упомянуть, что этологами описаны случаи межиндивидуальных дружеских отношений в естественной природе у высокоразвитых обезьян разных видов. Но более вероятно, что ключевую  роль в «пробое» стены сыграло сексуальное начало. Во всяком случае, закрепление новой формы социальной организации было связано именно с разделенностью людей на два пола. Последнее утверждение опирается уже не на чистую логику, а на факты, к которым и обратимся.

    «В ряде первобытных обществ запрет вступать в половые отношения с членами своего рода сочетался с требованием вступать в такие отношения исключительно лишь с членами одного другого определенного рода. Точно такие же требования предъявлял к своим членам и этот последний род. В данном случае мы сталкиваемся со своеобразным союзом двух родов, каждый из которых запрещал половые отношения внутри себя и обязывал своих членов искать половых партнеров в союзном роде. Этот союз в этнографии принято именовать дуальнородовой организацией. Как свидетельствуют данные этнографии, дуальная организация имела в прошлом человечества универсальное распространение» [18, 211-212].

    Дуально-родовая связка имела в сравнении с отдельным родом эволюционное преимущество, очевидное в условиях «войны всех против всех» — численное превосходство. Нападение со стороны любого третьего на каждую часть дуальной системы должно было вызывать жесткий ответ со стороны обеих ее частей, поскольку каждая часть в одиночку стала нежизнеспособна.  Последнее и привело со временем к практически повсеместному вытеснению обособленно-родовой организации.

    В этом контексте получает свое объяснение и тайна экзогамии, остававшаяся до сих пор неразгаданной. Внутриродовое половое табу оказывается механизмом, обеспечивающим неразрывный характер связи двух частей дуально-родового целого. Тенденция к укрупнению социокультурной единицы была обусловлена внешним вызовом – ужесточением конкуренции с другими общностями. Но те связи, которые обеспечивали целостность рода, не могли удержать более крупные целостности. Половое табу, установив абсолютную взаимозависимость воспроизводства двух родов, стало адекватным и эффективным внутренним ответом на внешний вызов. Утвердившись, оно стало непреодолимым препятствием возврату к обособленно-родовой ступени и конституирующим основанием надродового уровня социальной организации.

    Рассмотрим подробнее характер отношений между двумя частями дуального целого. Эти части, с одной стороны, не сливались в единый род, а с другой, — уже не были в состоянии войны и вражды друг с другом. Более того, в случае ситуативного конфликта между членами этих двух родов не могла развертываться схема бесконечной кровной мести. Препятствием этому было не просто интеллектуальное осознание неразрывной взаимозависимости, а то обстоятельство, что члены каждого из родов, проникавшие в зону рода-партнера, выступали в качестве заложников. Институт дуально-родового брака представлял собой одновременно институт взаимного заложничества как механизма, гарантирующего стабильность взаимовыгодных отношений.

    Существование института заложничества в качестве некоего гарантирующего механизма является историческим фактом. Так, Г. Дж. Берман, описывая становление

    80

    правоотношений германских народов, пишет, что существовала «процедура переговоров между домами и кланами, опиравшаяся на поручительство, залог и заложников» [4, 67]; кроме того, «должник мог отправить заложника во вражеский стан, чтобы он жил и работал там до полной уплаты долга» [4, 67]. Подобная практика была широко распространена и далеко за пределами Западной Европы. Кстати, и отправка парламентариев под белым флагом также является вариантом заложничества.

    Даже ситуативное, краткосрочное заложничество обеспечивает паузу, вклинивающуюся в точку «лобового столкновения», разрывает «короткое замыкание» и позволяет, вынуждает вести переговоры. Переговоры представляют собой принципиально новый тип отношений, открывающий альтернативу обоим ранее существовавшим в первичном человеческом мире полярным вариантам: эмоциональному слиянию и смертельной вражде. Переговоры представляют собой установление языковых, лингвистических отношений между сторонами.

    В сущности, возникновение межродового диалога и означает собой скачок в новую историческую эпоху, самый крупный в истории человечества. Думается, он аналогичен скачку в эволюции живой природы от доядерных к ядерным формам жизни. Многие современные специалисты считают, что ядерные формы возникли в результате слияния пар безъядерных организмов. Сегодня разделение безъядерных (прокариотов) и ядерных (эукариотов) организмов – самая глубокая демаркация в биологическом мире. Разница в том, что прокариоты сохранились и сосуществуют с эукариотами, тогда как обособленно-родовые социальные единицы практически полностью остались в далеком прошлом.

    Межродовой разговор содержит в себе возможность договора. Эти слова не случайно одного корня[8]. Вступление в разговор предполагает принятие совокупности отношений, имманентных самой ткани языка[9]. Из этой совокупности нас пока интересуют два, на которые обращает внимание в сходном контексте П. Рикёр. «…Говорящему в первом лице – отмечает он – соответствует адресат во втором лице. Следовательно, высказывание является как минимум биполярным феноменом, связывающим некое я и некое ты, чьи места могут меняться, но лица при этом не перестают быть незаменимыми. Освоение личных местоимений не является полным до тех пор, пока правила того обмена поняты не полностью. Это полное освоение способствует возникновению субъекта права следующим образом: другой в качестве я  уже возвещает  о признании другого как равного мне в терминах прав и обязанностей» [14, 35]. Языковая коммуникация, таким образом, предполагает признание другого как равного – это первый момент. Второй состоит в том, что в процессе языковой коммуникации «каждый пользуется правилом искренности, без которой обмен в сфере языка был бы невозможен» [14, 36]. В одной из своих давних публикаций я также отмечал: «Коммуникация посредством конвенциональ­ного языка возможна при наличии не только семантической, но и прагматической конвенции конвенции доверия» [20, 159].

    В то же время, язык сам по себе не может быть гарантом равенства и доверия уже хотя бы потому, что он содержит лингвистические возможности и установления неравенства контрагентов коммуникации, и обмана, не говоря уже о том, что лингвистическая связь может быть в любой момент разорвана. Поэтому формирование лингвистической связи хотя и выступало важнейшей стороной и необходимым механизмом становления нового типа межродовых отношений, предполагающих свободный союз равных, разных и доверяющих друг другу сторон, механизмом их утверждения стал не общий язык, а межродовой брак. Следует заметить, что эту функцию, хотя и, конечно, в модифицированной форме, брак сохраняет еще очень долго. Здесь уместно привести замечание Леви-Строса: «Наблюдателей часто поражает невозможность для дикарей иметь нейтральные отношения, точнее говоря, не иметь никаких отношений. У нас имеется ощущение, иллюзорное при этом, что отсутствие определенного родства порождает в нашем сознании такое состояние. Но предположение, что такова ситуация в первобытной мысли, не выдерживает критики. Всякая семейная связь означает определенную группу прав и обязанностей, в то время как отсутствие семейной связи… означает вражду» – [4, 68]. Рене Давид, описывая африканскую концепцию социального порядка, также отмечает, что «брак – это скорее альянс двух семей, чем союз двух людей» [8, 379]. Наконец, и прекрасно известный династический брак есть не что иное, как, с одной стороны, взаимное признание равенства, с другой – установление доверия.

     Дуально-родовой брак стал исторически первой формой того общественного договора, который конституировал и юридическое начало в человеческом мире, и в целом надродовой уровень истории, охватывающий сегодня практически все человечество.

    ***

    Каково было конкретное содержание дуально-родового брачного договора? Едва ли этот вопрос имеет большое значение с точки зрения юридической науки. Скорее, это проблема антропологов. Юридически же важно, что здесь конституировалось само договорное, а тем самым и само юридическое начало.

    В известной мере, здесь может быть проведена аналогия с «основной нормой» (grundnorm) Г. Кельзена, который определяет ее следующим образом: «Поскольку речь идет об основной норме правопорядка (т.е. порядка, предусматривающего акты принуждения), то описывающее эту норму высказывание, т.е. основное (правовое) высказывание (Gnuidsatz) о рассматриваемом государственном правопорядке, выглядит следующим образом: «Акты принуждения должны осуществляться при таких условиях и таким образом, как это предусматривает исторически первая конституция и установленные в соответствии с ней нормы». В краткой форме: «Должно вести себя так, как предписывает конституция»» [9, 153]. Grundnorm «дает только основание для законности» [3, 197]. Г. Кельзен подчеркивает: «Основная норма определяет основной фактор правотворчества, так что ее можно назвать конституцией в смысле правовой логики, в отличие от конституции в смысле позитивного права. Основная норма — это исходный пункт процедуры создания позитивного права» [9, 151].

     По аналогии с grundnorm представляется логичным ввести понятие grundpakt«основной договор». Признавая огромное прогрессивное значение учения Кельзена для юридической теории и, особенно, практики, нельзя не обратить внимание, что его логика, отчасти соответствующая логике современного функционирования юридического, противоречит логике его развития. Даже если не брать во внимание теоретический конструкт  grundnorm, обосновывающей, по мнению Кельзена, кон-

    81

    ституцию, то сама позитивная конституция появляется немногим более двухсот лет назад, тогда как действительность юридического тысячи лет надежно обосновывается без всякого обращения к конституции и grundnorm.

    Grundpakt представляет собой реальный отправной пункт развития юридического. При этом он может быть описан практически в тех же выражениях, что и grundnorm: в отношении контрагента договора должно вести себя так, как предписывает договор; основной договор не несет в себе конкретного позитивного содержания – это исходный пункт, универсальное условие создания позитивного договора (договоров).

    Прежде всего, grundpakt представляет собой констатацию взаимного доверия. Где нет никаких предпосылок доверия, а есть лишь вражда, страх и ненависть, невозможен не только брак (Монтекки и Капулетти), но и какой бы то ни было устойчивый диалог с опорой на самые жесткие формы заложничества. Договор подтверждает, усиливает и пролонгирует доверие, институционизируя его и сообщая устойчивый характер. Тем самым образуется фундамент готовности договариваться о каком-либо позитивном содержании, создается объективно ориентированная в будущее презумпция доверия, состоящая в том, что с контрагентом можно иметь дело. Дуально-родовой брак в этом смысле представляет собой исключительно надежную гарантию.

    В свою очередь, это доверие опирается не только на предполагаемое отсутствие «злокозненной воли» со стороны контрагента, но и – гораздо более глубокий момент – на его предполагаемую способность руководить своим поведением по установлению. Прежние фундаментальные механизмы системообразующего поведения людей, обеспечивающие целостность «атомарной» социальной единицы – рода, опирались на эмоциональную детерминацию, от непосредственной до сакрально обусловленной. Однако межродовая связка не имеет подобных достаточно надежных механизмов, особенно на ранних этапах своего существования. Если еще раз сопоставить с природой, то там целостность, например, симбиотических систем обеспечивается в принципе ненарушаемыми законами, носящими необходимый характер. Разумеется, и таких механизмов у дуально-родовой единицы нет. Человек – свободный субъект. Но устойчивость целого требует ненарушимости порядка взаимодействия частей – иначе само целое распадется. Целостность дуально-родовой единицы конституируется и поддерживается на основе конвенционального установления обособленных воль, то есть договора. Универсальный характер распространения дуально-родовой организации показывает, сколь сильной могла быть эта связь.

    Разумеется, со временем дуально-родовые системы стихийно вырабатывали и наращивали объем иррациональных сакральных ритуально подкрепляемых «скрепов». Однако два рода не «слипались» в один (что привело бы к возврату обособленно-родовой организации и утрате конкурентных преимуществ), и между членами разных родов не существовало той степени эмоционального взаимопроникновения, которая характерна для внутриродовых отношений. Это означало гораздо более высокую вероятность возникновения конфликтов между индивидами, принадлежащими разным родам.

    На стадии обособленно-родовой организации такие конфликты «автоматически» обретали межродовой характер. В рамках дуально-родового целого это стало невозможно. Значит, именно здесь и должен был с необходимостью возникнуть механизм рационального рассмотрения, обсуждения и разрешения конфликтов – первый прообраз современного суда. Возможность его появилась благодаря тому, что дуально-родовой организацией как раз и устанавливалась впервые та самая эксплицированная Рикёром и необходимая для конституирования юридического начала «справедливая дистанция – это середина между слишком малой дистанцией, свойственной разнообразным грезам об эмоциональном слиянии, и дистанцией избыточной, каковую поддерживают высокомерие, презрение, ненависть к чужаку, этому неизвестному» [17, 236].

    Фундаментальным позитивным содержанием межродового договора и выступает именно предполагаемое обращение к рациональной процедуре рассмотрения конфликта – к суду. Формирование юридического есть формирование презумпции суда. Она включает в себя, по-видимому, два структурных компонента: обращение к суду в ситуации конфликта и готовность выполнить его решение, каковым бы оно ни оказалось. При этом сама процедура суда носит характер рационального дискурса. Его целью является восстановление социального порядка, выражением нарушения которого и является конфликт. Конфликт должен быть разрешен и восстановлено нарушенное инициатором конфликта межродовое равновесие.

    Межродовой договор выводит два рода из «естественного состояния» — войны всех против всех – и устанавливает между ними мир. Установление мира вместо насилия есть важнейший смысл этого договора. Всякий конфликт есть срыв в насилие. Соответственно, его разрешением должно быть восстановление мира. Условием этого восстановления должно быть установление виновной (нарушившей равновесие) стороны и определение того, каким именно конкретным образом равновесие должно быть восстановлено[10].

    Сама эта процедура возможна, лишь если в ее рамках стороны проявляют беспристрастность, слышат друг друга и отвлекаются от установки на поддержку «своих» во что бы то ни стало. Только тогда  может быть найдено решение, представляющее собой по сути дела подтверждение договора, ибо всякий конфликт ставит договор под вопрос.

    Таким образом, основанием, «первоначалом» юридического является grundpakt, соотнесенный с презумпцией суда как процедуры разрешения конфликта, представляющей собой дискурс, в котором стороны выступают как равные вербальные и рациональные субъекты, восстанавливающие социальный порядок посредством механизма аргументации.

    Понимание этого обстоятельства позволяет по-новому взглянуть на классическую проблему естественного права. Под последним есть определенный смысл понимать некое универсальное, инвариантное начало, без которого о праве говорить не приходится. В таком случае мы увидим, что естественное право не материально, а процессуально. Оно требует, чтобы позитивные нормы процессуального права обеспечивали описанный выше механизм разрешения конфликтов. Универсальных материально-правовых аксиом в духе естественно-правовой классики Нового времени нет. У каждого времени, у каждой культуры свой правовой разум. Однако процесс должен быть организован таким образом, чтобы каждая сторона конфликта имела возможность представить аргументы разума; каков будет этот разум – зависит от историко-культурных обстоятельств.

    Хотя и весьма отдаленным, но все же некоторым сходством с этой позицией обладает подход Лона Фуллера. Сходство заключается в том, что Фуллер, позиционируя свой подход как естественно-правовой, также формулирует определенную совокупность требований, без которых о праве говорить не приходится, и эти требования не являются материальными нормами. Более того, некоторые из них, например, требование общеизвестности, доступности и понятности норм, также помещают

    82

    юридическую сферу под знак рациональности. В силу имеющегося сходства не упомянуть здесь о концепции Фуллера было бы некорректно. Но в то же время необходимо подчеркнуть и отличия в части пересекающейся проблематики.

    Требования, предъявляемые Фуллером к правовой системе, он называет «внутренней моралью» права. Это не может быть принято не только с точки зрения изложенного выше понимания морали, но и «общелогически». Если выдвинутый комплекс требований конституирует правовую систему, то какой смысл называть его моралью? Как остроумно высказался по этому поводу М. Голдинг, странно называть условия хорошей партии в гольф его «внутренней моралью»[11]. Сходным образом комментирует ситуацию и И. Козлихин: «Рассуждая о морали, Фуллер далеко отходит от классических теорий естественного права. Мораль в его концепции юридизируется. Собственно он… стремится изучать право, исходя из него самого, а не из каких-то внешних критериев и источников. Право должно быть справедливым, но справедливость эта носит процедурный характер. Она связана с тем, каким образом право создается, в каких формах выражается, как толкуется и как применяется… понимание морали у Фуллера столь юридизировано, что, собственно, можно было бы обойтись и без слова «мораль»» [11]. Впрочем, как отмечает И.Н. Грязин, «позднее, в частности в книге «The anatomy of law» (N.Y.; L., 1968), Фуллер несколько изменил свою позицию и предпочитал говорить относительно указанных принципов как об условиях права» [6, 187].

    Другое отличие, не терминологическое, но принципиальное, состоит в том, что выдвигаемые Фуллером принципы (ясность, непротиворечивость, выполнимость, стабильность и др.) относятся к развитой системе позитивных норм. Между тем, сами позитивные нормы надстраиваются  над grundpakt  и вовсе не представляют собой конституирующего юридическое фундамента. Представление о том, что нормативное содержание абсолютно доминирует в сфере юридического (или даже исчерпывает ее) является недавним детищем философско-правовой рефлексии, связанным с европейскими кодификациями XIX – XX веков, и представляющим собой их неадекватное, утрированное выражение.

    В этом контексте уместно обратиться тому, каков был характер регулятивной функции ранних писаных законов (поскольку обращение к дописьменной нормативности затруднительно). Г. Берман, комментируя Салическую правду, пишет: «Это типичные положения первобытного права. Одна из их главных целей – побудить стороны представить свой спор на рассмотрение общего собрания (сотенного суда), вместо того, чтобы решать его вендеттой, или же в ином случае – обеспечить основу для переговоров между домом жертвы и домом обидчика» [4, 65]. У него же в более общей форме: «Сборники законов, которые время от времени издавали короли… не были законодательством в нынешнем смысле слова, — скорее это были увещания хранить мир, блюсти справедливость и воздерживаться от преступлений» [4, 78].

    Было бы ошибкой считать, что кодификации и обусловленные ими другие масштабные изменения в юридической сфере (умалять грандиозное значение которых было бы глупостью) перевернули отношение нормы и суда. Даже в романо-германской правовой системе, где значение статута выше, чем где бы то ни было, «если того требует справедливость, судья в любой стране найдет способ отставить мешающий ему текст закона. Для этого имеется достаточно средств» [8, 85]. «Во всех странах романо-германской правовой семьи отправной точкой всякого юридического рассуждения являются акты «писаного права»… Но повсюду эти тексты являются лишь основой [8, 91]. Показательна в этом отношении ст. 1 швейцарского Гражданского кодекса, согласно которой  при отсутствии закона и обычая судья должен решать на основании такого правила, которое он установил, если бы был законодателем, следуя традиции и судебной практике [8, 97].

    В основании юридического лежит не система позитивных норм и не те или иные требования к ней, а grundpakt. При этом из предполагаемой им рациональной процедуры рассмотрения конфликта (процедуры рас-суждения, т.е. суда), как из клеточки, исторически развиваются и обособляются и институт посредничества (каковым остается современный суд), и системы юридических норм, и обособленные инстанции, их принимающие и гарантирующие.

    Залоговая гарантия представляла собой важнейшую составляющую исторического изначального договора. Залоговый договор, широко распространенный и поныне в качестве способа обеспечения обязательств, имеет принципиально специфическую структуру в сравнении любыми другими договорами. Он не просто предполагает санкцию в случае нарушения (что свойственно большинству договоров), он радикально сокращает дистанцию между нарушением договора и санкцией, при этом – самый важный момент – инстанцией, которая осуществляет санкцию, выступает сторона договора, по отношению к которой договор нарушен. Ситуация залогового договора такова, что никто не может помешать осуществлению этой санкции – в этом смысл залога и состоит. Эта сохранившаяся особенность залогового договора унаследована из глубочайшей древности, из периода становления юридического как такового.

    Первичный договор в самой своей структуре, внутри себя содержал гарантию своего выполнения. Соблюдение договора непосредственно гарантируется самим договором, а не некоей внешней инстанцией – государством, которого тогда не было ни в зародыше, ни в наметках. В этом смысле первичный договор представляет собой хотя и изначальную, но полноценную, подлинную, полносоставную юридическую связь. Отношение между первичным и современным не обеспеченным залогом бумажным договором сущностно аналогично (хотя и не тождественно) отношению между полноценными деньгами и их бумажным суррогатом. Полноценные деньги – например, золотые – сами по себе являются гарантом собственной платежеспособности благодаря имманентно заключенной в них стоимости. Платежеспособность бумажных денег гарантируется не ими самими, а государством. Изначальный договор сам по себе являлся гарантом собственного соблюдения благодаря имманентно заключенной в нем силовой санкции. Соблюдение бумажного договора гарантируется не им самим, а государством. Государство превращает бумажные деньги в деньги, государство превращает бумажный договор в договор. Но так же, как сущность денег, сущность юридического в человеческом мире лежит гораздо глубже (и формируется гораздо раньше), чем институт государства, представляющий собой в отношении обоих названных институтов лишь удобный и эффективный механизм реализации их сущности.

    П. Рикёр определяет место юридического «на полпути от морали до политики» [16,11], соотнося в этом контексте политическое прежде всего с силовым.  То обстоятельство, что залоговое начало представляло собой один

    83

    из конституирующих элементов первичного договора, имманентный характер силовой санкции полносоставной юридической связи, показывает, что удачная в принципе метафора Рикёра требует уточнения. «Животрепещущей темой политической философии – говорит  Рикёр – является война, а аналогичной темой философии права – мир» [16, 12]. Однако мир – всего лишь status quo противостоящих силовых субъектов, устойчивое перемирие. Силовая субстанция пронизывает юридическое, оставаясь одним из его конституирующих элементов. Юридическое – не «на полпути» от насилия до морали, оно лишь некий сдвиг, отход, смещение в сторону от чисто силовых отношений.

    И тем не менее, силовое начало – лишь один из конституирующих элементов юридического. Залоговый договор – в том числе первичный – принципиально отличен от захвата заложников именно тем, что он договор. Захват заложников есть чистое принуждение к исполнению тех или иных действий, тогда как залоговый договор представляет собой добровольный акт согласования и самоограничения воль, в отношении которого залог выступает лишь гарантом соблюдения достигнутых договоренностей[12].

    Договор – это не связывание другого под угрозой силы, это в первую очередь свободное связывание себя каждой стороной, наложение ими ограничений на собственную свободу, самоустановление границ, за рамки которых субъект не может выйти. Договор, таким образом, есть закон, который каждая сторона устанавливает себе сама, при этом – особенно в исторически изначальном включающим залоговый компонент договоре – используя другую сторону в качестве инстанции, гарантирующей соблюдение этого закона под угрозой силовой санкции.

    Г. Радбрух, один из видных теоретиков права XX века, утверждает, что договор сам не несет в себе обязывающей силы и действителен лишь в силу закона, охраняемого государством. «Не договор обязывает, а закон обязывает по договору» [13, 161].  Применительно к современному миру это более или менее соответствует реальному положению дел, по крайней мере – на поверхности. Однако изначально договор нес в себе юридическую связь во всей ее полноте, и лишь гораздо позже силовая гарантирующая инстанция выделилась из договора и обособилась в самостоятельную структуру. Именно то обстоятельство, что юридическое начало связывало противостоящих друг другу силовых субъектов (в отличие от связывающей «своих» морали) и обеспечивало наличие силовой гарантии, при этом гарантирующими инстанциями выступали сами субъекты юридических отношений – друг для друга. Такое положение дел существовало не только на этапе дуально-родовой организации, но сохранялось в полной мере до возникновения государства, долгое время сосуществовало с институтом государства, а отчасти сохраняется и сейчас в самых развитых обществах.

    Радбрух предпосылает рассмотрению договора цитату из гетевского Фауста:

    Но если клятвы для тебя не важны,

    Как можешь думать ты, что клок бумажный,

    Пустого обязательства клочок,

    Удержит жизни бешеный поток?

    Я уже говорил о суррогатном характере бумажного договора в сравнении с внутренней, гарантируемой залогом, силой договора изначального. Однако к этому рассмотренному моменту следует добавить и акцентировать другой, не менее важный: стороны договариваются в обоюдных интересах и поэтому добровольно. Договор есть установленный самим себе, без внешнего принуждения, закон. Соблюдение закона субъектом опирается прежде всего, непосредственно, на то, что он установил его себе сам, что это его собственный закон. Соблюдение закона субъектом является выполнением его собственного решения относительно себя самого, реализацией его способности к самоорганизации, выражением и подтверждением его верности самому себе, себетождественности. Соблюдение договора как данного не только другому, но и себе слова, как реализации собственного решения является в первую очередь внутренней ценностью субъекта. Причем это – как должно быть ясно из предшествующего анализа сущности морали – не моральная (вопреки распространенному псевдоаксиоматическому отождествлению внутренней и моральной регуляции), а собственно юридическая ценность, может быть даже базовая юридическая ценность.

    Х. Кельзен пишет: «»Не укради; если кто-либо украдет – он будет наказан»… Если первая норма вообще существует, она содержится во второй, которая единственно и является подлинной нормой закона» [2, 61]. При всем почтении к этому, может быть, крупнейшему юридическому авторитету XX века, согласиться с ним нельзя. Если даже допустить – чтобы не вдаваться в сложную и уводящую в сторону дискуссию – неотвратимость наказания, юридический закон в трактовке Кельзена окажется типологически тождественным природному, а вместе с тем и используемое им понятие «норма закона» окажется излишним. «Если кто-либо выпрыгнет из самолета – он разобьется» — при чем тут норма? Это объективная реальность, и компетентный человек учитывает ее в своем поведении. При этом он не отказывается от прыжка из самолета, а изобретает парашют. Изначальная и фундаментальная установка культуры состоит в устремленности на преодоление природных ограничений. Если бы по отношению к юридическим законам ситуация была аналогичной, они оказались бы лишь логико-лингвистическими упражнениями. Юридические законы соблюдаются прежде всего потому, что для большинства людей представляют собой внутреннюю ценность.

    Следует отметить и еще один принципиально важный момент. Заключение внешнего договора родовым субъектом означает, что юридическое начало возникает не только в межродовых отношениях, но проникает и внутрь самого рода. Ведь, заключив внешний договор, род становится обязан требовать его соблюдения и от своих собственных членов. Таким образом, внутриродовые отношения также оказываются опосредованы законом, члены рода начинают становится относительно друг друга юридическими субъектами, а тем самым перестают быть исключительно «своими», превращаясь в какой-то степени в «чужих».

    «Жизни бешеный поток» удерживает, конечно, не клок бумаги, но и – главным образом – не силовая санкция. Его удерживает в первую очередь властная сила слова – слова, данного не только другому, но и самому себе, слова, посредством которого человек властвует над собой и устанавливает стабильный порядок собственной жизни. Сама стабильность представляет собой важнейшую самостоятельную социальную ценность. С переходом от рода к надродовой организации стабильность в значительной мере обеспечивается властвующей силой слова. И здесь трудно не вспомнить: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог».

    84

    Г. Радбрух пишет: «Идею права мы находим в справедливости… Наряду со справедливостью второй составной частью идеи права является целесообразность… Мы сталкиваемся со столь же важным третьим требованием, которому должно отвечать право, третьей составляющей частью идеи права – правовой стабильностью…» [13, 86-87]. Все эти моменты мы обнаруживаем уже на уровне дуально-родовой организации. Справедливость обеспечивается тем, что межродовой договор представляет собой самоограничение воль свободных субъектов; целесообразность воплощается в позитивное процессуальное и материальное содержание договора; стабильность обеспечивается властвующей силой слова, пока это слово не заменено другим, даже если его содержание в аспектах справедливости или целесообразности нейтрально или подпадает под сомнение.

    * * *

    Подведем итоги.

    — В основании юридического лежит grundpakt, содержащий требование и выражение готовности соблюдать договор, предполагающий и подтверждающий некий первичный уровень доверия сторон и их способности к соблюдению договора.

    Grundpakt логически порождает презумпцию суда как рациональной процедуры разрешения конфликта, в ходе которой стороны выступают как равноправные субъекты аргументации.

    — Первой исторически устойчивой формой юридической организации социального целого становится дуально-родовой брак, опирающийся на институт живого залога и тем самым несущий в себе имманентную юридическому силовую санкцию.

    — Юридическое начало, выступая в неразрывном единстве с половым табу, образует конституирующий фундамент надродового уровня социальной организации.

    Дуально-родовой брак становится своего рода «клеточкой» юридического, из которой впоследствии обособляются самостоятельные подсистемы все более усложняющейся юридической системы: судебная инстанция, нормотворческая инстанция, силовая инстанция и т.п. При этом сам дуально-родовой брак достаточно рано распадается, его сменяют более крупные, многородовые, общности (в формировании которых брачное начало также играет значительную роль). Происходит радикальная трансформация круга субъектов юридических отношений. В развитых обществах роды в собственном смысле слова вообще сходят со сцены, а их осколки – семьи – лишь в минимальной степени остаются юридическими субъектами. Основными юридическими субъектами становятся индивиды, а затем и юридические лица. В то же время весьма сходные с межродовыми юридические отношения формируются между странами. История юридического, долгая и сложная, включает в себя множество переплетающихся и совсем не пересекающихся историй. Все они зигзагообразны. Многие из них почти прерывались, как высохшие русла рек, в значительной мере утрачивая неоспоримо очевидное юридическое начало, растворявшееся в патерналистском морально-силовом неюридическом порядке, но потом возникали – или не возникали – вновь. Однако эти сюжеты уже остаются за рамками заявленной темы статьи.

    Список литературы.

    1. Jouon des Longrais F. L. Est et l’Ouest Institutions du Japon et de l’Occident comparees Tokyo, P., 1958.
    2. Kelsen, H. General Theory of Law and State. Translated by Anders Wedberg. Cambridge: Harvard University Press, 1945.
    3. Kelsen H. Pure theory of law. Berkeley-Los Angeles-London, 1970.
    4. Берман Г. Дж. Западная традиция права: эпоха формирования. – М.: Изд-во МГУ: Издательская группа ИНФРА·М – НОРМА, 1998. – 624 с.
    5. Гоббс Т. Левиафан, или материя, форма и власть государства церковного и гражданского // Сочинения в двух томах. Т. 2. М., Мысль, 1991.
    6. Грязин И.Н. Аналитическая философия права: Соврем. тенденции: (Аналит. обзор) // Соврем. аналит. философия: Сб. обзоров и реф. — М.: ИНИОН, 1988. — Вып. 1. — С. 174-197.
    7. Гурвич Г. Д.  Юридический опыт и плюралистическая философия права // Философия и социология права: избранные сочинения / Пр. М.В. Антонова, Л.В. Ворониной. – СПб., Издательский дом С.-Петерб. гос. ун-та, изд-во юридического факультета С.-Петерб. гос. ун-та, 2004. – 848 с.
    8. Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современности. —  М., Международные отношения, 2003 г.
    9. Кельзен Г. Динамический аспект права//Конституция и власть: сравнительно-исторические исследования. — М.: Институт сравнительной политологи; Институт научной информации по общественным наукам, 1999 г. С. 144-164.
    10. Ковалевский М. М. Обособление дозволенных и недозволенных действий // Новые идеи в социологии. Сб. 4. СПб., 1913.
    11. Козлихин И. Ю. Позитивизм и естественное право // http://www.strategy-spb.ru/print.php?doc=759.
    12. Моисеев С.В. Философия права. Курс лекций. – Новосибирск., Сиб. Унив. Изд-во, 2003. – 203 с.
    13. Радбрух Г. Философия права. – М., Междунар. отношения, 2004.
    14. Рикёр П. Кто является субъектом права?// Справедливое.. М., Гнозис, Логос, 2005. С. 29-40.
    15. Рикёр П. Санкция, реабилитация, прощение // Справедливое. М., Гнозис, Логос, 2005. С. 155-170.
    16. Рикёр П. Справедливое. М., Гнозис, Логос, 2005. – 299 с.
    17. Рикёр П. Справедливость и истина // Справедливое.. М., Гнозис, Логос, 2005. С. 233-248.
    18. Семенов Ю.И. Социальная организация отношений между полами: Возникновение и развитие // Социальная философия. Курс лекций. Учебник. — Под ред. И.А.Гобозова. — М.: Издатель Савин С.А., 2003. — С. 209-235.
    19. Семенов Ю.И. Формы общественной воли в доклассовом обществе: табуитет, мораль и обычное право // Этнографическое обозрение. 1997. №4 (июль-август).
    20. Шалютин Б.С. Человек лгущий//Человек, № 5, М., 1996. – С.151 – 159.
    21. Шалютин Б.С. Юридический закон в системе механизмов регуляции поведения//Вестник Курганского университета. – Серия «Гуманитарные науки». – Вып. 1. – Курган: Изд-во Курганского гос. ун-та, 2005. — С. 79-90.

    [1] В какой-то мере в качестве иллюстративного аналога можно рассматривать современную семью. Хотя и не совсем точно было бы назвать ее сохранившимся сегодня «осколком» первичных родовых отношений, между современной семьей и древним родом есть преемственная связь.

    [2] Думаю, слово «справедливо» здесь неточно, поэтому и сам автор берет его в кавычки.

    [3] При этом если мораль между «своими» действует всегда, то переход к праву в отношениях «чужих» — чрезвычайно сложный процесс. Назвать его революционным скачком было бы недостаточно. Думается, это самое крупное изменение во всей истории человечества с момента его возникновения. Далее об этом и пойдет речь.

    [4] Так, М.М. Ковалевский писал: «Их поведение совершенно различ­но, смотря по тому, идет ли дело об иностранцах или сородичах… Что позволено по отношению к чужеродцам, то нетерпимо по отношению к сородичам…  Те же самые действия, совершенные над иностранцами, над лицами, стоящими вне группы, теряют всякую нравственную квалификацию» [Курсив мой – Б.Ш.] [10, с. 90].

    [5] См об этом, например, [16, 9-12].

    [6] Он, конечно, может быть и озабочен, но это факультативно. Месть исторически старше справедливости.

    [7] Замечу, что, описывая один из вариантов посредничества у германских народов, относящийся к гораздо более позднему историческому периоду, то же самое обстоятельство отмечает Г. Дж. Берман, говоря, что этот механизм: «опирался на достаточное взаимное доверие сторон» [4, 67].

    [8] Аналогично в английском: treat (обсуждать, трактовать) – treaty (арх. — переговоры) — treaty (соврем. — договор). В русском также есть еще один вариант: голос – согласие – соглашение.

    [9] Отрицательным выражением этого обстоятельства выступает бойкот, означающий отказ от отношений, предполагаемых языковым общением.

    [10] Принцип талиона и является простейшим и исторически первым механизмом такого восстановления равновесия.

    [11] Golding М.Р. Philosophy of law. — Englewood Cliffs, 1975. — Р.49. Цит. по [6,187].

    [12] Вообще спецификация юридических норм через принуждение ошибочна. Достаточно указать на табу, но это не единственный пример. Отец, предупреждающий ребенка о физическом наказании, если тот полезет к розетке, формулирует принудительную норму, не имеющую, однако, никакого отношения к юридическому.

  • Тезисы о природе закона и об эмерджентной эволюции

    // Вестник Курганского университета. — Серия «Гуманитарные науки». — Вып. 4. 2008. № 14. С. 111-118.

    Аннотация
    Статья посвящена онтологическому анализу природы закона. Автор критикует сциентистский миф об абсолютной предопределенности и мистическом статусе «законов природы», предлагая рассматривать закон как устойчивую эмерджентную структуру, которая ограничивает (канализирует) возможности нижележащих уровней бытия. На основе синтеза идей синергетики, эволюционной биологии, этнологии и теории права реконструируются четыре крупнейших эмерджентных скачка в эволюции мира: возникновение вещества, жизни, социокультурных общностей и юридической регуляции. Особое внимание уделяется генезису права, которое трактуется не как производное от государства или морали, а как самостоятельное онтологическое начало. Оно возникло в рамках дуально-родовой организации на основе нормативного договора о суде (рационального дискурса), гарантированного механизмом взаимного заложничества. Делается вывод о том, что законы любой природы (физической, биологической, социальной) не являются абсолютными и непогрешимыми, а представляют собой исторически и эволюционно сложившиеся формы доминирования вышестоящих структур над фоновыми процессами.

    Ключевые слова: закон, природа закона, эмерджентная эволюция, детерминизм и индетерминизм, синергетика, самоорганизация, юридическая регуляция, нормативный договор, дуально-родовая организация, онтология, социогенез.

    Theses on the Nature of Law and Emergent Evolution
    Abstract
    The article is devoted to the ontological analysis of the nature of law. The author criticizes the scientistic myth of absolute predetermination and the mystical status of «laws of nature,» proposing instead to view a law as a stable emergent structure that restricts (canalizes) the possibilities of underlying levels of being. Based on a synthesis of synergetics, evolutionary biology, ethnology, and legal theory, four major emergent leaps in the evolution of the world are reconstructed: the emergence of matter, life, sociocultural communities, and legal regulation. Special attention is paid to the genesis of law, which is interpreted not as a derivative of the state or morality, but as an independent ontological principle. It arose within the framework of dual-clan organization on the basis of a normative contract concerning a court (rational discourse), guaranteed by the mechanism of mutual hostage-taking. It is concluded that laws of any nature (physical, biological, social) are not absolute or infallible, but represent historically and evolutionarily formed modes of domination of higher-level structures over background processes.

    Keywords: law, nature of law, emergent evolution, determinism and indeterminism, synergetics, self-organization, legal regulation, normative contract, dual-clan organization, ontology, sociogenesis.

    Текст:

    Словосочетание «закон природы» имеет некоторый мистический ореол. В восприятии большинства (если не всего) научного сообщества, точно так же, как и «простых смертных», имевших счастье поучиться в школе, это нечто незыблемое, непоколебимое и абсолютное. Как ни удивительно, но, выражаясь витиевато, вопрос о природе закона природы почти не обсуждается ни в естествознании, ни в философии науки, ни в онтологии. Вопрос «что такое закон природы», которому посвящено немало текстов, маркирует совсем другую проблему – какого рода высказывания могут называться законами. Обсуждается также, почему законы природы именно таковы, а не иные. Но тема того, какова сущность закона, его основания, механизм действия и т.п. не дискутируется. Складывается впечатление, что в общем представлении законы природы – это, как выражался по другому поводу Бердяев, «безосновная основа бытия».

    Если считать, что законы природы установлены Богом, то тема исчерпана. Однако использование Бога в качестве прямого объяснительного принципа давно ушло в прошлое и в науке, и в философии, даже – за редкими исключениями – в философии религиозной. Что касается атеистов, то для них апелляция к Богу недопустима по определению. Тем не менее, в массовом сциентизированном сознании сам статус законов природы таков, что остается лишь ввести написание с большой буквы. Науке, как знаменитому московскому муравью Окуджавы, оказалось нужно на кого-нибудь молиться. Муравей, будучи лицом мужеского пола, создал себе Богиню, наука создала себе Бога – Закон. Если для древних иудеев Бог это закон, то для абсолютного большинства сегодняшних ученых, их засланцев в философии и практически всего  современного «образованного общества» Закон – это Бог. Этот базовый постулат религиозного сциентизма я и хотел бы поставить под сомнение.

    *   *   *

    Миф детерминизма – детище математизации естествознания, произошедшей по преимуществу в начале Нового времени. Математика – грандиозная и красивая игра с жесткими правилами, в которые в этот период более или менее удалось «вдавить» имевшийся эмпирический материал. На фоне отточенного гармонического великолепия формул, засверкавшего ограненного бриллианта, шероховатости нечетких фактов были легко списаны на неустранимую неточность измерений. Всякая ли религия – результат отчуждения, оставим разбираться последователям и критикам Фейербаха и Маркса, но сциентистская – несомненно. Начертив икону природы, ученые фетишисты возомнили, что это их детище – сама природа, а формулы, посредством которых они высчитывали траектории иконического изображения — и есть ее законы. И поскольку в формулах и функция классической математики все однозначно, то все оказалось однозначно и в самой природе. Если на оси x откладывается время, а на оси y – значение какого-либо изменяющегося во времени параметра некоторой системы, то согласно самому представлению классической математике о функциональной зависимости мы получим однозначно предопределенную динамику изменения этого параметра. Поскольку же так можно описать любой параметр, то, кажется, можно описать и всю систему, сколь бы сложна она ни была, вплоть до мира в целом. Вот он и лапласовский (исторически точнее было бы сказать «лейбницовско-лапласовский») детерминизм.

    Совершенно иное представление о законе разрабатывает юриспруденция. Здесь под законом большинство юристов понимает статут – нормативный акт, издаваемый государством. Юридический закон возможно нарушить. Власть, правда, должна наказать нарушителя, но, во-первых, наказание не отменяет самой возможности нарушения закона, во-вторых, фактически наказание наступает далеко не всегда. Представление о законе в юриспруденции настолько далеко от естественнонаучного, что на уровне более или менее общепризнанных определений между одним и другим просто невозможно выявить что-либо общее: в огороде бузина, а в Киеве дядька. То обстоятельство, что «понятие законов природы и общества производно по отношению к понятию законов в юриспруденции»[1] [1, 56], если и известно какой-то части естествоиспытателей, воспринимается ими разве что как метафорический перенос. Между тем, как я намереваюсь показать, понимание закона в юриспруденции как раз гораздо ближе к общей сущности закона, в том числе закона природы.

    Прежде всего, обратимся к соотношению детерминизма и индетерминизма на наиболее глубоком доступном сегодня уровне организации мира. Мне уже доводилось разбирать миф детерминизма и соотношение детерминизма и индетерминизма достаточно подробно [13], поэтому воспроизведу лишь те моменты, которые непосредственно связны с проблемой, рассматриваемой сейчас.

    Древнейшие философы пытались найти т.н. первоначало – из которого все произошло, состоит, и куда все уходит. Старейший из них, Фалес, считал таковым воду, Анаксимандр – нечто неопределенное (апейрон), Анаксимен – воздух. Понятно, что сегодня эти взгляды смотрятся наивно. Однако сама постановка вопроса остается вполне корректной. Более того, как раз современное естествознание позволяет совершенно конкретно утверждать, что искомым первоначалом выступает энергия. Все сущее – ее модусы, возникающие и исчезающие, и лишь она вечна. Иллюстрацией этого является формула E=mc2, которая описывает вполне конкретные давно известные физике процессы вплоть до полного превращения вещества в свободную энергию и формирования из

    112

    свободной энергии пар противоположных элементарных частиц. Энергия в своей изначальной форме есть свободная энергия, которая открывается нам как поле; при некоторых обстоятельствах она преобразуется в связанную, т.е. в вещество.

    Представим ситуацию, когда сквозь отверстие, расположенное в идеально гладком полу, поступает вода. Вода будет растекаться во все стороны, пока ее будет хватать, и пол вблизи отверстия будет мокрым весь, без сухих пятен. Аналогично происходит и распространение свободной энергии. Для примера: известное всем из средней школы электрическое поле точечного заряда распространяется равномерно и не содержит пустот, как и световое поле от домашней лампочки. По отношению к распространению свободной энергии понятие траектории неприменимо[2]. Здесь нет никакой определенной траектории. Определенный – значит, О-ПРЕДЕ́́́́ЛЕННЫЙ, имеющий пределы, границы. У свободной энергии таких границ нет, она есть нечто неопределенное (выходит, не так уж наивно выглядит сегодня Анаксимандр).

    Однако если ограничить световой поток, предположим, полым цилиндром, то появляется определенная траектория. В современных световодах траектории могут быть весьма сложными кривыми и ломаными (правда, не линиями, а, как и у любого реального объекта, с некоторым ненулевым сечением). Определенность здесь возникает лишь постольку, поскольку световой поток о-преде́́́лен, и пределы ему установлены извне.

    Обращаю внимание на два равно важных обстоятельства. Первое: определенность (детерминированность) светового потока не изначальна, а вторична и обусловлена извне. Второе: в рамках извне обусловленных границ сохраняется неопределенность. Область неопределенного хотя и становится ограниченной, остается бесконечной: сохраняется не единственный вариант, не набор дискретных вариантов, а целостная континуальная область.

    Приведенный пример ограничивания, детерминирования свободной энергии – элементарная иллюстрация того, каким образом неопределенное начало обретает определенность – путем его ограничения, канализирования. При этом определенность оказывается не чем-то абсолютным, а уменьшением области неопределенности, ее заключением в границы.

    Как уже упоминалось, при некоторых обстоятельствах электромагнитное поле порождает пары противоположных элементарных частиц. Естественнонаучная фактология и концептуализация этого процесса пока довольно скудна. Однако есть основания предположить, что ограничение свободной энергии возможно не только уже существующим веществом, как в световоде, но что при возникновении частиц имеет место самоограничение свободной энергии, в чем и заключается сущность процесса, в ходе которого свободная энергия «свертывается» в вещество, «упаковывается». Огромные количества энергии, которые ранее могли бы мощнейшим образом проявлять себя вовне, наглухо «захлопываются» в элементарной частице, прячутся, самоизолируются от мира, образуя собой надежнейший «кокон», и происходит сильнейшая энергетическая взаимоблокировка, природа которой пока неясна. Колоссальная прочность «кокона» — стабильной элементарной частицы – как раз и объясняется тем, сколь велика образующая его энергия. Поэтому на уровне элементарных частиц мы встречаем наиболее прочные вещественные образования.

    Между приведенными примерами с ограничением светового потока и с возникновением элементарных частиц имеется существенная разница. В первом случае канализирование энергетических потоков обеспечивается извне устанавливаемой предсуществующей структурой – отражателем фонарика или современным световодом. Во втором примере имеет место самоструктурирование, самоорганизация.

    Благодаря Пригожину, Хакену и их последователям, феномен самоорганизации сегодня хорошо известен, продолжает интенсивно изучаться, находясь в центре внимания самых разных наук, и, безусловно, это сулит нам массу конкретных открытий по мере, с одной стороны, углубления его понимания, и, с другой, расширения сферы применения.  Несомненно, подлежит  осмыслению под этим углом зрения и один из важнейших онтологических скачков – переход от довещественного уровня бытия к веществу. Возникновение элементарных (первичных) вещественных образований есть формирование устойчивой структуры энергетических потоков, стабильно доминирующей над фоновыми энергетическими процессами, благодаря чему образуется система отрицательных обратных связей, блокирующих развитие случайных флуктуаций, постоянно возникающих на базе этих процессов, в силы, способные разрушить систему. Структура организует энергетические потоки, устанавливая закон их существования. Частица тем более устойчива, чем более энергетически насыщена образующая ее структура и, соответственно, чем более она энергетически доминирует и, тем самым, успешнее борется с возмущающим отклонениями, блокируя их последствия. Если же внешние энергетические воздействия или внутренние (например, радиоактивный распад) оказываются сопоставимы с энергетикой самовоспроизводства структуры, частица разрушается.

    *   *   *

    Перейдем к другой важнейшей онтологической демаркации – живой и неживой природы. В отличие от соотношения свободной и вещественно организованной энергии, философская рефлексия соотношения живого и неживого может опираться на значительно более объемный и разноплановый естественнонаучный материал.

    Биологические законы многообразны и отличаются друг от друга не только конкретным содержанием, но и степенью общности, от общебиологических до весьма частных, например, отдельных инстинктов[3]. Если взять в качестве примера животную особь, то, как известно, она способна к выбору лишь на уровне ситуативной задачи. Ее жизнепостроение в основных моментах генетически предопределено, то есть детерминировано биологическим видом, к которому она принадлежит. Предопределенность развертывается через систему инстинктов, отдельных законов, задающих границы, за которые особь не выходит, хотя стены задаваемого коридора тем шире, чем «умней» животное. Комплекс неразрывно связанных между собой инстинктов – это видовой Закон, «на роду написанный» особи. Ради его исполнения она живет, а если (когда) надо – умирает; видовой Закон, – это в действительности и есть конкретный биологический вид, а особи – лишь средства, комочки живого вещества, посредством воплощения в которые этот закон (вид) обеспечивает свое существование сквозь время.

    Каким образом соотносятся биологические законы и протекающие в живых организмах физико-химические процессы? Этой проблеме посвящена довольно обширная онтологическая литература, причем нельзя не отметить вклад диалектического материализма, в частности, в рамках анализа соотношения высших и низших форм движения материи. В контексте проблемы природы закона наибольшее значение имеет рассмотрение высших

    113

    и низших форм движения под углом зрения гегелевской категории снятия, впервые предпринятое С.М. Шалютиным [18] и получившее впоследствии широкое распространение. Позже С.М. Шалютин существенно конкретизировал имманентный снятию момент подчинения [19], который здесь нас и интересует более всего.

    «Автономно существующий объект функционирует и развивается на основе некоторой совокупности законов, которые определяют множество его возможных состояний, изменений и взаимодействий. Если такой объект включается в качестве элемента или подсистемы в систему более высокого порядка, то, с одной стороны, реализуются не все абстрактно возможные его состояния, а лишь те, которые допускаются закономерностями более высокой системы. С другой стороны, некоторые возможности, которые до включения в систему для ее элементов носили формальный характер, становятся реальными… Именно в утрате одних возможностей  и превращении других из формальных в реальные, в сущности, и заключается подчинение низшего высшему» [19, 13].

    Если принимать лапласовский детерминизм не за методологическую установку, более или менее эффективную для описания некоторых сравнительно простых процессов, а за полностью адекватное выражение самой природы, то ни о каком подчинении высшими формами низших не может быть и речи. Напротив, и биологические, и социокультурные процессы окажутся однозначно определяемыми «снизу», подчиненными физико-химическим законам. Подчинение низшего высшему возможно именно за счет того, что низший уровень никогда не является однозначно детерминированным, что он всегда содержит поле возможностей. Подчинение означает блокирование части возможностей и, соответственно, повышение вероятности других. Вышестоящий уровень организации выступает по отношению к нижестоящему средой, отбирающей и канализирующей, благодаря чему реализоваться может не все поле имеющихся на нижестоящем уровне возможностей, а лишь те из них, которые лежат в рамках конструкции вышестоящего уровня. Таким образом, общая схема здесь та же, что и при рассмотренном выше детерминировании (определении, ограничении) свободной энергии.

    Описывая ограничение свободной энергии простым (типа отражателя карманного фонаря) или сложным современным световодом, я исходил из ситуации предшествования световода конкретному канализируемому с его помощью световому потоку. Однако возникновение элементарных частиц – пример иного рода, когда имеет место самопорождение низшим уровнем ограничивающей структуры, образующей более высокий уровень сущего. Подобным образом обстоит  дело и при переходе от добиологичекого к биологическому миру.

    «Биологический процесс есть не простая сумма физического и химического, а представляет собою упорядоченные циклы этих процессов. Хотя это  упорядочение, в свою очередь, осуществляется через физико-хими­ческие механизмы, система обратных связей, обеспечивающая эту упорядоченность, не принадлежит сама по себе физическим и химическим формам движения. Она есть сторона биологической фор­мы движения — сторона, посредством которой  организм подчиняет себе совокупность происходящих в нем процессов»[4].

    Один из наиболее сложных онтологических вопросов – о том, каким образом формируется более высокий уровень организации, в том числе в процессе появления живого. Эмерджентизм, вопреки редукционизму, утверждает, что при таком переходе возникает нечто принципиально новое, чего не было на предшествующем уровне. Однако за счет чего это новое возникает? Многочисленные попытки рассуждать по этому поводу приводили ранее к одному из трех результатов: первый – отказ от тезиса и откат к редукционизму, второй – бессодержательное жонглирование словами и уход от вопроса, третий – апелляция к чуду. Столь плачевные результаты обусловлены одним – классической детерминистской парадигмой, въевшейся в саму ткань нашего мышления так глубоко, что вытравить ее чрезвычайно сложно.

    Лет десять назад в разных лекциях я начал излагать взгляд, согласно которому сущность живого состоит в том, что это мир форм. Несколько упрощенно, эта трактовка выглядит следующим образом. Если в неживом теле материя и форма неразделимы (вполне по Аристотелю – субстанция есть единство материи и формы), то живое тело есть, прежде всего, некоторая форма (структура, конструкция, организация – в данном случае различие этих терминов несущественно), тогда как вещество организма – всего лишь способ поддержания этой формы. Вещество постоянно меняется, а себетождественность организма состоит в относительном постоянстве его формы. Эта форма организует течение вещества в ходе вещественно-энергетического обмена со средой именно так, что обмен обеспечивает ее, формы, самосохранение и самовоспроизводство. Но поскольку идеально организованных процессов не бывает, живое тело в конечном счете гибнет. Однако форма не гибнет вместе с ним, т.к. организм успевает передать ее следующему поколению. Таким образом, всякий биологический вид – это устойчивая, отлившаяся в ходе эволюции форма, сохраняющая себя сквозь время, в том числе с использованием процессов высвобождения энергии из вещества и свертывания свободной энергии в вещество. И обмен веществ, с которого обычно начинают разговор о специфике живого, и сами организмы – всего лишь механизмы поддержания формы, ставшей самостоятельной единицей бытия и подчинившей физико-химические вещественно-энергетические процессы.

    Излагая эти соображения в процессе работы над вышедшей в начале 2002 года монографией [16, 10-14], я понял также, что эта трактовка жизни дает ключ и к вопросу о генезисе живого, если ее соотнести с основополагающими синергетическими идеями [16, 14-15]. До сих пор в рамках проблемы становления жизни обсуждались темы абиогенного синтеза аминокислот, их комбинаций, обособления и т.п. Не отрицая значимости этих и других традиционных тем, думаю, фокус поиска следует нацелить на иное. Прообразами живого являются те процессы, которые оказались в центре внимания синергетики. Классические струйки пара в закипающей воде, смерчи, воронки и т.п. Все это – формирующиеся открытые системы, через которые, как и через живой организм, идет поток энергии и вещества, но при том сохраняется форма. Конечно, это еще далеко не живые организмы. Здесь нет внутреннего обеспечения разности потенциалов со средой, нет овеществленного внутреннего носителя структуры и т.д. Однако и интериоризация, и «оседание», «остывание» динамической структуры в субстратную, становящуюся устойчивым носителем динамической, находятся в русле общих эволюционных тенденций.

    Соотнося эти достаточно давние размышления с более поздними гипотезами относительно природы детерминизма и с проблемой сущности закона, можно увидеть следующую принципиальную схему возникновения жизни. Относительный хаос физико-химических процессов порождает устойчивые динамические структуры этих процессов,  которые энергетически стабильно доминируют над фоновыми энергетическими процессами, благодаря чему

    114

    образуется система отрицательных обратных связей, блокирующих развитие случайных флуктуаций в силы, способные разрушить систему. Структура организует физико-химические потоки, устанавливая закон их существования. Она тем более устойчива, чем более энергетически доминирует и, соответственно, чем успешнее борется с возмущающим отклонениями, блокируя их последствия. Возникновение жизни есть, прежде всего, возникновение новых законов, а эти законы, в свою очередь, есть не что иное, как устойчивые структуры, канализирующие текущие физико-химические процессы за счет доминирования над ними.

    Эмерджентный скачок перестает выглядеть чудом. Ни на одном уровне организации сущего, от простейших до самых сложных, нет однозначной детерминации. Мировой процесс всегда содержит множество возможных продолжений, которые, реализуясь, сталкиваются друг с другом, пересиливают друг друга, разрушают друг друга и т.п. Но при этом могут возникать устойчивые структуры, которые и представляют собой законы, поскольку устанавливают некие границы (которые в зависимости от степени энергетического доминирования над фоновыми процессами могут быть более или менее жесткими, более или менее подвижными, более или менее проницаемыми) и тем самым кардинально меняют соотношение вероятностей возможных продолжений.

    Становление таких структур – и есть эмерджентный скачок. Он создает принципиально новую реальность. При этом в нем нет ничего сверхъестественного – он совершенно не похож на чудо отклонения самопроизвольного отклонения атома, в которое верил Эпикур и по образцу которого, в принципе, только и могут рассуждать классические детерминисты, если только они желают признать разноуровневость бытия и наличие качественных скачков в его эволюции. В отличие от несостоятельных детерминистских объяснений, в предложенной здесь схеме нет возникновения поливариантности из ничего, а есть сужение, ограничение, детерминирование поля возможностей. Ясен и его принципиальный механизм – взаимоблокировка противоположно направленных процессов нижестоящего уровня. При этом, поскольку нижестоящий уровень не обладает полнотой определенности, он не может и однозначно предопределять, какие именно устойчивые структуры сформируются.  Таким образом, новые законы невыводимы из прежних, что и означает факт эмерджентного скачка.

    *   *   *

    Третий важнейший онтологический скачок – от живой природы к социокультурному бытию, –  вообще говоря,  нередко рассматривается именно под углом зрения подчинения природных регуляторов надбиологическим [7; 15]. Этот подход, как было показано выше, и означает формирование новых законов (структур), энергетически доминирующих над низшими, устанавливающих им пределы (т.е. определяющих, детерминирующих) и, тем самым, формирующих направленности. Если возникновение живого означает становление видовой формы как новой онтологической единицы, более устойчивой, чем отдельный телесный предмет, то скачок в социальность сопряжен с возникновением следующей новой онтологической единицы – базовой социокультурной общности.

    Животная группа, даже у ведущих групповой образ жизни животных, не является самостоятельной онтологической единицей. Способы ее организации в основном заданы генетически, и поэтому группа, как и отдельная особь, есть лишь средство по отношению к виду, который субстанциален и самоценен. Что касается уже первичных человеческих общностей, то способы их организации генетически не предопределены, а вырабатываются самими людьми. Поэтому каждая общность субстанциальна, и именно она образует структуры, отбирающие возможное и блокирующие – например, через очень жесткий механизм табу – невозможное индивидуальное поведение, то есть именно она создает свой закон. Как и на предыдущих стадиях, этот закон есть механизм самосохранения. Для базовых человеческих общностей (единиц социальной организации) таким механизмом выступает, прежде всего, самосакрализация. Общность создает, например, всемогущего субъекта (тотемное животное, этнического бога и т.п.) – источника Закона – совокупности правил, соблюдение которых обеспечивает сохранение группы, а нарушение представляет опасность ее существованию. Границей, отделяющей социокультурный мир от природного, является подчинение самого сильного из биологических инстинктов – родительского – социальному регулятору, выражением чего является детское жертвоприношение.  Детское жертвоприношение – символ подчинения природного начала в человеке новому, социокультурному, закону [15].

    Как и в предыдущих эмерджентных скачках, здесь новый регулятор использует старые механизмы, в данном случае – человеческую психику. Сакральные ценности, в которых в действительности репрезентирована самоценная и субстанциальная группа, вызывают в психике человека столь сильные эмоции, что они могут подавлять любые другие эмоционально-энергетические состояния, в том числе биологического происхождения. Однако редуцировать социальность к психике нельзя, психика – лишь механизм социальной регуляции.

    Человеческий мир вариативен, человеческие общности существенно различны, разнообразны и способы самосакрализации, и определяемые ими комплексы правил поведения, что является одним из выражений непредопределенности мирового процесса.

    Каждая человеческая общность фактически тождественна своему Закону. Конкретные люди, поколение за поколением сменяющие друг друга, выступают носителями этого Закона. Их положение похоже на положение животной особи, всего лишь средства по отношению к соответствующей видовой форме. Причем не только отдельные индивиды – в этом же качестве предстает и вся их актуальная совокупность, все множество живущих в данный момент людей. Они – средство, тогда как субстанциален сам Закон – сакральный ценностно-нормативный комплекс. Так же, как мир живой природы – это мир форм, социокультурный мир – это мир сакральных ценностно-нормативных комплексов[5].

     Человеческие общности сосуществуют в конкуренции друг с другом за ресурсы, причем эта конкуренция является гораздо более жесткой, нежели межвидовая. Виды занимают каждый свою экологическую нишу и зачастую взаимополезны, тогда как у человеческих общностей экологическая ниша одна. Борьба между ними изначально велась на взаимоуничтожение. «На заре истории, мы видим, столкновения групп носят беспощадный характер. Победители почти поголовно убивают или съедают побежденных. В Полинезии побежденные поголовно истреблялись, не исключая жен и детей; те же сведения имеются о кафрах, краснокожих индейцах, древних персах, египтянах, евреях, греках, римлянах, магометанах и т. д.» [8, 151]. Эта кровавая война – не просто между группами, как это бывает у животных, но и между способами социальной организации, то есть самими Законами, сакральными ценностно-нормативными комплексами. Именно эта конкуренция не на жизнь, а на смерть, а

    115

    вовсе не внутренние противоречия той или иной общности (как это предстает, например, в марксизме) выступает главным фактором исторической эволюции. Питирим Сорокин пишет об уже «исторических» человеческих общностях. Но жесточайшая конкуренция, переходившая в случае нанесения ущерба одной группе другой в неограниченную кровную месть вплоть до полного уничтожения врага,  имела место уже между первичными человеческими группами, внутри каждой из которых существовало мощнейшее психоэмоциональное сопереживательное единство[6]

    *   *   *

    Следующий – и пока последний такого масштаба – крупнейший эмерджентный скачок имел место уже внутри человеческого мира. Именно такой «внутриисторический» характер этого скачка мешает осознать его колоссальную значимость. В действительности время пребывания людей на земле разделено на два кардинально различных этапа, граница между которыми отчасти похожа на демаркацию двух надцарств живой природы – прокариот и эукариот, но еще глубже в общеонтологическом масштабе. Этой границей выступает формирование экзогамии, впервые укоренившейся в рамках дуально-родовой организации, предполагавшей,  что внутри каждого рода существует половое табу, сопряженное с предписанием половых контактов с представителями рода-партнера.

    Наиболее глубокая из известных трактовок экзогамии на уровне общей и не очень четкой идеи впервые была высказана французским этнологом Ван Геннепом (1920): «… экзогамия имеет результатом и, возможно, целью связывать между собой некоторые обособленные общества, которые без этого не вошли  бы в нормальный  контакт»[7]. Позже Леви-Строс в знаменитой работе «Элементарные структуры родства» [1] (1949) разработал ее в более общем виде, трактуя экзогамию как механизм важнейшей и универсальной демаркации, отделяющей социальную организацию от природной посредством «замены системы кровного родства биологического происхождения социальной системой отношений свойства» [4, 63].

    Как и почему возникли внутриродовое половое табу и экзогамия? На этот счет существует ряд гипотез (осознание биологических опасностей инцеста, избежание конкуренции мужских особей из-за женских и др.). Однако ни одна из них не замечает, что за формированием дуально-родовых общностей стояла гораздо более глубокая и сильная логика общесистемной эволюции, по отношению к которой может быть, в какой-то мере некоторые описываемые в рамках этих гипотез процессы послужили механизмами осуществления, «зацепками», которые всегда находят фундаментальные тенденции развития для своей реализации.

    В общем виде эта логика состоит в том, что с распространением некогда новых онтологических единиц и их превращением в среду (часто – конкурентную) друг для друга формируется следующий онтологический уровень, по отношению к которому предыдущие единицы выступают структурными элементами: возникновение надстраивающихся над атомами молекул, формирование многоклеточных и т.п. Подобно атому и клетке, род вошел как «кирпичик» в более сложное образование, построенное уже на иных связях. Конечно, эта общая тенденция в каждой сфере обретает специфический путь реализации.

    В интересующем нас случае мощное эволюционное давление в направлении укрупнения группы было непосредственно обусловлено внешним вызовом – ужесточением конкуренции с другими группами. Такие факторы как развитое вооружение, тактика ведения боя и т.п., возникли намного позже, поэтому решающим параметром, обеспечивавшим преимущество в «войне всех против всех», было численное превосходство. Но те связи, которые обеспечивали целостность рода, не могли удержать общности существенно большего размера. Следовательно, необходимы были новые механизмы, надежно скрепляющие роды друг с другом в единое целое. Эволюция должна была решить свою, в общем, обычную задачу – найти в имеющемся материале (в данном случае – в материале человеческой природы и ранней культуры) предпосылки механизма, способного обеспечить очередной шаг онтологического прогресса, «состыковать» их и заставить механизм работать.

    Первой, природной, предпосылкой выступила разделенность человеческого вида на два пола, необходимым образом обеспечивающая связь обособленных индивидуальных субъектов в качестве условия биологического воспроизводства. Ее трансформацию в механизм, так же необходимо требующий связи групповых субъектов (родов), обеспечил институт табу, уже сложившийся как внутриродовой и практически не уступающий в жесткости природным регулятор поведения,  который и стал второй, культурной, предпосылкой. Сформировавшееся половое табу превратило природную половую разделенность в абсолютный межродовой социальный скреп, обеспечивший единство новой человеческой общности. Утвердившись, оно стало непреодолимым препятствием возврату к обособленно-родовой ступени.

    Общий методологический порок прежних гипотез состоит в том, что они идут от внутриродовых проблем (каковы бы они ни были) к формированию табу и от него к дуально-родовой организации и экзогамии вообще. Действительная логика была обратной: табу сформировалось как средство, скрепляющее надродовую общность; движение шло не «снизу вверх», а «сверху вниз»; не внутренний кризис элементов заставил их найти друг друга и соединиться в систему, а экологическая закономерность обусловила потребность возникновения более крупной системы, которая в ходе своего формирования подчинила и поставила себе на службу ранее самостоятельные механизмы регуляции человеческого поведения – половую разделенность и институт табу.

    В силу отсутствия у представителей родов-партнеров той степени эмоционального единства, которое характерно для одного рода, ситуативные конфликты между ними, видимо, не были чем-либо исключительным. Однако теперь последствием таких конфликтов уже не могла быть развертывающаяся схема бесконечной межродовой мести. Что могло ее блокировать, обеспечивать, выражаясь языком бокса, «брейк», предотвращающий «лобовое столкновение»[8]? Во всяком случае, не интеллектуальное осмысление неразрывной взаимозависимости родов: стороны не понимали характера этой зависимости, т.к. связь между половым актом и деторождением была осознана несопоставимо позже.

    Существует восходящая к Э. Тейлору точка зрения, согласно которой женщины, будучи сестрами по отношению к одному клану и женами по отношению к другому, выступали в роли «мирителей». Думаю, нечто подобное действительно могло иметь место, но лишь применительно к мелким межиндивидуальным конфликтам, а никак не к тем, которые были связаны со сколь-нибудь заметным ущербом для рода. Во-первых, статус «мирителей» был недостаточен для разрешения межродового конфликта; безусловно, в принятии решения должны были участвовать лидеры родов. Во-вторых, если бы единствен-

    116

    ным способом выхода из конфликта, даже крупного, связанного, например, с убийством, было примирение, это означало бы, что группа является моно-, а не дуально-родовой. Причинение значительного вреда со стороны представителя одного рода другому не могло оставаться для первого без последствий.

    Два года назад я высказал и довольно подробно аргументировал гипотезу, которая, кажется, дает ответ на вопрос о тормозящем межродовую месть механизме. Он  состоит в том, что члены каждого из родов, находясь в зоне рода-партнера, оказывались в качестве потенциальных заложников[9].

    Наличие заложников означает существование механизма принуждения. Заложники выступают своего рода «болевыми точками» субъекта, отчужденными от него самого и полностью находящимися во власти контрагента. Смерть или страдание заложников есть одновременно страдание всего того единства, от которого они оторваны, и, следовательно, беспрепятственная возможность причинения им смерти или страданий открывает канал принуждающего воздействия на волю противостоящего субъекта.

    В свете осмысления проблемы сущности закона институт взаимного заложничества выступает чрезвычайно яркой иллюстрацией. Новая дуально-родовая структура представляет собой не что иное, как взаимную силовую блокировку. Силовые возможности одного рода блокируются другим, как и наоборот. Тем самым возникает новый регулятор-закон, детерминирующий поведение индивидов, возможные деструктивные действия которых оказываются теперь заблокированы силой обоих родов вместе взятых.

    Половое табу и взаимное заложничество, формируясь вместе с дуально-родовой организацией, в то же время представляли собой условия для становления одновременно с ними и дальнейшего развития кардинально нового типа законов, регулирующих человеческое поведение. Этот момент заслуживает более подробного рассмотрения.

    Невозможность неограниченной кровной мести между родами внутри дуально-родовой связки означает, что в процессе возникновения дуально-родовой организации устанавливался некий механизм разрешения конфликтов. Есть достаточные основания полагать, что таким механизмом стала переговорная процедура разрешения конфликта. Ее целью могло быть  установление хода событий, виновника, определение санкции и, в конечном счете, восстановление нарушенного справедливого социального порядка. Инструментом разрешения конфликта вместо заблокированной страсти мщения стал бесстрастный рассудок, рациональное обсуждение или суд. На смену логике оружия в качестве инструмента разрешения конфликта пришло оружие логики.

    Заложничество является древнейшей формой того, что сегодня в юриспруденции называется залоговым договором. Заложничество имело место у древних греков, римлян, иудеев, вавилонян, его применяли японские сёгуны и золотоордынские ханы, и этот ряд легко продолжить. Оно использовалось как гарантия возвращения имущественного долга, как фактор принуждения к окончанию войны, как средство удержания в подчинении побежденных народов или укрепления государственной «вертикали власти» и др. Полифункциональность заложничества, его историко-географическая универсальность, присутствие в практически не взаимодействовавших друг с другом культурах свидетельствуют о его появлении в период  формирования самых глубоких оснований человеческого мира. Разумеется, есть разница между захватом залога и добровольным залогом. Однако грань между ними зыбкая. Интересен в этом контексте проведенный Й. Хёйзингой этимологический анализ, позволяющий обнаружить единый корень и выстроить удивительный смысловой ряд из таких понятий как «опасность», «подвергать опасности», «залог (заложник)», «принуждение», «долг», «обязательство» [9, 54].

    Залоговый договор юристы трактуют как акцессорный, то есть дополнительный, подкрепляющий основной. В случае древнейшего залога предметом основного договора и была переговорная процедура разрешения конфликта. Коротко говоря, залог гарантировал собой нормативный[10] договор о суде, т.е. судебный порядок рассмотрения конфликта. С формированием дуально-родовой общности возник принципиально новый тип социальной регуляции, отличный как от внутриродового братства и примирения в случае конфликтов, так и от перманентной межродовой готовности к войне, переходящей в случае конфликта в войну реальную. Центральным звеном этого типа регуляции стал суд, причем не только реальный, но и потенциальный – перспектива суда в случае конфликта, наличие которой стало важным регулирующим поведение фактором. Процедуру суда конституируют не апелляции сторон к тем или иным материально-правовым основаниям, кажущимися им незыблемыми, и даже не характер используемой ими логики, которая изменчива и зависит от историко-культурных обстоятельств. Суд конституирует само обращение к рациональному дискурсу, независимо от его содержания и форм. Суд в его общем определении есть чистое рассудочное начало, вне его материальной и даже формальной конкретики, представленное противостоящими друг другу рациональными субъектами. Вопреки общераспространенному представлению о связи рациональности в первую очередь с познанием, в действительности само начало рассудка в значительной мере исторически формировалось вместе с судом; ситуация суда как раз и была фактором конституирования и развития рациональности[11]. Содержаниемдоговора о суде выступало, во-первых, обращение к суду в случае конфликта, во-вторых, исполнение решения суда, каким бы оно ни оказалось. И первое, и второе опираются на общую договороспособность сторон.

    Понятие договороспособности отсутствует в современной юридической терминологии (его содержание отчасти входит в понятия вменяемости и дееспособности). Оно предполагает в качестве важнейшего момента саму способность соблюдения договора, то есть способность руководить своим поведением по установлению. Первичные фундаментальные механизмы системообразующего поведения людей, обеспечивавшие целостность «атомарной» социальной единицы – рода, опирались на эмоциональную детерминацию, от непосредственной до сакрально обусловленной. Межродовая связка не имеет подобных достаточно надежных механизмов. Но устойчивость целого требует ненарушимости порядка взаимодействия частей – иначе само целое распадется. Целостность дуально-родовой единицы конституируется и поддерживается на основе конвенционального установления обособленных воль, то есть договора.

    Важнейшим фактором, обеспечивающем соблюдение договора субъектом, является именно факт самоустановления, того, что, субъект собственной волей устанавливает себе определенные ограничивающие его поведение обязательства[12]. Договороспособность, таким образом, требует сформированности определенного отношения человека к себе, а именно – способности принимать и соблюдать решения относительно себя самого, способности устанавливать себе закон[13].

    117

    Договороспособность означает существование принципиально нового отношения к слову – как к обязывающему фактору, как к началу, необходимым[14] образом детерминирующему поведение. Это очень существенный и на самом деле очень непростой момент: только что, пока договор обсуждался, никаких детерминирующих поведение интенций из него не вытекало, но сразу после заключения он стал законом. Ничего не изменилось, кроме провозглашенного как окончательное слова, но это слово собой создало объективную реальность, безоговорочно подчиняющую того, кто это слово произнес.

    Наконец, договороспособность предполагает доверие к контрагенту договора. Это доверие, в свою очередь, включает в себя два основных момента. Во-первых, презумпцию способности и другой стороны руководить своим поведением по установлению; во-вторых – презумпцию отсутствия у нее злокозненной воли, ее намерения соблюдать заключенный договор.

    Момент доверия в контексте обсуждаемой проблемы имеет принципиальное значение. Речь идет не о современном социокультурном контексте, в котором человек кому-то доверяет, а кому-то нет. Речь идет о способности доверия вообще, которая предполагает, что не всякий, кто не является своим, — враг. Возникновение этой способности означает радикальную трансформацию самой структуры мировосприятия и мироотношения: переход от простой матрицы «свой-враг», характерной для монородового уровня организации, к более сложной структуре, включающей в себя новое возможное значение, которое приблизительно может быть передано следующим образом: не свой, но и не враг, а равный, хотя и другой, с которым можно договариваться. 

    Итак, договорное начало как таковое, независимо от его конкретного содержания, так сказать, чистый договор или априорная форма договора, предшествующая всякому конкретному договору, предполагает способность руководить своим поведением по установлению, добровольность, доверие равных.

    Подобно тому, как понятие суда предполагает наличие договора, понятие договора предполагает наличие суда как процедуры, развертывающейся в случае неисполнения договора или сомнений в его исполнении. Начала суда и договора взаимно предполагают друг друга. В то же время надо помнить, что «за скобками» суда и основного договора присутствует акцессорный залоговый договор, в котором для сторон маячит начало принуждения.

    Итак, новый механизм социальной регуляции, сформировавшийся в процессе становления дуально-родовой организации, включал в себя взаимосвязанные и взаимообусловленные начала договора, нормативности, суда и принуждения. Именно этот комплексный механизм и есть не что иное, как система юридической регуляции[15]. Важно отметить, что хотя юридическая регуляция формируется сообразно логике межродовых отношений, ее становление одновременно предполагает и проникновение внутрь рода. Ведь, заключив внешний договор, род становится обязан требовать его соблюдения и от своих собственных членов. Таким образом, внутриродовые отношения также оказываются опосредованы юридическим законом, члены рода начинают становиться относительно друг друга юридическими субъектами.

    Удивительным образом, большинство теоретиков от юриспруденции, особенно российских (хотя, к счастью, уже далеко не все), до сих пор считают конституирующим признаком юридической регуляции наличие норм, опирающихся на силовое принуждение и исходящих от социальной власти. Что касается принуждения, то, как мы видели, становление юридической регуляции без принуждения действительно невозможно. Однако ситуация отчасти напоминает заливку фундамента дома, при которой используется опалубка. Она нужна, пока фундамент не затвердел, а далее он не только стоит без всякой опалубки, но и несет на себе всю тяжесть здания. Нет силового принуждения в целом ряде важнейших секторов юридических отношений: в каноническом праве, в международном праве и др. Что же касается социальной власти, то мы также видели, что никакого отношения к становлению юридических отношений она вообще не имеет. Некоторые области юридической регуляции (например, уголовное право) невозможны без принуждения, однако в целом оно периферично и тем менее востребовано, чем более развито само юридическое начало. Роман публичной власти с юридической регуляцией начинается со становлением института государства. Государство выполняет и политические функции (то есть функции публичной власти), и некоторые юридические функции, при этом как соотношение юридического и политического начал в государстве, так и характер взаимодействия между ними коренным образом трансформируются в ходе истории. Однако смешивать, глядя на институт государства, политическое и юридическое, столько же оснований, как, глядя на Рональда Рейгана смешивать кино с руководством США или, глядя на Чайковского, балет «Щелкунчик» с гомосексуализмом.

    Субстанциальным основанием, «первоначалом» юридической регуляции выступает нормативный договор (хотя договор, как было показано, предполагает суд, но договор логически первичен). Нормативный договор есть закон. Он представляет собой структуру, сформированную свободными контрагентами (не обязательно двумя), которая ограничивает (детерминирует) их поведение. Договор является и само, и взаимоограничением, к которому стороны свободно приходят на основании компромисса интересов, оцениваемого ими как взаимовыгодный.  Эта структура является вербально-логической и эффективной лишь там, где субъекты в принципе договороспособны.

    Если юридический закон принимается государством, он тоже представляет собой договор, хотя и гораздо более сложный. Во-первых, он всегда многосторонний, его сторонами выступают граждане и иные субъекты гражданского общества, во-вторых, государство выступает в качестве институционально организованного посредника при возникновении и функционировании договора. Однако принципиальная природа договора при этом сохраняется. Подавляющее большинство людей соблюдает его в силу тех же причин, по которым они соблюдают безгосударственный  договор: они принимают его, как минимум, на основании того, что санкционировали процедуру его принятия[16].

    Согласно общераспространенному мнению, юридический закон может быть нарушен, а объективный – нет, в чем и состоит их кардинальное различие. Однако понимание того, что и объективный, в том числе природный, закон есть лишь некая сравнительно жесткая форма показывает, что никакой закон не абсолютен, он работает постольку, поскольку эта форма доминирует над фоном, и если этот фон порождает более сильные процессы, закон нарушается; массовое нарушение закона означает, что он перестает существовать, то есть вышестоящая структура гибнет. Так умирает нежизнеспособный организм, так умирает отживший социальный порядок – например, в результате революции, которая юридически и означает массовое нарушение, то есть прекращение существования, прежнего закона.

    *  *  *

    118

    Подведу итоги.

    Законы, управляющие самыми разными процессами, включая природные, вовсе не есть нечто мистическое. Они представляют собой устойчивые конструкции, формирующиеся в ходе эволюции из процессов нижестоящего уровня. Эти структуры канализируют фоновые процессы, блокируя с разной степенью жесткости одни возможности и, тем самым, повышая вероятность других. Идея того, что вышестоящая структура задает законы нижестоящему уровню, хотя и не является широко принятой, не очень нова. Новым является не то что структуры задают законы, а то, что законы – это и есть структуры.

    Ни на каком уровне развития не существует полной определенности и, соответственно, предопределенности. Следовательно, нижестоящий уровень может породить множество разных вышестоящих структур, много вариантов порядка. Значит, появление новых структур, т.е. новых законов, непредопределенных нижестоящим уровнем и невыводимых из него означает эмерджентный скачок, который был бы невозможен в случае истинности классической детерминистской гипотезы.

    Вероятно, можно выделить четыре наиболее крупных эмерджентных скачка. Первый: формирование вещественных образований – мира телесных предметов с его законами, подчиняющих себе нетелесные энергетические процессы, связывая их в собственное вещество. Второй – возникновение мира живого – мира видовых форм, организующих вещественно-энергетические процессы таким образом, что, разрушая и воспроизводя себя в новом веществе, тела превращаются в средство хранение и трансляции видовой формы. Третий – становление социальных общностей, центрирующихся вокруг сакральных  ценностно-нормативных комплексов, подчинивших себе биологические паттерны жизнедеятельности. Четвертый – становление логико-юридических рациональных конструкций, обеспечивающих сосуществование индивидуальных и групповых носителей различных ценностных комплексов в рамках единого социального пространства.

    В заключение замечу, что название этой отнюдь не маленькой статьи словом «тезисы» не случайно. Разные изложенные здесь моменты проработаны в разной степени, очень многое изложено конспективно и требует дальнейшего продумывания, развертывания, в ходе которого, безусловно, произойдут уточнения и формулировок, и самих идей.

    Список литературы

    1. Levi-Strauss C. Les structures elementires de la parente, Paris, 1964.
    2. Schlemm, Annette. An Integrated Notion of «Law»// Arshinov, Vladimir; Fuchs, Christian (Eds.) (2003): Causality, Emergence, Self-Organisation. NIA-Priroda. Moscow 2003.
    3. Демин А. В. Нормативный договор как источник административного права // Государство и право. 1998. № 2. С. 15.
    4. Леви-Строс К. Структурная антропология. М., 2001, 
    5. Леви-строс К. Тотемизм сегодня // Леви-Строс К. Первобытное мышление. М., 1994.
    6. Леонтьев Д. Феномен ответственности: между недержанием и гиперконтролем // Экзистенциальное измерение в консультировании и психотерапии. Т. 2. Бирштонас; Вильнюс, 2005.
    7. Семенов Ю.И. На заре человеческой истории. — М., 1989.
    8. Сорокин П.А. Общая социология // Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. М., 1992 г., с. 151.
    9. Хейзинга Й. Homo Ludens. В тени завтрашнего дня. М.,1992.
    10. Шалютин Б.С. Grundpakt» вместо «grundnorm», или к вопросу об основании юридического//Вестник Курганского университета. – Серия «Гуманитарные науки». – Вып. 2. – Курган: Изд-во Курганского гос. ун-та, 2006. С. 76-84.
    11. Шалютин Б.С. Закон и закон (юр.)// Государство и право. 2007. № 4.
    12. Шалютин Б.С. Закон, юридический закон и общественный договор // Вопросы философии. – 2006. — № 11.
    13. Шалютин Б.С. Индетерминизм и детерминизм как имманентные характеристики энергетического первоначала мира // Вестник Курганского университета. – Серия «Гуманитарные науки». – Вып. 3. – Курган: Изд-во Курганского гос. ун-та, 2007.
    14. Шалютин Б.С. От межродового общественного договора к формированию государства // Научный вестник Омской академии МВД России. – 2008. —  № 2.
    15. Шалютин Б.С. Проблемы начала и «верхней границы» антропосоциогенеза // Человек. –2003. — № 3.
    16. Шалютин Б.С. Становление свободы: от природного к социокультурному бытию. Курган, 2002г. С. 10-14.
    17. Шалютин Б.С. Юридическое как первоначало надродового уровня социальной организации (историко-генетическая проекция) // Философия права в России: теоретические принципы и нравственные основания. СПб, 2007.
    18. Шалютин С.М. Высшие и низшие формы движения. М.: Знание. 1967.
    19. Шалютин С.М. Развитие механизмов подчинения низшего высшему в процессе эволюции материи // Низшее и высшее, системы и элементы в процессе развития. Челябинск, 1988.

    [1] Возможно, это высказывание требует некоторых оговорок, но в основной идее оно несомненно.

    [2] Если это распространение не ограничивается внешними по отношению к ее источнику факторами.

    [3]  Замечу попутно, что, например, по-английски инстинкт самосохранения обозначается не только как «the instinct of self-preservation», но и как «the law of self-preservation».

    [4] Там же, с.17.

    [5] В то же время, между отношением животной особи к видовому закону и отношением человеческого индивида к закону социальной группы есть существенная разница. Она заключается в том, что видовой закон запечатлен через генетический механизм, который никоим образом не обусловлен поведением каких-либо животных особей. В отличие от этого, сакральный ценностно-нормативный комплекс вырабатывается именно через деятельность людей. Это важный момент, требующий отдельного разговора, выходящего за пределы данной статьи.

    [6] Подробнее см., например [12].

    [7] Цит по: [5, 61].

    [8] Выражение, использованное в близком контексте П. Рикером.

    [9] [10]; см. также [17].

    [10] Нормативный – значит, носящий общий характер, в отличие от договоров, относящихся к разовым актам (например, договор подряда и т.п.).

    [11] В том числе – как единого для противостоящих сторон принуждающего начала; возможно, отчасти отсюда проистекает и принуждающая необходимость логики, но это тема специального разговора.

    [12] Как верно отмечает А.В. Демин, акцентирование внимание на том, что договор есть «средство добровольного самоограничения свободной личности» было характерно для классической естественно-правовой школы [3, 15].

    [13] Известный психолог Д.А. Леонтьев отмечает, что вменяемость предполагает договороспособность, т.е. «тот факт, что человек может за себя отвечать, принимать от своего имени некоторые обязательства, исходя из того, что они будут впоследствии выполнены. Не соответствуют этому критерию дети до определенного возраста…» [6, 14].

    [14] Анализ способа присутствия начала необходимости в системе юридической регуляции поведения подробно рассмотрен в [11].

    [15] В юридическом сообществе продолжает оставаться распространенным взгляд, неразрывно связывающий возникновение юридической регуляции с институтом государства, причем в России он принят особенно широко, поскольку в советский период представлял собой официальную позицию, которая продолжает массово воспроизводиться в литературе, особенно учебной. Между тем, в действительности мы можем наблюдать, как с историческим развитием юридической регуляции происходит автономизация начал нормотворчества, суда и принуждения через выделение специализированных инстанций, структур, охватываемых сегодня понятием государства. Таким образом, государство представляет собой одну из важных форм поздней институциализации юридической регуляции, а никак не ее источник или условие. Подробнее о становлении государства см. в [14].

    [16] Если же государство, пользуясь преимуществом силы, навязывает обществу нормативные акты, то они не носят юридического характера и не порождают внутренний юридический долг их соблюдения. Хотя и не тождественные, но близкие идеи хорошо известны и принадлежат Августину: государство без Бога есть банда разбойников; несправедливый закон не есть закон вообще.

  • О собственной, непроизводной, природе юридической регуляции (против позитивизма и юснатурализма)

    // Философия права в России: Теоретические принципы и нравственные основания: Сб. статей под ред. Дудника С.И., Лисанюк Е.Н., Осипова И.Д. Изд-во СПбГУ 2008 г. С. 38-59.

    Аннотация

    Основанием юридической регуляции, вопреки ее трактовкам как производной по отношению к морали или социальной власти, выступает нормативный договор о суде как рациональной процедуре разрешения конфликта. Генезис его был элементом и фактором становления дуально-родовой организации, включал формирование способности руководства поведением по рациональному вербальному установлению.  Соблюдение договора дополнительно гарантировалось принуждением, институционализированным в форме взаимного залога, предметом которого выступали принадлежащие к противоположному роду сексуальные партнеры. Взаимосвязанные начала нормативности, договора, суда и принуждения образуют инвариантный комплекс юридической регуляции.

    Ключевые слова: правогенез; юридическая регуляция; юридический позитивизм; юснатурализм; договор о суде; суд; принуждение; взаимный залог; заложничество; экзогамия; дуально-родовая организация; происхождение государства.

    On the Inherent, Non-Derivative Nature of Legal Regulation (Against Positivism and Jusnaturalism)

    Abstract

    The basis of legal regulation, contrary to its treatment as a derivative in relation to morals or social authority, is the normative contract about court as a rational procedure of the resolution of conflicts. Its genesis was an element and the factor of genesis of the most ancient dual organization, included formation of ability to a management of behaviour by means of the rational verbal establishment. The observance of the contract was in addition guaranteed by compulsion, institutionalized in the form of a reciprocal hostage.There were the sexual partners belonging to the opposite moieties who played the roles of hostages. Thus, the principles of normativity, contract, court, and compulsion  form an invariant complex of legal regulation.

    Keywords: genesis of law; legal regulation; legal positivism; natural law theory; contract on adjudication; adjudication; coercion; reciprocal hostageship; hostageship; exogamy; dual-clan organization; origin of the state.

    Текст:

    При всем многообразии подходов к сущности права едва ли будет ошибкой сказать, что полемика между юридическим позитивизмом и юснатурализмом остается в центре проблемы правопонимания.

    Прежде всего, несколько слов относительно используемых классифицирующих понятий. Несмотря на то, что

    39

    реальные учения практически никогда в полной мере не вмещаются в придуманные для них «измы» (хотя бы потому, что первичный исследователь в своих трудах обычно не укладывается в прокрустово ложе собственной методологической схемы), логические классификации подходов необходимы и как координатная сетка, помогающая ориентироваться в континуальном пространстве научных текстов, и как более или менее определенная стартовая позиция для всякой новой попытки осмысления той или иной реальности.

    С.В. Моисеев, один из наиболее компетентных современных российских специалистов в области философии права, пишет: «В основе теорий естественного права лежит представление о сущностной, необходимой связи права и морали (в наиболее прямой формулировке это выражается словами «несправедливый закон вообще не есть закон»)»[1]. Другой авторитетный исследователь, И. Ю. Козлихин, сравнивая истоки восточной и западной культур, говорит, что в них «по-разному воспринималось соотношение морали (естественного права) и права позитивного»[2], таким образом, вообще отождествляя естественное право и мораль. Примерно то же утверждает известный теоретик государства и права М.И. Байтин: «Следует иметь в виду, что само естественное право как нравственные и правовые идеи, принципы, идеалы, пожелания и требования не является правом в юридическом смысле этого слова, а представляет собой мораль, правосознание, демократические устремления…»[3]. Разумеется, процитированные авторы знают, что юснатурализм – и по этимологии названия, и по реальной истории – более богатое направление, не исчерпывающееся утверждением столь жесткой связи права и морали. Однако в приведенных высказываниях акцентируется сохраняющийся уже несколько столетий «mainstream» естественно-правовых концепций.

    Что касается позитивизма, то он изначально представлял собой вызов юснатурализму. Поэтому неслучайно Г.Л.А. Харт, отмечая, что это название используется (как, впрочем, и естественное право) для обозначения неоди

    40

    наковых взглядов[4], принимает в рамках уже ставшей классической работы «Понятие права» следующее: «Юридический позитивизм означает простое утверждение о том, что ни в каком смысле не является необходимой истиной то, что законы воспроизводят или удовлетворяют некоторым требованиям морали»[5]. Сходные идентификации позитивизма сегодня распространены. Однако они носят негативный (в логическом смысле) характер. Позитивистская программа никогда не смогла бы стать центром притяжения только  через отрицание господствовавшей естественно-правовой парадигмы.

    Привлекательность позитивизма, надолго сделавшая его господствующим учением, связана в первую очередь с огосударствлением юридической сферы. Если он и признает существование не исходящего от государства права, оно периферийно и выходит за пределы юридического. Единственный предмет его интереса – право позитивное, т.е. установленное  суверенной властью, совпадающей в развитом обществе с государством. Впрочем, и экстраполяция подхода за пределы государственно-организованных обществ, признание ведущими современными позитивистами догосударственного права не меняет дела, поскольку конституирующей характеристикой государства как раз и является институционализация и организация социальной власти, имеющей изначальной функцией обеспечение целостности, сохранения общности.

    По Кельзену, «право… представляет собой порядок (или организацию) власти»[6]. Как верно пишет М.И. Байтин, «безотносительно к особенностям взглядов, для всех сторонников нормативистской теории как наиболее распространенного проявления… юридического позитивизма характерны устремленность на возвышение авторитета действующего права и требование беспрекословного соблюдения его предписаний. …Кельзен и его сторонники, начисто отвергая теорию естественного права, утверждали, что никакого иного права, кроме опирающегося на государство, не существует, обязательность правовых норм проистекает не из нравственности, а из государственного авторитета…фактически он приходит к отождествлению государства и права»[7]. «С самого возникно-

    41

    вения национального государства —  говоря о позитивизме, констатирует Л. Фуллер – множество философов, от Гоббса и Остина до Кельзена и Шамло, видели сущность права в пирамидальной структуре государственной власти… Если задать вопрос, какой цели служит концепция права как иерархии управления, ответ может заключаться в том, что эта концепция представляет собой юридическое выражение политического национального государства»[8].

    Итак, «mainstream» юснатурализма выискивает корни права и растворяет его в моральной, а позитивизма – во властной, государственно-политической сфере. Противостоящие концепции парадоксальным образом сходятся в одном, но очень существенном пункте: обе трактуют юридическое как производное, а не самостоятельное начало. Между тем, как я предполагаю показать, юридическая регуляция поведения имеет собственную, ни к чему не сводимую природу. Более того, юридическое начало уходит своими корнями столь глубоко, что выступает одним из важнейших факторов формирования самого человеческого мира, в том числе таких фундаментальных социокультурных и антропологических характеристик как себетождественность личности, саморегуляция поведения, рациональность.

    Обсуждение сущности права часто носит схоластический характер. «Право – это…», — говорит имярек и дает определение, за которым в качестве аргументации обычно стоит лишь отсылка к некоторой традиции. Контрпродуктивность такой дискуссии очевидна. Более перспективно исследование реальных социальных механизмов регуляции поведения в их отношениях друг с другом. Как и во многих других случаях, здесь может быть полезен генетический подход. 

    Становление юридической регуляции происходило гораздо раньше, чем обычно представляется. Непосредственная фактология этого периода скудна. В то же время, есть много имеющих отношение к делу более поздних данных и их концептуализаций в рамках истории права, этнологии, этологии и др., что создает возможность построения моделей правогенеза не на пустом месте, а с опорой на этот материал, играющий эвристическую, а в отчасти и обосновывающую роль. Разумеется,

    42

    речь может идти лишь о логико-генетической реконструкции, которая должна в основном не противоречить фактам. Такие реконструкции – прежде всего, эффективный методологический прием комплексного осмысления исследуемого явления. Но если при этом удается отчасти «схватить» логику становления, значит, такие схемы могли повторяться в разных модификациях и в реальной истории.

    На определенном этапе эволюции сформировался тип небольшой человеческой общности,  далее называемый «род». Обеспечение его устойчивости имело два аспекта. Первый – «надвременной»: трансляция сквозь смену поколений самого способа родовой организации. Ключевую роль в этом играли сакральные механизмы, включая табу, а также язык, материальная культура и т.п. Второй – сохранение общности как группы конкретных сосуществующих людей. Здесь основным механизмом выступало сопереживание, психоэмоциональное взаимопроникновение индивидов, формировавшее мощнейшее мы. Посягательство на сородича извне было для члена рода равносильно посягательству на него самого, боль другого воспринималась как собственная,  принцип «один за всех, все за одного» работал как основополагающий, что превращало группу в некий супер-организм.

    Противоположным образом выглядели межродовые отношения, где господствовали страх, ненависть и месть. Множество историко-антропологических данных подтверждают реальность мрачной картины, которую яркими мазками набросал П. Сорокин: «На первых стадиях развития между группами существовала непримиримая вражда и постоянный антагонизм. Слово чужероден (hostis) было синонимом врага (hostis), которого должно было убить. Все «чужаки» были врагами, которых необходимо было уничтожать. Иначе говоря, все «чужаки» были самыми «опасными и нетерпимыми преступниками», которых следовало наказывать самым нещадным образом»[9].

    Очевидно, что такой характер межродовых отношений был неслучаен, его не могло не быть. Историко-антропологическая фактология и объективная логика взаимно подтверждают друг друга. Чужим нужны те же блага, что и нам, при этом они опасней любого зверя, по-

    43

    скольку умней и, в свою очередь, видят в нас опаснейших конкурентов, подлежащих — если это возможно — устранению. Чужие – источник страшной опасности, сила, которую можно остановить только силой.

    «Свой – чужой (враг)» — фундаментальная биологическая оппозиция, работающая там, где базовая самодостаточная единица может рассматриваться как целостная группа входящих в нее особей, способных к относительно автономному поведению. Признак или даже призрак угрозы со стороны потенциальных конкурентов включает механизм, мобилизующий членов группы на отпор врагу. Такова, например, природа иммунитета, муравьиных войн или убийства самцами шимпанзе самца из другой группы, оказавшегося в зоне их контроля. Мобилизационные механизмы могут быть принципиально разными: фундаментальная закономерность всегда находит пути и средства своей реализации, используя при этом конкретные физические и/или психические свойства соответствующих существ. Изначальный характер межродовых отношений был вполне адекватен этой универсальной логике взаимодействия конкурирующих сообществ. «На заре истории, мы видим, столкновения групп носят беспощадный характер. Победители почти поголовно убивают или съедают побежденных. В Полинезии побежденные поголовно истреблялись, не исключая жен и детей; те же сведения имеются о кафрах, краснокожих индейцах, древних персах, египтянах, евреях, греках, римлянах, магометанах и т. д.»[10].

    В природе равно опасные друг для друга существа по возможности избегают столкновения. Вероятно, первичные роды также практиковали стратегию избегания. Критическая плотность конфликтов должна была возникать с обострением борьбы за ресурсы, которое могло быть вызвано более или менее случайными обстоятельствами или (и) заполнением людьми пригодных для обитания территорий. В этих условиях роды по отношению друг к другу неизбежно становились смертельными врагами: «род роду волк»; «война всех против всех»; стремление к уничтожению конкурирующего рода «под корень». А поскольку, как известно, «война усиливает внутреннюю сплоченность общества»[11], то чем более жесткой и опас-

    44

    ной становилась внешняя среда, тем более выраженной была внутренняя сплоченность группы.

    Однако, какова бы ни была сплоченность, конфликты возможны всегда. Древнейшая внутриродовая модель их разрешения отчасти сохранилась и сегодня, например, в традиционных африканских обществах, где «задача видится…в полюбовном примирении заинтересованных лиц»[12], или в конфуцианской Азии, которая «предпочитает равенству идеал сыновних отношений, образуемых внимательным покровительством и уважительным подчинением»[13]. Юридические отношения, предполагающие стремление «дать каждому «то, что ему причитается»»[14] внутри рода были столь же возможны, как иск о возмещении ущерба или требование наказания со стороны левой руки по отношению к правой, поранившей ее при заточке карандаша.

    Разумеется, иначе обстояло дело в межродовых конфликтах. Здесь единственно возможным ответом «потерпевшего» рода была месть, ничем не ограниченная и потому, видимо, часто переходившая в войну на уничтожение[15]. Тем не менее, существует взгляд, принадлежащий очень серьезному исследователю, автору целого ряда фундаментальных социальных концепций, Ю. Семенову, о том, что именно в межродовых взаимодействиях рождается отношение справедливости. Он пишет: «Кровная месть могла вызвать ответную кровную месть и положить начало бесконечной череде убийств, которая в свою очередь могла привести к гибели обоих враждующих коллективов. Возникла необходимость установления каких-то правил, которые регулировали бы конфликты между коллективами. В результате возник знаменитый принцип, который известен под названием талиона… Он заключался в том, что ответный ущерб должен быть равен инициальному ущербу: око за око, зуб за зуб, смерть за смерть. В таком случае конфликт считается исчерпанным… Теперь потерпевшая сторона не имела права на возмездие. Если же она попыталась совершить ответные

    45

    действия, то развертывался новый конфликт… Так начало одновременно формироваться и понятие, и чувство справедливости. Когда одна сторона нанесла ущерб другой, произошло нарушение справедливости. Справедливость должна быть восстановлена. Самый первый способ ее восстановления — нанесение обидчику или обидчикам адекватного ущерба. Понятие справедливости было важнейшим в обычном праве. Оттуда оно перешло в право, где сохранило свое значение… В результате возникла новая форма регулирования отношения между людьми, отличная как от табуитета, так и от морали[16]. Именно ее и принято называть обычным правом»[17].

     Семенов не утверждает, что принцип талиона есть начало права, трактуемого им в русле легизма: «Властная воля есть воля государства… Эта воля фиксируется в нормах, которые именуются правовыми, и совокупность которых образует право. Право есть воля государства… [которое] стоит на страже правовых норм»[18]. Неуместно полемизировать с Ю. Семеновым относительно природы права: не этот вопрос находится в зоне его интереса. Его новация заключается в выделении особого нормативного пространства, которое он предлагает называть обычным правом, отличного от морали и табуитета. Специфику норм обычного права он видит в следующем: по происхождению они являются межродовыми; в основе их лежит принцип талиона; формирование обычного права неразрывно связано с формированием понятия и чувства справедливости. Справедливость при этом описывается «апофатически»: нанесение ущерба есть ее нарушение. Кроме того, начало справедливости переходит из обычного права в собственно право. Вопрос об отношении обычного права и собственно права Семеновым не рассматривается. Наличие преемственности по параметру справедливости не означает того,  что обычное право входит в объем понятия права[19]. Тем не менее, в контексте проблемы правогенеза позицию Семенова можно интерпретировать, как минимум, таким образом, что важнейшие предпосылки права – справедливость и талион – формируются в сфере межродовых отношений. Однако в

    46

    его приведенном рассуждении отсутствует принципиально важное логическое звено, о котором речь пойдет позже.

    Вполне очевидно, что картина изначальных межродовых отношений, как она предстает в свете современных данных, практически полностью совпадает с «естественным состоянием» Т. Гоббса с той лишь разницей, что субъектами его оказываются роды. Выход из естественного состояния, как известно, у Гоббса осуществляется посредством общественного договора.

    В нашей литературе сложилось скептическое отношение к общественному договору. Даже такой глубокий автор как О.Э. Лейст, например, писал: «Господствовавшая в XVII–XVIII вв. идея общественного договора о создании общества и государства в комплексе современных теоретических знаний заслуживает упоминания разве только в связи с критическим обзором различных устаревших идей о происхождении государства»[20]. Между тем, стоит перечислить хотя бы часть мыслителей, в том или ином варианте разделявших и разрабатывавших эту идею: Гроций, Гоббс, Локк, Спиноза, Руссо, Кант… Любая идея, высказанная гением, сколь бы абсурдной она ни казалась, требует очень внимательного к себе отношения. Здесь же такой сонм имен, что «с порога» кажется ясным: папка «Общественный договор» сдаче в архив не подлежит.

    Справедливо считается, что в Новое время (более давние прототипы опускаем) концепции общественного договора получили разработку в контексте субстанциализации индивида. Впоследствии, по мере того, как становилось все ясней, что люди никогда не были рассеянным множеством робинзонов, идея гасла. Впрочем, если обратиться к основополагающим текстам, то мы увидим, что они совершенно не настаивают на множестве робинзонов. Гоббс даже, казалось бы, противореча себе, пишет: «Никогда и не было такого времени, когда бы частные лица находились в состоянии войны между собой»[21]. В действительности классики, во-первых, разглядели начало договора за системой отношений, связывавшей индивида, закон и государство. Во-вторых, акцентирова-

    47

    ли не столько историческое, сколько логическое предшествование естественного состояния общественному договору. Особенно у Локка мы видим, что естественное состояние сохраняется и в настоящем: «Все люди естественно находятся в этом состоянии и остаются в нем до тех пор, пока по своему собственному согласию они не становятся членами какого-либо политического общества»[22]. Что касается истории, то идея общественного договора скорее задавала определенную поисковую установку. Но прямая экстраполяция в прошлое логико-функциональной связи не могла найти фактического подтверждения.

    Автором концепции «естественного состояния» сама возможность общественного договора не обсуждалась и виделась само собой разумеющейся, когда люди руководствуются рациональным «стремлением избавиться от бедственного состояния войны»[23], что в полной мере соответствовало складывавшемуся чисто рационалистическом образу человека. Однако не только Гоббс, но и Семенов, не обсуждает эту проблему, кажется, просто не замечая ее. Его логика такова: возникла необходимость ограничения мести — появился талион. Однако из самого факта необходимости в чем-либо, это что-либо автоматически не появляется. Человеку, отравленному ядом, необходимо противоядие. Но его может не быть в принципе.

    Между тем, проблема со всей ясностью была сформулирована П. Сорокиным в контексте обсуждения механизма расширения человеческих обществ. Констатировав межгрупповую вражду (см. выше), он продолжал: «Отметив это, теперь я ставлю вопрос: …как возможно это слияние абсолютно враждебных групп в одно солидарное социальное единство? Могут на это ответить, что оно достигалось путем договора, путем мирного соглашения. Этот ответ, приложимый отчасти к таким союзам, как новейшие федерации Американских Соединенных Штатов, Швейцарии и Германии, в приложении к древним обществам был бы наивным и неверным. Мирное соглашение возможно только теперь, да и то еще под угрозой штыков и пушек. Для древности же оно было почти невозможно… Только теории, исходящие из принципа договора (Руссо, Гоббс и др.) и из принципа полного раци-

    48

    онализма человеческого поведения, содержали подобное представление. Но эти теории… совершенно наивны и неверны. А потому и «теория договоров» не соответствует фактическому положению дела[24]». Следует обратить внимание, что Сорокин критикует концепцию договора уже в контексте модифицированного с учетом новых знаний представления о «естественном состоянии» (хотя и не употребляет этот термин), субъектами которого считает, ссылаясь на А. Сатерланда, группы численностью около 40 человек.

    Итак, если принимается модель, согласно которой все со всеми находятся в отношениях войны, ненависти, страха, мести – а она кажется хорошо обоснованной – то в первую очередь должен обсуждаться вопрос именно о том, «как возможно» установление каких-либо правил, особенно с учетом того, что никаких правил установления правил (типа белого флага, перемирия и т.п.) не существовало.

    Представляется логичным предположить, что какие-то правила взаимоотношений не возникли сразу между несколькими родами. Процесс их становления мог быть одновременно становлением связанных этими правилами пар родов. Такое предположение, кажется, неплохо согласуется с представлением об историческом типе социальной системы, который называют дуально-родовой организацией, существовавшей, как считают многие,  повсеместно. Тогда вопрос о становлении межродовой регуляции получает первичную конкретизацию – не вообще межродовой, а дуально-родовой.

    Формирование дуально-родовой организации – пункт, требующий самого пристального внимания при осмыслении  правогенеза, поскольку, как будет показано далее,  именно здесь образуется клеточка, в которой синкретично присутствует комплекс отношений, впоследствии развивающийся в дифференцированную юридическую сферу.

    Становление дуально-родовой общности, т. е. пары не сливающихся, но живущих рядом союзных родов, трактуют как форму организации, обеспечивающую воспроизводство человека при наличии внутриродового полового табу. Существует ряд гипотез возникновения послед-

    49

    него (осознание биологических опасностей инцеста, избежание конкуренции мужских особей из-за женских и др.). Однако ни одна из них не замечает, что за формированием дуально-родовых общностей стояла гораздо более глубокая и сильная логика общесистемной эволюции, по отношению к которой может быть, в какой-то мере некоторые описываемые в рамках этих гипотез процессы послужили механизмами осуществления, «зацепками», которые всегда находят фундаментальные тенденции развития для своей реализации.

    В общем виде эта логика состоит в том, что с распространением некогда новых онтологических единиц и их превращением в среду (часто – конкурентную) друг для друга формируется следующий онтологический уровень, по отношению к которому предыдущие единицы выступают структурными элементами: возникновение надстраивающихся над атомами молекул, формирование многоклеточных и т.п. Подобно атому и клетке, род вошел как «кирпичик» в более сложное образование, построенное уже на иных связях. Конечно, эта общая тенденция в каждой сфере обретает специфический путь реализации. Так, в ранней истории живой природы скачок от доядерных к ядерным организмам произошел через симбиоз трех типов доядерных клеток, взаимополезность которых позволила эволюции прочно «завязать» их друг на друга и создать новый уровень жизни[25]. Этот переход справедливо считается вторым по значению – после самого появления жизни – событием в биологической эволюции и самой глубокой демаркацией в мире живого, последующий прогресс которого происходил уже только на базе ядерных клеток.

    В интересующем нас случае мощное эволюционное давление в направлении укрупнения группы было непосредственно обусловлено внешним вызовом – ужесточением конкуренции с другими группами. Такие факторы как развитое вооружение, тактика ведения боя и т.п., возникли намного позже, поэтому решающим параметром, обеспечивавшим преимущество в «войне всех против всех», было численное превосходство. Но те связи, которые обеспечивали целостность рода, не могли удержать общности существенно большего размера. Следовательно, необходимы были новые механизмы, надежно

    50

    скрепляющие роды друг с другом в единое целое. Эволюция должна была решить свою, в общем, обычную задачу – найти в имеющемся материале (в данном случае – в материале человеческой природы и ранней культуры) предпосылки механизма, способного обеспечить очередной шаг онтологического прогресса, «состыковать» их и заставить механизм работать.

    Первой, природной, предпосылкой выступила разделенность человеческого вида на два пола, необходимым образом обеспечивающая связь обособленных индивидуальных субъектов в качестве условия биологического воспроизводства. Ее трансформацию в механизм, так же необходимо требующий связи групповых субъектов (родов), обеспечил институт табу, уже сложившийся как внутриродовой и практически не уступающий в жесткости природным регулятор поведения,  который и стал второй, культурной, предпосылкой. Сформировавшееся половое табу превратило природную половую разделенность в абсолютный межродовой социальный скреп, обеспечивший единство новой человеческой общности. Утвердившись, оно стало непреодолимым препятствием возврату к обособленно-родовой ступени.

    Общий методологический порок прежних гипотез состоит в том, что они идут от внутриродовых проблем (каковы бы они ни были) к формированию табу и от него к дуально-родовой организации и экзогамии вообще. Действительная логика была обратной: табу сформировалось как средство, скрепляющее надродовую общность; движение шло не «снизу вверх», а «сверху вниз»; не внутренний кризис элементов заставил их найти друг друга и соединиться в систему, а экологическая закономерность обусловила потребность возникновения более крупной системы, которая в ходе своего формирования подчинила и поставила себе на службу ранее самостоятельные механизмы регуляции человеческого поведения – половую разделенность и институт табу.

    Наиболее глубокая из известных трактовок экзогамии на уровне общей и не очень четкой идеи впервые была высказана французским этнологом Ван Геннепом (1920): «… экзогамия имеет результатом и, возможно, целью связывать между собой некоторые обособленные общества, которые без этого не вошли  бы в нормальный  контакт… Изучая  с этой точки зрения матримониальные  табли-

    51

    цы… констатируем, что позитивный элемент экзогамии социально столь же силен, как и негативный элемент… От поколения к поколению устанавливается матримониальная чехарда, тем более сложная, что племя (политическая единица) существует с давних времен и делится заново, при все большем  числе фракций, чехарде и попеременном перемешивании, регулярность и периодическое повторение которых обеспечивает экзогамия»[26]. Позже Леви-Строс в знаменитой работе «Элементарные структуры родства»[27] (1949) разработал ее в более общем виде, трактуя экзогамию как механизм важнейшей и универсальной демаркации, отделяющей социальную организацию от природной посредством «замены системы кровного родства биологического происхождения социальной системой отношений свойства»[28] (хотя логика и проблемы становления экзогамии, не будучи в центре внимания,  у него также не получили приемлемого освещения). Экспликация «юридического сопровождения» дуально-родового союза, к которой я перехожу, в известной мере продолжает эту идею, хотя и в новом направлении.

    Рассмотрим подробнее ряд аспектов отношений между двумя частями дуального целого. Эти части, с одной стороны, уже не были в состоянии войны и вражды друг с другом, а с другой, — не сливались в единый род. А. Бергсон, анализируя тесно связанное с дуально-родовой организацией тотемное сознание, с присущей ему проницательностью, вызвавшей в данном случае восхищение Леви-Строса, отмечал: «Из того, что какой-то клан называет себя тем или иным животным, ничего особенного извлечь невозможно, но то, что два клана, входящие в одно и то же племя, непременно должны быть двумя различными животными, это гораздо более поучительно… Чтобы выразить то, что два клана составляют два различных вида, одному из них тогда будет дано имя одного животного, а другому — имя другого. Каждое из этих имен, взятое отдельно друг от друга, — это лишь этикетка; вместе же они равнозначны утверждению. В самом деле, они утверждают, что оба клана разные по крови»[29]. Более того, согласно самому Леви-Стросу, отношения между двумя половинами дуальной общности выража-

    52

    ются «как в тесном сотрудничестве, так и в скрытой вражде, причем обычно оба эти типа поведения объединяются»[30]. В силу отсутствия у представителей родов-партнеров той степени эмоционального единства, которое характерно для одного рода, ситуативные конфликты между ними, видимо, не были чем-либо исключительным. Однако теперь последствием таких конфликтов уже не могла быть развертывающаяся схема бесконечной межродовой мести. Что могло ее блокировать, обеспечивать, выражаясь языком бокса, «брейк», предотвращающий «лобовое столкновение»[31]? Во всяком случае, не интеллектуальное осмысление неразрывной взаимозависимости родов: стороны не понимали характера этой зависимости, т.к. связь между половым актом и деторождением была осознана несопоставимо позже.

    Существует восходящая к Э. Тейлору точка зрения, согласно которой женщины, будучи сестрами по отношению к одному клану и женами по отношению к другому, выступали в роли «мирителей». Думаю, нечто подобное действительно могло иметь место, но лишь применительно к мелким межиндивидуальным конфликтам, а никак не к тем, которые были связаны со сколь-нибудь заметным ущербом для рода. Во-первых, статус «мирителей» был недостаточен для разрешения межродового конфликта; безусловно, в принятии решения должны были участвовать лидеры родов. Во-вторых, если бы единственным способом выхода из конфликта, даже крупного, связанного, например, с убийством, было примирение, это означало бы, что группа является моно-, а не дуально-родовой. Причинение значительного вреда со стороны представителя одного рода другому не могло оставаться для первого без последствий.

    Гипотеза, которая, кажется, дает ответ на вопрос о тормозящем межродовую месть механизме,  состоит в том, что члены каждого из родов, находясь в зоне рода-партнера, оказывались в качестве потенциальных заложников.

    Заложничество имело место у древних греков, римлян, иудеев, вавилонян, его применяли японские сёгуны и золотоордынские ханы, и этот ряд легко продолжить. Оно использовалось как гарантия возвращения имущественного долга, как фактор принуждения к окончанию

    53

    войны, как средство удержания в подчинении побежденных народов или укрепления государственной «вертикали власти» и др. Полифункциональность заложничества, его историко-географическая универсальность, присутствие в практически не взаимодействовавших друг с другом культурах свидетельствуют о его появлении в период  формирования самых глубоких оснований человеческого мира. Разумеется, есть разница между захватом залога и добровольным залогом. Однако грань между ними зыбкая. Интересен в этом контексте проведенный Й. Хёйзингой этимологический анализ, позволяющий обнаружить единый корень и выстроить удивительный смысловой ряд из таких понятий как «опасность», «подвергать опасности», «залог (заложник)», «принуждение», «долг», «обязательство»[32].

    Наличие заложников означает существование механизма принуждения. Заложники выступают своего рода «болевыми точками» субъекта, отчужденными от него самого и полностью находящимися во власти контрагента. Смерть или страдание заложников есть одновременно страдание всего того единства, от которого они оторваны, и, следовательно, беспрепятственная возможность причинения им смерти или страданий открывает канал принуждающего воздействия на волю противостоящего субъекта.

    Даже краткосрочное насильственное заложничество (захват) обеспечивает паузу, вклинивающуюся в точку «лобового столкновения», разрывает «короткое замыкание[33]», позволяя одним и вынуждая других вести переговоры. В отличие от захвата, межродовой взаимный человеческий залог был перманентным.

    Древний межродовой залог, как и современный залоговый договор, носил акцессорный (дополнительный) характер. Предметом основного договора была переговорная процедура разрешения конфликта. Ее целью могло быть  установление хода событий, виновника, определение санкции и, в конечном счете, восстановление нарушенного справедливого социального порядка. Инструментом разрешения конфликта вместо заблокированной страсти мщения стал бесстрастный рассудок, рациональное обсуждение или суд. На смену логике оружия в качестве инструмента разрешения конфликта

    54

    пришло оружие логики. Коротко говоря, можно сказать, что залог гарантировал договор о суде, т.е. судебный порядок рассмотрения конфликта. С формированием дуально-родовой общности возник принципиально новый тип социальной регуляции, отличный как от внутриродового братства и примирения в случае конфликтов, так и от перманентной межродовой готовности к войне, переходящей в случае конфликта в войну реальную. Центральным звеном этого типа регуляции стал суд, причем не только реальный, но и потенциальный – перспектива суда в случае конфликта, наличие которой стало важным регулирующим поведение фактором.

    Первый общественный договор был не многосторонним, как считали классики, а  двусторонним. В качестве его субъектов выступало не неопределенное множество человеческих индивидов или малых семейных групп, а два «завязанных» друг на друга рода. И это был договор не о государстве, ненужном двум родам, а о суде.

    Формирование этого механизма регуляции и представляло собой становление юридического начала. Он содержал в себе комплекс взаимосвязанных моментов. Именно наличие такого комплекса, то обстоятельство, что эти моменты взаимосвязаны и предполагают друг друга, и позволяет говорить о юридическом как о едином механизме регуляции, а не о конгломерате разных регуляторов, более или менее случайно «слипшихся» друг с другом в ходе истории и скрепленных неправильно образованным словом. Рассмотрим эти моменты в последовательности, определяемой удобством изложения, т.к. наличие комплексной взаимосвязи делает сомнительной задачу их иерархического соотнесения.

    «Функция судебного процесса — как верно отмечает П. Рикёр — состоит в том, чтобы заменить насилие дискурсом»[34].  Если та или иная сторона не имеет возможности действовать силой аргумента, она будет стремиться действовать аргументом силы. Такова идея суда, осуществление которой призвана обеспечивать судебная процедура, а именно – она должна обеспечивать каждой стороне конфликта возможность предоставить свои аргументы.

    Г. Гроцию приписывается понимание естественного права как предопределенного вечными законами разума. Гроций фактически вел речь о материальном праве, о

    55

    существовании столь фундаментальных материально-правовых аксиом, что даже Бог ничего не в состоянии сделать с ними, «подобно тому как Бог не может сделать, чтобы дважды два не равнялось четырем»[35]. Сегодня мы знаем, что таких аксиом нет. Однако процедуру суда конституируют не апелляции сторон к тем или иным якобы незыблемым материально-правовым основаниям, и даже не характер используемой ими логики, которая также зависит от историко-культурных обстоятельств. Суд конституирует само обращение к рациональному дискурсу, независимо от его содержания и форм. Суд в его общем определении есть чистое рассудочное начало, вне его материальной и даже формальной конкретики, представленное противостоящими друг другу рациональными субъектами[36].

    Как было отмечено, обращение к судебной процедуре предполагало существование договора о суде. Его содержанием выступало, во-первых, обращение к суду в случае конфликта, во-вторых, исполнение решения суда, каким бы оно ни оказалось. И первое, и второе опираются на общую договороспособность сторон.

    Понятие договороспособности отсутствует в современной юридической терминологии (его содержание отчасти входит в понятия вменяемости и дееспособности). Оно предполагает саму способность соблюдения договора, то есть руководства своим поведением по установлению.

    Важнейшим фактором, обеспечивающем соблюдение договора субъектом, является именно факт самоустановления: субъект собственной волей устанавливает ограничивающие его поведение обязательства. Это требует сформированности способности принимать и соблюдать решения относительно себя самого, устанавливать себе закон[37].

    56

    Договороспособность означает существование принципиально нового отношения к слову – как к обязывающему фактору, как к началу, необходимым образом детерминирующему поведение. Это очень существенный и непростой момент: только что, пока договор обсуждался, никаких детерминирующих поведение интенций из него не вытекало, но сразу после заключения он стал законом. Ничего не изменилось, кроме провозглашенного как окончательное слова, но это слово собой создало объективную реальность, безоговорочно подчиняющую себе того, кто это слово произнес.

    Наконец, договороспособность предполагает доверие к контрагенту договора, включающее два основных момента. Во-первых, презумпцию способности и другой стороны руководить своим поведением по установлению; во-вторых – презумпцию отсутствия у нее злокозненной воли, ее намерения соблюдать заключенный договор.

    Момент доверия здесь принципиален. Речь идет не о современной ситуации, когда человек кому-то доверяет, а кому-то нет, а о способности доверия вообще, которая предполагает, что не всякий, кто не является своим, — враг. Ее возникновение означает радикальную трансформацию самой структуры мировосприятия: переход от простой матрицы «свой-враг», характерной для монородового общества, к более сложной структуре, включающей в себя новое возможное значение, которое приблизительно может быть передано следующим образом: не свой, но и не враг, а равный, хотя и другой, с которым можно договариваться. 

    Итак, договорное начало как таковое, независимо от его конкретного содержания, так сказать, чистый договор или априорная форма договора, предшествующая всякому конкретному договору, предполагает способность руководить своим поведением по установлению, добровольность, доверие равных.

    Подобно тому, как понятие суда предполагает наличие договора, понятие договора предполагает наличие суда как процедуры, предусмотрено на случай неисполнения договора. Начала суда и договора взаимно предполагают друг друга. В то же время надо помнить, что «за скобками» суда и основного договора присутствует ак-

    57

    цессорный залоговый договор, в котором для сторон маячит начало принуждения.

    Существенными характеристиками договора о суде выступают его общий характер, обязательность исполнения и действие вне зависимости от возникновения или прекращения конкретных судебных решений, что в совокупности означает, что первичный договор является нормативным или, иными словами, что юридическая регуляция изначально несет в себе начало нормативности.

    Итак, новый механизм социальной регуляции, сформировавшийся в процессе становления дуально-родовой организации, включал в себя взаимосвязанные и взаимообусловленные начала договора, нормативности, суда и принуждения.

    Хотя юридическая регуляция формируется сообразно логике межродовых отношений, ее становление уже исходно предполагает проникновение внутрь рода, т.к., заключив внешний договор, род становится обязан требовать его соблюдения и от своих собственных членов. Внутриродовые отношения также оказываются опосредованы законом, члены рода начинают становится относительно друг друга юридическими субъектами, а тем самым перестают быть исключительно «своими», взаимоотношения которых регулировались моралью, превращаясь в какой-то степени в «чужих».

    Базовая ошибка юснатурализма проистекает из непонимания не только собственной природы юридического начала, но и начала морального, полностью извращенного в европейский традиции «идолопоклонниками разума»[38]. Понятийно оформленные нравственные нормы суть обобщение опыта сопереживания и соответствующего поведения, они несут в себе этот опыт в снятом, свернутом виде. Сопереживание – своего рода критерий истины нравственных размышлений. По отношению к нравственной сфере оно выступает как первоначало в близком к милетскому смысле слова. Рациональный компонент в морали надстроечен (и в значительной мере заимствован моралью из выпестовавшей его юридической сферы), и если изъять из-под него сопереживательный фундамент, человек как моральный субъект превратится в калькулирующего робота, находящегося вне морали.

    58

    «Воинствующий рационализм» адресуется автономной разумной воле индивидуального субъекта, видя в ней персонификацию универсального разума. При этом даже если он соотносит этого субъекта с другими субъектами (что бывает не всегда), они оказываются такими же персонификациями. В рамках логики абсолютного рационализма люди тождественны, и нет даже инструментария их дифференциации. Поэтому рационалистическая этика имманентно содержит претензию на всечеловечность, игнорируя фундаментальнейший факт моральной регуляции: мораль действует только в кругу «своих». Именно среди «своих» нельзя лгать, предавать, причинять боль. Применительно к «доисторическим» людям локализация морали собственной группой – кругом «своих» – неоднократно отмечалась, например, в этнографической литературе[39]. Однако такое ограничение сферы действия – не архаика морали, а ее имманентное свойство, становящееся неочевидным в развитых обществах в силу трансформации круга своих, размывания и усложнения его границ[40]. В отличие от сопереживательного морального, рациональное юридическое начало регулирует отношения людей как чужих.

    Впрочем, в сравнении с юснатурализмом, гораздо более распространенным остается позитивистский взгляд, связывающий возникновение юридического с государством, причем в России он принят особенно широко, т.к. в советский период был официальной позицией, и продолжает массово воспроизводиться. В действительности же, с историческим развитием юридической регуляции автономизировались начала нормотворчества, суда и принуждения через выделение специализированных инстанций, охватываемых сегодня понятием государства. Таким образом, государство — одна из важных форм поздней институциализации юридической регуляции, но не ее источник или условие. В той мере, в которой государство возникает из развития юридического начала, его генезис связан с переходом от дуально-родовых к полиродовым общностям, с ослаблением тем самым взаимозаложнических гарантий, породившим институт посред-

    59

    ничества, и с возвышением родов-посредников, стягивавших на себя будущие государственные функции. Впрочем, наряду с юридическим, возникновение государства имело и совершенно иной источник – политический, который на долгое время подмял под себя юридическое начало. Однако формирование государства, противоборство и историческое изменение соотношения юридического и политического начал в нем – другая тема.

    В отличие от государства, механизмы юридической регуляции участвовали в конституировании самой ткани социальности, в завершении перехода демаркационной полосы, отделявшей ее от природы. Они формировались вместе с этой тканью как ее имманентная составляющая и, соответственно, представляют собой явление не надстроечное, а принадлежат к наиболее глубоким основаниям человеческого мира. Государственная форма существования юридического – лишь вершина айсберга. Юридическая сфера включает в себя помимо государства не только такие хорошо известные якобы периферические институты как каноническое право, третейские суды и т.п., но и многое другое, ожидающее своего описания и исследования.


    [1] Моисеев С.В. «Понятие права» Герберта Харта // Харт Г.Л.А. Понятие права. СПб., 2007г., с. 270.

    [2] Козлихин И.Ю. Позитивизм и естественное право // Институт Уполномоченного по правам человека в субъекте РФ. СПб., 2003г., с. 71.

    [3] Байтин М.И. Сущность права (Современное нормативное правопонимание на грани двух веков). М., 2005, с. 26.

    [4] Харт Г.Л.А. Понятие права. СПб., 2007г., с 187.

    [5] Харт Г.Л.А. Понятие права. СПб., 2007г., с. 188.

    [6] Чистое учение о праве Ганса Кельзена. Вып. 2. М., ИНИОН АН СССР, 1988г., с. 93.

    [7] Байтин М.И., Цит. соч., с. 36.

    [8] Л. Фуллер. Мораль права. М., 2007 г., с.134.

    [9] Сорокин П.А. Общая социология // Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. М., 1992 г., с. 150.

    [10] Там же, с. 151.

    [11] Рулан Н. Юридическая антропология. – М., 2000 г., с. 157.

    [12] Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современности. М., 2003. С. 379.

    [13] Jouon des Longrais F. L. Est et l’Ouest Institutions du Japon et de l’Occident compares, Tokyo — Paris, 1958, p. 256. Впрочем, в свете последующего изложения существенно отметить, что «традиционная китайская концепция не отрицает права, но полагает при этом, что оно хорошо для варваров, для тех, кто не заботится о морали, … для иностранцев, которым чужда китайская цивилизация» (Давид Р., Жоффре-Спинози К. Цит. соч., с 356-357).

    [14] Формулировка Р. Давида (Там же, с.379).

    [15] Семенов Ю.И. Формы общественной воли в доклассовом обществе: табуитет, мораль и обычное право // Этнографическое обозрение. 1997. №4 (июль-август), с. 11.

    [16] По Семенову, табуитет и мораль ранее выступали в качестве внутриродовых регуляторов поведения.

    [17] Там же.

    [18] Там же, с. 4.

    [19] Аналогично, из того, что, согласно марксизму, коммунизм наследует от капитализма общественный характер производства, марксисты не выводят, что капитализм – исторически первая разновидность коммунизма.

    [20] История политических и правовых учений: Учебник. М., Юридическая литература, 1997, с. 15. Та же мысль сохраняется и в более поздней книге О. Э. Лейст. Сущность права. Проблемы теории и филосфии права. М., 2002.

    [21] Гоббс Т. Левиафан, или материя, форма и власть государства церковного и гражданского // Сочинения в двух томах. Т. 2. М., 1991, с. 97.

    [22] Локк Дж. Два трактата о правлении // Сочинения: В 3 т. — Т. 3. — М., 1988, с. 270.

    [23] Гоббс Т. Цит. Соч., с. 129.

    [24] Сорокин П.А. Общая социология // Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество / Общ. ред., сост. А.Ю. Согомонов: Пер. с англ. – М., Политиздат, 1992 г., с. 150.

    [25] Марков А.В., Куликов А.М. Происхождение эвкариот: выводы из анализа белковых гомологий в трех надцарствах живой природы // Происхождение и эволюция биосферы. Новосибирск, 2005.

    [26] Цит по: Леви-строс К. Тотемизм сегодня // Леви-Строс К. Первобытное мышление. М., 1994, с.61.

    [27] Levi-Strauss C. Les structures elementires de la parente, Paris, 1964.

    [28] Леви-Строс К. Структурная антропология. М., 2001,  с. 63.

    [29] Бергсон А. Два источника морали и религии. М., 1994, с. 198.

    [30] Цит. соч.,  с. 16.

    [31] Выражение, использованное в близком контексте П. Рикером.

    [32] Хейзинга Й. Homo Ludens. В тени завтрашнего дня. М.,1992, с. 54.

    [33] Терминология П. Рикёра.

    [34] Рикер П. Память. История. Забвение. М., 2004, с. 654.

    [35] Гроций Г. О праве войны и мира. Три книги, в которых объясняются естественное право и право народов, а также принципы публичного права. М., 1994. С. 72.

    [36] В философском сознании доминирует мысль о связи рациональности в первую очередь с познанием. Между тем, есть основания думать, что само начало рассудка в значительной мере исторически формировалось вместе с судом; ситуация суда, как она здесь описана, как раз и была фактором конституирования и развития рациональности (в том числе – как единого для противостоящих сторон принуждающего начала; возможно, отчасти отсюда проистекает и принуждающая необходимость логики, но это тема специального разговора).

    [37] Известный психолог Д.А. Леонтьев отмечает, что вменяемость предполагает договороспособность, т.е. «тот факт, что человек может за себя отвечать, принимать от своего имени некоторые обязательства, исходя из того, что они будут впоследствии выполнены. Не соответствуют этому критерию дети до определенного возраста…» (Леонтьев Д. Феномен ответственности: между недержанием и гиперконтролем // Экзистенциальное измерение в консультировании и психотерапии. Т. 2. Бирштонас; Вильнюс, 2005, с. 14). Как и во множестве других аспектов, в данном случае индивидуальное развитие психики воспроизводит ее историческую эволюцию.

    [38] Выражение А. Шопенгауэра.

    [39] Так, М.М. Ковалевский писал: «Их поведение совершенно различ­но, смотря по тому, идет ли дело об иностранцах или сородичах… Что позволено по отношению к чужеродцам, то нетерпимо по отношению к сородичам…  Те же самые действия, совершенные над иностранцами, над лицами, стоящими вне группы, теряют всякую нравственную квалификацию» [Курсив мой – Б.Ш.](8, 90).

    [40] Подробнее обозначенное понимание морали см. в Шалютин Б.С. О некоторых основополагающих характеристиках моральной (сопереживательной) регуляция поведения // Вестник Курганского университета. – Серия «Гуманитарные науки». – Вып. 3. Курган, 2007.

  • Экзогамия: тайна происхождения и роль в конституировании человека

    //  Саливоника. Сборник научных статей памяти А.Н. Саливона. Курган, 2009. С. 135-146

    Аннотация

    В статье критически анализируются основные гипотезы происхождения экзогамии – гипотеза осознания вреда кровосмешения и гипотеза внутриродовой ревности (конкуренции мужских особей). Автор показывает их несостоятельность и предлагает собственную концепцию. Согласно ей, экзогамия возникает как ответ на перманентную межродовую войну «всех против всех» и необходимость создания более крупных союзов для выживания. Половое табу между родами и экзогамия становятся механизмом, скрепляющим два рода в дуально-родовую общность. Устойчивость этого союза обеспечивается институтом взаимного заложничества, предметом которого выступают сексуальные партнёры из противоположного рода. Заложничество гарантирует договор о судебном разрешении конфликтов, что знаменует возникновение юридического начала, нормативности, рационального дискурса и волевой регуляции. Автор утверждает, что именно в процессе становления экзогамии формируются ключевые характеристики современного человека – рациональность, способность к самообязыванию, себетождественность и ответственность. Таким образом, экзогамия рассматривается как рубеж, отделяющий дочеловеческое состояние от собственно человеческого, и как важнейший фактор антропогенеза в его социокультурном измерении.

    Ключевые слова: экзогамия, происхождение экзогамии, половое табу, дуально-родовая организация, заложничество, юридическая регуляция, рациональность, антропогенез.



    Exogamy: The Mystery of Its Origin and Its Role in the Constitution of Man


    Abstract

    The article critically examines the main hypotheses of the origin of exogamy – the hypothesis of awareness of the dangers of incest and the hypothesis of intra‑clan jealousy (male competition for females). The author demonstrates their inconsistency and proposes his own concept. According to it, exogamy arises as a response to the permanent inter‑clan war of “all against all” and the need to create larger alliances for survival. The sexual taboo between clans and exogamy become the mechanism that binds two clans into a dual‑clan community. The stability of this union is ensured by the institution of mutual hostage‑taking, the subject of which are sexual partners from the opposite clan. Hostage‑taking guarantees an agreement on judicial resolution of conflicts, which marks the emergence of the legal principle, normativity, rational discourse, and volitional regulation. The author argues that it is precisely in the process of the formation of exogamy that the key characteristics of modern man – rationality, the capacity for self‑commitment, self‑identity, and responsibility – are shaped. Thus, exogamy is viewed as the divide between the pre‑human and the properly human state, and as a crucial factor of anthropogenesis in its socio‑cultural dimension.

    Keywords: exogamy, origin of exogamy, sexual taboo, dual‑clan organization, hostage‑taking, legal regulation, rationality, anthropogenesis.